Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 22 stycznia 2002 r.
II UKN 746/00
Działanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy ma
przesądzające znaczenie dla rozpoznania choroby zawodowej (§ 1 ust. 1 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawo-
dowych, Dz.U. Nr 65, poz. 294 ze zm.). Rozpoznanie choroby zawodowej po
rozwiązaniu stosunku pracy nie ma wpływu na prawo do świadczeń.
Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Beata
Gudowska, Maria Tyszel.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2002 r. sprawy z wniosku
Teresy K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w G. o jedno-
razowe odszkodowanie, na skutek kasacji wnioskodawczyni od wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2000 r. [...]
u c h y l i ł zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w
Gdańsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasa-
cyjnego.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 29 stycznia 1999 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, rozpoznając sprawę po raz drugi, odda-
lił odwołanie wnioskodawczyni Teresy K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych-Oddziału w G., odmawiającej skierowania jej na badanie celem ustalenia pro-
centowego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem rozpoznanej przez Pań-
stwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego choroby zawodowej. Sąd ten ustalił,
że umowy, na podstawie których wnioskodawczyni wykonywała określone czynności
na rzecz Stomatologicznej Spółdzielni Pracy „P.” w latach 1992 – 1995, miały cha-
rakter umów cywilnoprawnych, wnioskodawczyni więc nie była pracownikiem w rozu-
mieniu art. 2 KP. Z opinii biegłych sądowych lekarzy specjalistów, z których dowód
2
Sąd dopuścił, wynika, że choroba określona przez Inspektora Sanitarnego jako cho-
roba zawodowa istnieje u wnioskodawczyni od 13 kwietnia 1995 r. W tym czasie nie
była ona pracownikiem, choroba nie powstała więc w okresie zatrudnienia. Z tytułu
pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia wnioskodawczyni nie podlegała
ubezpieczeniu społecznemu, umowy te bowiem zawierane były na okresy krótsze niż
30 dni, nadto zaś wnioskodawczyni nie podlegała ubezpieczeniu ze względu na
ustalone prawo do emerytury. W tej sytuacji nie ma ona uprawnień do świadczeń z
ubezpieczenia społecznego, w tym do jednorazowego odszkodowania z tytułu
uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową, w oparciu o przepisy doty-
czące ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na podstawie umowy
zlecenia. Źródłem pracy wykonywanej od dnia 1 marca 1995 r. była umowa o dzieło,
która także nie rodziła obowiązku ubezpieczenia społecznego, a w związku z tym
również prawa do świadczeń.
Stanowisko to w pełni podzielił, po przeprowadzeniu uzupełniającego postę-
powania dowodowego, Sąd Apelacyjny w Gdańsku i wyrokiem z dnia 25 maja 2000
r. [...], oddalił apelację wnioskodawczyni.
Powyższy wyrok zaskarżyła kasacją wnioskodawczyni i zarzucając naruszenie
prawa materialnego przez błędną wykładnię § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz.
294 ze zm.) oraz naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik
sprawy - art. 278 § 1 KPC - wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do po-
nownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, po uchyleniu również jego wyroku.
W ocenie skarżącej, rozpoznana u niej choroba zawodowa powstała w okresie
świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, „ nie można bowiem, w oparciu o
cytowane przepisy rozpoznać i stwierdzić choroby zawodowej u osoby nie będącej
pracownikiem”.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja w rozpoznawanej sprawie oparta jest na podstawach wskazanych w
art. 3931
pkt 1 i 2 KPC, a więc na naruszeniu przepisów postępowania mających
istotny wpływ na wynik sprawy oraz na naruszeniu prawa materialnego przez błędną
wykładnię § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.
