Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 555/10
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 czerwca 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Jan Górowski (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa Huty Szkła „C.” S.A. w T.
przeciwko „P. S.” S.A. w W.
o zobowiązanie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 czerwca 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku
Sądu Apelacyjnego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanego na rzecz
powoda 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 11 czerwca 2003 r. oddalił powództwo Huty
Szkła C. S.A. z siedzibą w T. przeciwko P. S. S.A. z siedzibą w W. o zobowiązanie
do przeniesienia na rzecz powódki za wynagrodzeniem w kwocie 2.478.087,76 zł
własności bliżej określonych w pozwie nieruchomości gruntowych położonych we
wsi T., gmina P.
Z ustaleń wynika, że orzeczeniem z dnia 15 października 1949 r. wydanym
przez Ministra Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Przewodniczącym
Państwowej Komisji Planowania Państwa przejęte zostało na własność Skarbu
Państwa przedsiębiorstwo Huta Szkła C. w T. wraz z neruchomościami
gruntowymi. W chwili przejęcia nieruchomości stanowiły nieużytki rolne, były
niezabudowane i pozbawione infrastruktury. Znacjonalizowane mienie oddane
zostało w zarząd przedsiębiorstwu państwowemu „Huta Szkła P.-C.”, które w dniu 5
grudnia 1990 r. stało się wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem
budynków, które na tej nieruchomości pobudowało. Nakłady czynione były także po
tej dacie. Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w dniu 11 października 1995 r.
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Huta Szkła C. S.A.”. Decyzją Ministra
Gospodarki z dnia 16 kwietnia 1997 r. stwierdzono nieważność orzeczenia z dnia
15 października 1949 r. Pozwana spółka została wpisana jako właściciel do księgi
wieczystej. Nieruchomość pozostaje we władaniu powódki.
Oddalając powództwo, Sąd Okręgowy uznał, że nie zostały spełnione
przesłanki określone w art. 231 § 1 k.c., powódka nie była bowiem samoistnym
posiadaczem nieruchomości, a jedynie dzierżycielem, władała bowiem
nieruchomością oddaną jej w zarząd, a po dniu 5 grudnia 1990 r. stała się
wieczystym użytkownikiem. Nakłady dokonane po tym dniu nie zostały uznane jako
wzniesienie budynków ani urządzeń.
Powyższe ustalenia i ocenę prawną podzielił Sąd Apelacyjny, oddalając
wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. apelację powódki.
Wyrok ten, na skutek skargi kasacyjnej powódki, uchylony został przez Sąd
Najwyższy wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2006 r., I CSK 185/05 (OSP 2007, nr 5,
3
poz.62). Sąd Najwyższy wskazał, że przedsiębiorstwo państwowe mogło nabyć
roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości zajętej pod budowę także
w czasie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej, tj. do dnia
1 lutego 1989 r. Przedsiębiorstwo bowiem posiadało podmiotowość prawną
i odpowiadało za swoje zobowiązania. Oddanie przedsiębiorstwu państwowemu
w zarząd nieruchomości nie oznaczało braku po jego stronie jakichkolwiek praw
podmiotowych do tej nieruchomości, a władanie na tej podstawie nie stanowiło
jedynie dzierżenia, w szczególności nie było sprawowaniem zarządu rzeczą cudzą.
Wobec stwierdzenia nieważności orzeczenia z 1949 r. Skarb Państwa nigdy nie był
właścicielem spornych nieruchomości i z tej przyczyny nie mógł wyposażyć
utworzonego przedsiębiorstwa państwowego w uprawnienia do przekazywanego
mienia. Przedsiębiorstwo zatem było samoistnym posiadaczem przekazanego
majątku, a skoro tak, to nabyło roszczenie określone w art. 231 § 1 k.c.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację,
zmienił wyrok Sądu Okręgowego i zobowiązał pozwaną do złożenia oświadczenia
woli o treści określonej w pozwie.
Wyrok ten został zaskarżony skargą kasacyjną pozwanej, w której zarzucono
naruszenie art. 117 § 2 i 3, art. 231 § 1 i art. 336 k.c., art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2
Konstytucji, oraz art. 39815
§ 1, art. 326 § 2, art. 327 i 155 § 1 k.p.c.
Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawił
składowi siedmiu sędziów budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne,
wiążące się z samoistnym posiadaniem jako przesłanką zastosowania art. 231 k.c.
oraz charakterem władania nieruchomością przez przedsiębiorstwo państwowe
w okresie obowiązywania art. 128 k.c., przy uwzględnieniu mocy wstecznej
stwierdzenia nieważności aktu nacjonalizacyjnego.
