Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 658/13
POSTANOWIENIE
Dnia 28 listopada 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marta Romańska (przewodniczący)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)
Protokolant Justyna Kosińska
w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta R.
przy uczestnictwie L. D., Z.G., E. G., W. G. i Gminy Miasto R.
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 listopada 2014 r.,
skarg kasacyjnych wnioskodawcy Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta R.
i uczestnika Gminy Miasto R.
od postanowienia Sądu Okręgowego w R.
z dnia 4 czerwca 2013 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi
Okręgowemu w R. do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w R. oddalił apelacje
wnioskodawcy i uczestnika Gminy Miasta R. od postanowienia Sądu Rejonowego
w R. z dnia 6 lutego 2012 r., którym oddalony został wniosek Skarbu Państwa
Prezydenta Miasta R. o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości
obejmujących działki o numerach 4/11, 1090/6, 1090/8, 1072/62 i 1072/143,
położonych w R.
Orzeczenie to wynika z następujących ustaleń Sądu Rejonowego, przyjętych
za własne przez Sąd drugiej instancji:
Działki gruntu o numerach: 4/11, 1090/6, 1090/8, 1072/62 i 1072/143
wchodzą w skład nieruchomości objętej opisaną księgą wieczystą, w której jako
właściciele wpisani są L. D. w 2/6 częściach, E. G. w 2/6 częściach, Z. G. w 1/6
części oraz W. G. w 1/6 części. Działka nr 4/11 stanowi fragment drogi ulicy R.,
część jej zajęta została pod jezdnię, a część pod parking będące we władaniu
Miejskiego Zarządu Dróg w R. Pozostałe działki stanowią fragment drogi ulicy P., z
czego oznaczone numerami 1090/6 i 1090/8 oraz znaczna część działki 1072/62
stanowią jezdnię, a pozostałe parking osiedlowy i trawnik; są również we władaniu
Miejskiego Zarządu Dróg w R. Poprzednio działki stanowiły dwie odrębne
nieruchomości, wpisane do dwóch ksiąg wieczystych, w których jako właściciel
ujawniony był Skarb Państwa.
We wcześniejszym okresie wymienione działki wchodziły w skład
nieruchomości o powierzchni 10,5398 ha i były wpisane do wykazu hipotecznego
za numerem 270. Na tej nieruchomości znajdowała się Cegielnia A. i M. G. i
współwłaścicieli w Z. W 1950 r. ustanowiony został nad Cegielnią przymusowy
zarząd. Około 1956 r. ojciec uczestników M. G. zażądał zwrotu majątku; otrzymał
wówczas grunt o powierzchni 4,06 ha wraz z budynkiem mieszkalnym. Na mocy
orzeczenia z dnia 30 marca 1960 r. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych działki objęte żądaniem przeszły na własność Skarbu Państwa w
drodze wywłaszczenia. Starania ojca uczestników o zwrot nieruchomości
uzależnione zostały przez Ministerstwo od pozytywnej opinii Miejskiej Rady
Narodowej. Po powrocie z Anglii do kraju w 1971 r. E. G. został aresztowany i w
3
czasie przeprowadzenia rewizji w jego domu zaginęły wszystkie dokumenty
dotyczące żądania zwrotu nieruchomości. Po zwolnieniu z aresztu E. G. i jego brat
zostali zmuszeni do zwolnienia się z pracy; zajęli się hodowlą drobiu, którą
prowadzili do stanu wojennego.
W 1972 r. podjęte zostały przez Urząd Miejski działania mające na celu
wywłaszczenie uczestników z odzyskanej nieruchomości o powierzchni czterech
hektarów. Pod presją i na skutek szantażu, że zostaną cofnięte, udzielone im
kredyty, zgodzili się na wywłaszczenie i podpisanie aktu notarialnego.
M. G. zmarł w dniu 10 listopada 1970 r., a jego spadkobiercami byli L. W. z
domu G., L. G. i E. G. po 1/3 części każde z nich. W dniu 23 maja 1985 r. zmarła A.