3
W tej sytuacji przede wszystkim wymaga rozważenia, czy uzasadniony jest
pierwszy z zarzutów, a więc czy doszło do naruszenia art. 278 § 1 KPC. Wskazany
przepis, dotyczący postępowania dowodowego, upoważnia sąd orzekający do zasię-
gnięcia opinii biegłego lub biegłych, gdy zachodzi potrzeba wyjaśnienia okoliczności
sprawy, w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. W niniejszej sprawie
potrzeba taka zachodziła, stąd też wykorzystane zostały opinie (w tym uzupełniające)
biegłych sądowych: specjalistów neurologa, chirurga, ortopedy oraz reumatologa.
Konkluzje tych opinii budzą jednak wątpliwości, stąd też zarzut kasacji sprowadzają-
cy się do zakwestionowania pominięcia przez Sąd dowodu z dodatkowej opinii bie-
głych jest trafny. W świetle niekwestionowanych ustaleń Sądu, wnioskodawczyni do
dnia 31 grudnia 1991 r. była zatrudniona w charakterze stomatologa w Stomatolo-
gicznej Spółdzielni Pracy w G. na podstawie umowy o pracę, przy czym jej łączny
staż pracowniczy wynosił ponad trzydzieści lat. Następnie do czasu rozpoznania
choroby zawodowej, to jest do dnia 13 kwietnia 1995 r., wykonywała w tej samej
Spółdzielni podobne czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Z zestawienia
tylko tych dat można wysnuć zasadnicze wątpliwości co do konkluzji - podzielonych
przez Sąd - opinii biegłych, która daje się sprowadzić do stwierdzenia, że trzydzie-
stoletnia praca stomatologa nie doprowadziła do powstania choroby zawodowej -
cieśni nadgarstka (brak bowiem dowodów leczenia), natomiast choroba ta powstała
w ciągu trzech lat (1992 - 1995 ), w czasie gdy wnioskodawczyni nie świadczyła
pracy w ramach stosunku pracy. Nie wykluczając, że tak było w istocie, trzeba jednak
wobec zgłoszonych wątpliwości powyższe wyjaśnić, tym bardziej gdy powołany do
tego organ - Państwowy Inspektor Sanitarny - uznał rozpoznane schorzenie jako za-
wodowe, mimo że w tym czasie wnioskodawczyni nie była już pracownikiem. Fakt, że
jego zaistnienie określono na 13 kwietnia 1995 r., może oznaczać, że wtedy wystą-
piły w pełni objawy, natomiast wyjaśnienia wymaga, czy narażenie na tę chorobę nie
występowało w toku wieloletniej pracy do 1991 r., zaś w ciągu dalszych kilku lat do-
szło jedynie do pogłębienia objawów i w związku z tym rozpoznania choroby.
Te okoliczności, a więc działanie czynników szkodliwych występujących w
środowisku pracy, mają przesądzające znaczenie dla rozpoznania choroby zawodo-
wej według § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r., a
skoro w ocenie Sądu Apelacyjnego choroba zawodowa wnioskodawczyni „pozostaje
poza sporem”, to samo jej rozpoznanie w czasie, gdy nie była już pracownikiem, nie
musi mieć znaczenia, w tym w szczególności wpływu na prawo do świadczeń. W tym
4
sensie usprawiedliwiony jest kasacyjny zarzut naruszenia wskazanego przepisu § 1
ust. 1 rozporządzenia, skoro Sąd z jednej strony przesądza istnienie u skarżącej cho-
roby zawodowej, której rozpoznanie wiąże się z ustaleniem, że wnioskodawczyni
była narażona na działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy, zaś z drugiej
wyklucza, by schorzenie to miało charakter zawodowy, wobec daty jego wystąpienia
(w czasie, gdy nie pozostawała ona w stosunku pracy).
Z tych względów, skoro sprawa nie została jeszcze dostatecznie wyjaśniona
do rozstrzygnięcia wobec poważnych wątpliwości co do trafności ustalenia daty po-
wstania schorzenia, którego zawodowego charakteru Sąd nie zakwestionował, nale-
żało orzec jak w sentencji, po myśli art.39313
KPC.
========================================