G., której spadkobiercami zostali L. D., L. G. i E. G. po 1/3 części. Spadkobiercami
zmarłego w dniu 17 lipca 1995 r. L. G. są Z. G., J. G. i W. G. po 1/3 części.
W 1990 r. L. G., E. G. i L. D. zwrócili się do Prezydenta R. o zwrot
wywłaszczonych dla przedsiębiorstwa „P.” nieruchomości. Uzyskali odpowiedź, że
zwrot jest uzależniony od decyzji stwierdzającej zbędność nieruchomości dla celu
wywłaszczenia. W kolejnych pismach ponawiali wniosek, podając że nieruchomość
nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia.
W 1991 r. E. G. zwrócił się do Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa o wydanie decyzji stwierdzającej nieważność w całości orzeczenia
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 marca 1960
r. Decyzją z dnia 9 maja 1993 r. Minister Przemysłu i Handlu stwierdził nieważność
zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 marca 1950 r. w sprawie
ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem
Cegielnia G. M. w Z. Gm. S., opublikowanego w Monitorze Polskim z 1950 r. w
zakresie nieczynnej cegielni i ograniczonego obszaru nieruchomości gruntowej, tj.
działek nr 1090/4, 1090/10, 1601/6 i 1090/2 oraz decyzji z dnia 30 marca 1960 r.
o wywłaszczeniu. Nieważność decyzji jako podstawy nabycia własności działek
przez Skarb Państwa stwierdzona została decyzją Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 lipca 1993 r. oraz decyzją Prezesa Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 30 marca 1997 r.
4
Ulica R. wybudowana została w 1975 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów jako inwestora zastępczego. Wykonawcą
inwestycji było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Po prywatyzacji, w
1994 r., Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów, obowiązki zarządcy dróg
przejął Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, obecnie Miejski Zarząd Dróg.
Porozumieniem zawartym w dniu 25 października 1993 r. przez Wojewodę
[…] i Prezydenta R. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z
zakresu administracji rządowej do wykonania Gminie R., droga – ulica R. została
przekazana Gminie R. jako droga wojewódzka, połączona z siecią dróg krajowych.
Uchwałą Rady Miasta R. z dnia 24 lutego 2009 r. ulica R. zaliczona została do
dróg publicznych powiatowych; uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Ulica P. wybudowana została częściowo podczas budowy osiedla
mieszkaniowego w latach siedemdziesiątych, a w pozostałej części w połowie lat
osiemdziesiątych. W tym czasie przy obecnej ulicy P. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„N.” wybudowała budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą, w tym drogą
dojazdową, która przekazana została Miastu R. Właścicielem gruntu było Miasto, a
Spółdzielnia użytkownikiem wieczystym. Uchwałą Rady Miasta R. z dnia 26
września 2000 r. ulica P. została zaliczona do kategorii dróg publicznych –
gminnych, a zarząd nią objęła gmina. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia
2001 r.
Wojewoda […], decyzją z dnia 24 listopada 2004 r., odmówił stwierdzenia, że
Gmina Miasta R. nabyła z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawo
własności nieruchomości oznaczonej jako działka 4/9, objętej księgą wieczystą nr
[…], zajętej pod pas drogowy ulicy R., którą zarząd sprawuje Miejski Zarząd Dróg i
Zieleni.
W 2006 r. uczestnicy zawezwali Spółdzielnię Mieszkaniową i Gminę Miasta
R. do próby ugodowej dotyczącej zapłaty wynagrodzenia za korzystanie
z nieruchomości oraz zwrot przychodów uzyskanych z nieruchomości
obejmujących działki 4/9,1090/6, 1090/8, 1072/62 i 1072/143; do ugody nie doszło
W sierpniu 2008 r. Prezydent Miasta R. nie uwzględnił wniosku uczestników,
dotyczącego sprzedaży nieruchomości zajętej pod pas drogowy ulicy P., działek
5
1090/6, 1090/8, 1072/62 i 1072/143, z uwagi na zaproponowane ceny. Następnie
pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. zaproponował wykupienie udziałów w działce nr
4/11 za cenę 150 zł za m2
. Uczestnicy wyrazili zgodę na tę propozycję oraz na
sprzedaż za tę cenę pozostałych działek zajętych pod pas drogowy ulic R. i P.; do
zawarcia umowy nie doszło.
Sąd Rejonowy uznał, że Skarb Państwa był posiadaczem samoistnym
działek objętych wnioskiem. Uczestnicy postępowania i ich poprzednicy prawni nie
mieli jednak możliwości dochodzenia zwrotu swoich nieruchomości w okresie do
końca lat osiemdziesiątych, z uwagi na panujący ówcześnie system polityczny.
Wskazują na to działania związane z pobawieniem wolności E. G., przymuszanie
do wyrażenia zgody na wywłaszczenie odzyskanych nieruchomości. Przeszkody w
dochodzeniu roszczeń przez uczestników trwały do 4 czerwca 1989 r. i dopiero od
tej daty można liczyć bieg terminu wymaganego do zasiedzenia. Skarb Państwa był
posiadaczem w złej wierze, skoro miał świadomość starań podejmowanych przez
uczestników w celu odzyskania nieruchomości. Z uwagi na to, że nie upłynął 30
letni termin posiadania, liczony od dnia 4 czerwca 1989 r., żądanie podlegało
oddaleniu.
Sąd Okręgowy, po rozpoznaniu apelacji Skarbu Państwa i Gminy Miasta R.,
uznał, że posiadanie nieruchomości przez Skarb Państwa nie miało cech
posiadania samoistnego w rozumieniu art. 172 k.c. Nie spełniało tego wymagania
władanie nieruchomością w ramach władztwa publicznego, z uwagi na brak
znamion posiadania właścicielskiego. Do wybudowania obu dróg doszło przed
unieważnieniem decyzji administracyjnych, na podstawie których Skarb Państwa
został wpisany w księgach wieczystych jako właściciel. Stwierdzenie nieważności
decyzji spowodowało taki stan, w którym właścicielami nieruchomości stanowiących
drogi publiczne, są osoby fizyczne będące uczestnikami postępowania.
Od czasu wybudowania dróg – ulica R. w 1975 r., a ulica P. w połowie lat
osiemdziesiątych - były one ogólnodostępne, a posiadanie ich przez Skarb
Państwa i Gminę nie miało cech posiadania dla siebie, ale dla ogółu obywateli.
Posiadanie ich zatem nie mogło prowadzić do zasiedzenia.
6
Stan niemożności dochodzenia przez właścicieli ich praw trwał do 4 czerwca
1989 r., a nie do dnia 1 września 1980 r., czyli od wejścia w życie ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8 ze zm., dalej:
„ustawa o NSA” lub „ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym”). Na taką
ocenę wskazują działania podjęte przez uczestników w celu odzyskania przejętych
nieruchomości.
Skarb Państwa w skardze kasacyjnej powołał obie podstawy przewidziane
w art. 3983
§ 1 k.p.c. Naruszenie prawa materialnego dotyczy niewłaściwego
zastosowania art. 336 w związku z art. 6 k.c. i art. 172 § 1 i 2 k.c., polegającego na
przyjęciu, że wnioskodawca nie wykonywał władztwa nad nieruchomością jako
posiadacz samoistny, ponieważ nieruchomość zajęta pod drogę nie może być
przedmiotem samoistnego posiadania, chociaż nie doszło do obalenia
domniemania samoistności posiadania. Błędna wykładnia art. 172 § 1 i 2 w związku
z art. 7 k.c. związana była z przyjęciem, że przesłanką zasiedzenia jest istnienie
dobrej wiary przez cały okres wymagany do zasiedzenia. Niewłaściwe
zastosowanie art. 121 pkt 4 w związku z art. 175 k.c. polegało na stwierdzeniu,
że działanie siły wyższej ustało z dniem 4 czerwca 1989 r., a nie z dniem wejścia
w życie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nie zostało uwzględnione,
objęte art. 234 k.p.c., domniemanie prawne samoistności posiadania, które nie
zostało obalone. Skarżący domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia
i uwzględnienia apelacji, ewentualnie uchylenia go i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania.
W skardze kasacyjnej Gminy Miasta R. powołane zostały obie podstawy
przewidziane w art. 3983
§ 1 k.p.c. Naruszenie prawa materialnego przez błędną
wykładnię art. 172 § 1 w związku z art. 336 k.c. poległo na uznaniu, że władanie
nieruchomością zajętą pod drogę, służącą użytkowi powszechnemu nie spełnia
przesłanki zasiedzenia jaką jest charakter posiadania właścicielskiego, bo nie jest
władaniem dla siebie. W odniesieniu do art. 175 w związku z art. 121 pkt 4 k.c.
błędnie przyjęte zostało, że działanie siły wyższej w okolicznościach sprawy ustało
z dniem 4 czerwca 1989 r., a nie z dniem wejścia w życie ustawy o Naczelnym
Sądzie Administracyjnym, kiedy stała się możliwa sądowa kontrola legalności
7
decyzji administracyjnych. Naruszenie przepisów postępowania połączone zostało
z art. 382 w związku z art. 234 k.p.c. i dotyczyło nieuwzględnienia domniemania
samoistnego posiadania nieruchomości przez wnioskodawcę oraz domniemania
jego dobrej wiary. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego postanowienia i
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Uczestnicy E. G. i L. G. wnieśli o oddalenie obu skarg kasacyjnych.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podstawą zaskarżonego postanowienia było stwierdzenie przez Sąd
Okręgowy, że posiadanie przez Skarb Państwa nieruchomości objętych wnioskiem
nie miało cech posiadania samoistnego w rozumieniu art. 172 k.c., mogącego
prowadzić do zasiedzenia, ponieważ było to władanie dla dobra innych, określane
mianem władztwa publicznego. Dotyczyło ono nieruchomości o szczególnym
charakterze, stanowiących drogi publiczne.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa przeciwstawne
nurty poglądów, w kwestii oceny władania nieruchomościami przez Skarb Państwa,
uzyskanego w związku z wykonywaniem władzy publicznej. Według pierwszego, do
okresu zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa nie zalicza się okresu
władania przez organy państwowe lub państwowe osoby prawne, wykonywanego
w ramach uprawnień Państwa, jako podmiotu prawa publicznego, mimo istnienia
tytułu własności uznanego następnie za nieistniejący (uchwały: z dnia 18 listopada
1992 r., III CZP 133/92, OSP 1993, nr 7, poz. 153; w składzie siedmiu sędziów,
z dnia 21 września 1993 r., III CZP 72/93, OSNCP 1994, nr 3, poz. 49 oraz
postanowienia: z dnia 29 października 1996 r., III CKU 8/96, OSNC 1997, nr 4,
poz. 38, z dnia 19 stycznia 2000 r., II CKN 677/98, niepubl., z dnia 2 lutego 2001 r.,
IV CKN 249/00, niepubl., z dnia 16 października 2002 r., IV CKN 1331/00, niepubl.
I z dnia 26 września 2003 r., IV CKN 323/01, niepubl.). W orzeczeniach tych Sąd
Najwyższy położył nacisk na konieczność rozróżnienia w działalności państwa sfery
imperium i dominium oraz na cechy charakteryzujące działania państwa w obu tych
sferach, podkreślając, że nie można swobodnie stosować instytucji prawa
cywilnego w sferze działalności określanej, jako imperium.
8
Odmienne zapatrywanie wskazywało, że władanie przez Skarb Państwa
nieruchomościami uzyskanymi w związku z wykonywaniem władzy publicznej
stanowi posiadanie samoistne w rozumieniu art. 336 k.c., jeżeli zakres władania
odpowiada pojęciu posiadania właścicielskiego (postanowienia Sądu Najwyższego:
z dnia 9 maja 2003 r., V CK 13/03, OSP 2004, nr 4, poz. 53; z dnia 13 stycznia
2004 r., V CK 131/03; z dnia13 października 2005 r., I CK 162/05, niepublikowane).
Niezgodność poglądów została usunięta uchwałą pełnego składu Sądu
Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., III CZP 30/07 (OSNC 2008, nr 5,
poz. 43), w której uznano, że władanie nieruchomością przez Skarb Państwa,
uzyskane w ramach sprawowania władztwa publicznego, może być posiadaniem
samoistnym, prowadzącym do zasiedzenia. Nie mogło stanowić podstawy do
zmiany utrwalonego orzecznictwa odosobnione postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 17 maja 2012 r., I CSK 408/11, (niepubl.). W uzasadnieniu tej uchwały Sąd
Najwyższy podkreślił, że o posiadaniu i jego postaci decyduje wyłącznie sposób
władania rzeczą (art. 336 k.c.); jeżeli odpowiada on treści prawa własności, to
spełnia cechy posiadania samoistnego. Oznacza to, że okoliczności uzyskania
władania rzeczą nie mają znaczenia dla oceny tego władania, jako posiadania
samoistnego. Okolicznościom uzyskania władania rzeczą ustawodawca nie
przypisał znaczenia normatywnego dla oceny posiadania i jego samoistności, jeśli
więc jedną z przesłanek nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest jej
samoistne posiadanie, to przy ocenie spełnienia tej przesłanki nie mają znaczenia
okoliczności uzyskania władania nieruchomością, a ściśle rzecz ujmując, nie ma
znaczenia rodzaj zdarzenia prawnego, w wyniku którego doszło do objęcia
nieruchomości w posiadanie.
Zgodnie z art. 336 k.c., o posiadaniu i jego postaci decyduje wyłącznie
sposób władania rzeczą. Władanie odpowiadające korzystaniu z rzeczy przez
właściciela, czyli we własnym imieniu i dla siebie, jest posiadaniem samoistnym.
Należy do jego zakresu możliwość dysponowania rzeczą przez oddanie jej
w posiadanie zależne lub odmowa ustanowienia określonego prawa,
podejmowanie decyzji co do tego w jaki sposób nieruchomość będzie
wykorzystywana, na jaki cel przeznaczona, jak też zarządzanie nią zgodnie
z założonym przeznaczeniem. Natomiast władanie odpowiadające korzystaniu
9
z rzeczy w ramach innego prawa niż własność, czyli podporządkowane posiadaniu
samoistnemu innej osoby, jest posiadaniem zależnym.
Uregulowanie art. 172 k.c. określa przesłanki zasiedzenia, przewidując,
że do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wystarcza samoistne jej
posiadanie przez przewidziany w ustawie okres, uzależniony od tego, czy do
nabycia posiadania samoistnego doszło w dobrej, czy też w złej wierze. Oznacza to,
że odpowiadające wykonywaniu własności państwowej zarządzanie
nieruchomością przez organ państwowej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa
było, bez względu na sposób uzyskania władztwa, jednoznaczne z posiadaniem
samoistnym nieruchomości, prowadzącym do zasiedzenia. Publiczny charakter
obiektów należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
nie ma wpływu na przysługujący tym podmiotom tytuł własności, a zatem także na
możliwość zasiedzenia tego prawa (por. postanowienie z dnia 17 października
2012 r., I CSK 343/12, niepubl.).
Nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości na podstawie decyzji
administracyjnej, uznanej w późniejszym czasie, w postępowaniu nadzorczym za
nieważną, było posiadaniem samoistnym w dobrej wierze. Przyjęte zostało
w orzecznictwie, że rozstrzygającym momentem dla oceny dobrej, czy złej wiary
posiadacza jest data uzyskania posiadania. Późniejsze zmiany świadomości
posiadacza pozostają bez wpływu na tę ocenę i w konsekwencji na długość okresu
potrzebnego dla nabycia własności przez zasiedzenie, co potwierdza wykładnia
gramatyczna art. 172 § 1 k.c., w którym ustawa kładzie akcent na chwilę uzyskania
posiadania, a pośrednio także brzmienie art. 176 § 1 k.c. (por. postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r., III CZP 35/06; z dnia 25 listopada 2009 r.,
II CSK 246/09, niepublikowane). Stanowisko to podziela Sąd Najwyższy w składzie
rozpoznającym skargi kasacyjne jako trafnie odnoszące się do ustawowo
przewidzianych przesłanek zasiedzenia.
Posiadanie samoistne było w złej wierze, jeżeli uzyskane zostało, mimo
niewydania żadnych decyzji administracyjnych o ich przejęciu przez Skarb Państwa.
W niniejszej sprawie posiadanie nieruchomości będących przedmiotem
żądania wnioskodawcy związane było z decyzją administracyjną, którą
10
nieruchomości przejęte zostały na własność Państwa i przeznaczone na
wybudowanie dróg publicznych, a w pozostałym zakresie parkingów i urządzenie
terenu zieleni. Działania podejmowane przez wnioskodawcę w odniesieniu do tych
nieruchomości wskazywały na gospodarowanie nimi zgodnie z zamierzonym celem.
Nie ma znaczenia dla oceny charakteru posiadania nieruchomości fakt,
że czynności związane z wykonaniem dróg były podejmowane przez inne
podmioty, skoro było to następstwem zlecenia przez wnioskodawcę ich wykonania.
Podkreślenia wymaga także i to, że Skarb Państwa był wpisany jako właściciel
w księgach wieczystych prowadzonych dla przejętych nieruchomości do 2003 r.
W tej sytuacji czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami spełniały
przesłankę posiadania ich we własnym imieniu i dla siebie, niezależnie od
przysługującego mu prawa. Okoliczności uzyskania nieruchomości usprawiedliwiały
przekonanie Skarbu Państwa, że jest uprawniony do decydowania o sposobie
zagospodarowania nieruchomościami i zarządzania nimi, jak swoimi.
W zaskarżonym postanowieniu brak ustaleń i ich prawnej oceny, czy doszło
przekazania przez wnioskodawcę posiadania innym podmiotom już po urządzeniu
dróg publicznych. Zmiany charakteru czynności względem nieruchomości po
urządzeniu dróg publicznych nie można łączyć ze zmianą charakteru posiadania,
czy też rezygnacją z posiadania, ponieważ w dalszym ciągu wymagały one
zarządzania i utrzymywania. Ocena prawna powierzenia wykonywania tych zadań,
należących do zakresu administracji rządowej gminie, nie została przeprowadzona.
Nie zasługiwało na podzielenie stanowisko Sądu Okręgowego,
że posiadanie wnioskodawcy nie wypełniało cech przewidzianych dla samoistnego
posiadacza, ponieważ było władztwem publicznym, wykonywanym pro publico
bono. Tego rodzaju posiadanie nie miało miejsca w odniesieniu do wnioskodawcy;
zaliczenie do tej kategorii działań obowiązków związanych z utrzymaniem
i zarządzeniem drogami publicznymi nie znajduje prawnego oparcia.
Na rzecz podmiotu, który faktycznie włada nieruchomością, działa
ustanowione w art. 339 k.c. domniemanie, wynikające z założenia, że władztwo
świadczy o samoistnym posiadaniu, a w art. 340 k.c. domniemanie ciągłości tego
posiadania. Domniemania te są wiążące w postępowaniu sądowym, stosownie do
art. 234 k.c., co oznacza, że mogą być obalone przez stronę, która sprzeciwia się
11
stwierdzeniu zasiedzenia. Na domniemanie dobrej wiary, także posiadania
prowadzącego do zasiedzenia, wskazuje art. 7 k.c. Również i to związanie sądu,
zgodnie z art. 234 k.c., może zostać zaprzeczone przez przeciwnika wniosku.
W zaskarżonym postanowieniu Sąd Okręgowy nie odniósł się do kwestii
dotyczących tych domniemań.
Nieruchomości, na których urządzone zostały drogi publiczne, zgodnie z art.
2 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U.
z 2013 r., poz. 260 ze zm., dalej – „u.dr.publ.”), który dodany został przepisem art.
52 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.,
zostały wyłączone z cywilnoprawnego obrotu. Drogi krajowe stanowią własność
Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne własność właściwego
samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zmiana własności tych nieruchomości
dopuszczalna jest jedynie pomiędzy podmiotami wymienionymi w art. 2 a u.dr.publ.
Nie oznacza to jednak, że urządzenie drogi publicznej stanowi podstawę do
przejęcia własności nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Skuteczne zaliczenie drogi publicznej do odpowiedniej kategorii, wskazanej
w art. 2 ust. 1 u.dr.publ., dokonane przez właściwy podmiot, stosownie do art. 5 ust.
2, art. 6 ust. 2, art. 6a st. 2 i art. 7 ust. 2 u.dr.publ., może nastąpić po uregulowaniu
własności nieruchomości zajętej na budowę drogi. Utrata własności nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przewidziana
w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
dotyczyła nieruchomości, które w dniu 31 grudnia 1998 r. zajęte były pod drogi
publiczne, a nie stanowiły własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
26 maja 2006 r., III CZP 19/06, OSNC 2006, nr 12, poz. 195). Do ujawnienia
własności tych nieruchomości w księdze wieczystej wymagana była, zgodnie z art.
73 ust 3 tej ustawy, decyzja wojewody. Taka sytuacja nie miała miejsca
w odniesieniu do nieruchomości objętych żądaniem wniosku.
12
Jeżeli Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie uzyskali
decyzji potwierdzającej ich prawo własności do nieruchomości zajętej pod drogę
publiczną, to uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości mogą dochodzić
także poprzez stwierdzenie zasiedzenia, wykazując spełnienie przesłanek
przewidzianych w art. 172 k.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia
25 lutego 2010 r., I CSK 359/09, niepubl.) Wyłączenie z obrotu nieruchomości
zajętych pod drogi publiczne dotyczy niedopuszczalności przekazywania, czy też
nabywania ich w drodze zasiedzenia przez podmioty inne niż wymienione w art. 2 a
u.dr.publ. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2010 r.,
IV CSK 40/10, OSNC 2011, nr 2 poz. 17). Przekazywanie nieruchomości przez
podmioty wskazane w tym przepisie ograniczone zostało do kręgu tych podmiotów.
Odmienne stanowisko Sądu Okręgowego dotyczące uprawnienia
wnioskodawcy do żądania stwierdzenia nabycia własności nieruchomości, na
których urządzone zostały wymienione drogi publiczne, przez zasiedzenie nie
zasługiwało na podzielenie.
Utrwalone zostało w orzecznictwie, wynikające także z uchwały pełnego
składu Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., III CZP 30/07,
zapatrywanie, że właściciele nieruchomości przejętych na własność Państwa na
podstawie decyzji administracyjnych, którzy nie mieli możliwości dochodzenia
skontrolowania zgodności z prawem tych decyzji i ochrony swojego prawa przed
zasiedzeniem, z uwagi na brak uregulowań prawnych, przewidujących kontrolę
takich decyzji będący efektem faktycznego tamowania przez aparat władzy
państwowej możliwości dochodzenia przez właścicieli swych naruszonych praw,
wywołanej uwarunkowaniami politycznymi. W uzasadnieniu wymienionej uchwały
Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku aktów władzy publicznej jako zdarzeń,
które noszą cechy siły wyższej, obok immanentnie tkwiącej w nich przemożności
natury prawnej (rozumianej jako niedopuszczalność przeciwstawienia się aktowi
władzy), występuje cecha zewnętrzności w postaci działania Państwa jako
szczególnego podmiotu prawa; będąc polityczną, a więc opartą na władzy formą
organizacji narodu, spełniała ona przede wszystkim funkcje polityczne. Działania
w tym zakresie należą do sfery określonej jako imperium, charakteryzujące się
przede wszystkim elementem władczości, upoważniającej go do ingerencji w prawa
13
jednostek, także ich praw majątkowych. Określenie charakteru przyczyn, których
istnienie spowodowało faktyczne pozbawienie danego podmiotu prawa do sądu
determinuje okoliczność, że chodzi o akty władzy publicznej, które mogą być
uznane za zdarzenia o charakterze siły wyższej; są to przyczyny o silnym
zabarwieniu politycznym. Przyjęte zostało w orzecznictwie, że wymaganiom siły
wyższej odpowiada niezależny od właściciela, wywołany uwarunkowaniami
politycznymi, obiektywny, o powszechnym zasięgu oddziaływania stan niemożności
skutecznego dochodzenia na drodze prawnej wydania nieruchomości. Realnej
możliwości skutecznego dochodzenia wydania nieruchomości właściciel mógł być
pozbawiony przez okres obowiązywania niezaskarżalnych do sądu decyzji władzy
publicznej, wadliwie rozstrzygających o skutkach prawnych zdarzenia będącego
podstawą roszczenia.
Przeszkoda uniemożliwiająca rozpoczęcie lub powodująca zawieszenie
biegu zasiedzenia powinna mieć charakter obiektywny w tym znaczeniu, że chwilę
jej powstania i ustania określają obiektywne okoliczności, niezależne od
zachowania się osoby, którą przeszkoda dotknęła. Nie ma znaczenia dla
oznaczenia tej chwili czas, w którym osoba ta podjęła stosowne działania; istotne
jest to, kiedy powszechne oddziaływanie przeszkody ustało i osoba ta mogła podjąć
konieczne działania. Ocena w tym przedmiocie dokonywana być musi przez sąd
w okolicznościach konkretnej sprawy.
Przewidziane w art. 121 pkt 4 w związku z art. 175 k.c. zawieszenie biegu
zasiedzenia, w przedstawionych sytuacjach, wymaga wykazania przez
sprzeciwiającego się żądaniu zasiedzenia, że w ówczesnych warunkach
ustrojowych i w stanie prawnym wówczas obowiązującym, skuteczne dochodzenie
roszczenia o wydanie nieruchomości nie było możliwe bądź ze względu na
niedostępność środków prawnych, które pozwoliłyby podważyć wadliwe akty
władzy publicznej, bądź ze względu na to, że powszechna praktyka stosowania
obowiązujących przepisów, obiektywnie biorąc, nie stwarzała realnych szans
uzyskania korzystnego dla uprawnionego rozstrzygnięcia.
W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia brak wyjaśnienia przyczyn
uznania, że zawieszenie biegu zasiedzenia własności nieruchomości przez
14
wnioskodawcę ustało z dniem 4 czerwca 1989 r. Nie było podstaw do przyjęcia,
że w okresie od wejścia w życie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym do
dnia 4 czerwca 2989 r. uczestnicy podejmowali działania zmierzające do
wyeliminowania z obrotu wadliwych decyzji, którymi ich poprzednicy prawni byli
pozbawieni prawa własności nieruchomości.
Podejmowane przez uczestników i wnioskodawcę działania, mające
na celu uzyskanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości i zwrot uzyskanych pożytków, a także negocjacje dotyczące ceny
wykupu nieruchomości, powinny być ocenione w odniesieniu do przesłanek
przewidzianych w art. 123 § 1 pkt 1 w związku z art. 175 k.c.
Z powyższych względów zarzuty skarg kasacyjnych wnioskodawcy
i uczestniczki Gminy Miasta R. należało uznać za uzasadnione.
Na podstawie art. 39815
§ 1 w związku z art. 13 § 2 k.c. Sąd Najwyższy
uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego wynika z zasady przewidzianej
w art. 108 § 2 w związku z art. 13 § 2 i art. 39821
k.p.c.