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów postanowił przejąć sprawę do
swojego rozpoznania i wyrokiem z dnia 15 stycznia 2009 r., I CSK 333/07 uchylił
zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego
rozpoznania.
Sąd Najwyższy podzielił wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 kwietnia
2006 r. pogląd, że zasada jednolitego funduszu państwowego nie oznaczała braku
4
możliwości wystąpienia przez przedsiębiorstwo państwowe z roszczeniem na
podstawie art. 231 § 1 k.c. w stosunku do nieruchomości znajdujących się w jego
władztwie. Nie mogło przeciwstawić żadnych własnych uprawnień Skarbowi
Państwa, jednak w stosunkach zewnętrznych z osobami trzecimi miało pozycję
taką jak właściciel. Także zatem w wypadku, gdy do wzniesienia budynku na
będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego nieruchomości doszło do
wzniesienia budynku w okresie obowiązywania art. 128 k.c. w pierwotnym
brzmieniu, przedsiębiorstwu mogło przysługiwać roszczenie z art. 231 § 1 k.c.
Podkreślone zostało, że już w poprzednim wyroku Sąd Najwyższy przyjął, że
w okolicznościach sprawy przedsiębiorstwo państwowe Huta Szkła „P.-C.” było
samoistnym posiadaczem majątku, oraz, że opinią tą był związany Sąd Apelacyjny,
co oznacza niedopuszczalność podnoszenia dotyczących tej oceny prawnej
zarzutów w skardze kasacyjnej. Wiążąca jest również wykładnia prawa odnośnie do
tego, że roszczenie z art. 231 § 1 k.c. podlega sukcesji pod tytułem ogólnym,
przysługuje zatem powódce jako następcy prawnemu przedsiębiorstwa
państwowego. Sąd Najwyższy uznał za niezasadny zarzut naruszenia art. 117 § 2 i
3 k.c. i dokonując wykładni tego przepisu uznał, że roszczenie samoistnego
posiadacza o wykup działki nie podlega przedawnieniu. Nie została natomiast przez
Sąd Apelacyjny przesądzona kwestia dobrej lub złej wiary powoda jako posiadacza
samoistnego, kwestia ta wymagała dokonania ustaleń i oceny i z tego względu Sąd
Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania.
Rozpoznając sprawę po raz trzeci, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 28
kwietnia 2010 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zobowiązał
pozwaną do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz powódki
własności bliżej określonych w sentencji nieruchomości o łącznej powierzchni
13,7187 ha za wynagrodzeniem w kwocie 2 478 087,76 zł, na co powódka wyraża
zgodę.
Sąd Apelacyjny uznał, że domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.) posiadacza
samoistnego, jakim było przedsiębiorstwo państwowe, nie zostało wzruszone. Przy
nabywaniu posiadania przedsiębiorstwo działało zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem, zostało wyposażone w majątek przez właściwy organ
5
państwowy i przy zachowaniu ustawowego trybu. Pozostawało ono w dobrej wierze
do dnia 28 lipca 1993 r., tj. do wydania nieprawomocnej decyzji stwierdzającej
nieważność orzeczenia nacjonalizacyjnego. Do tego czasu pozwany nie czynił
widocznych dla posiadacza starań o odzyskanie nieruchomości, nie było więc
podstaw do przyjęcia, że przedsiębiorstwo państwowe powinno przewidywać, że
w nieokreślonej przyszłości nastąpi zmiana ustroju społeczno-gospodarczego
i dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej. Sąd Apelacyjny
przyjął, że powódka spełnia określone w art. 231 § 1 k.c. przesłanki nawet przy
uznaniu, że posiadanie jej poprzednika prawnego nie miało cech dobrej wiary,
bowiem kwestia świadomości posiadania spornych gruntów powinna być oceniana
z uwzględnieniem relacji wewnętrznych pomiędzy państwową osoba prawna
a Skarbem Państwa. Powódka może być bowiem zrównana, z uwagi na zasady
współżycia społecznego, z posiadaczem w dobrej wierze z uwagi na to, że działka
gruntu, na której posadowiona była przedwojenna huta, została oddana
w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej. Znacjonalizowany w 1949 r. zakład był
małą hutą o ręcznym sposobie formowania. Z uwagi na stan techniczny oraz
nieopłacalność produkcji został zdjęty z ewidencji i wyłączony z eksploatacji, a od
1989 r. stanowi własność osoby trzeciej. Pozwana otrzymała z tego tytułu od
Skarbu Państwa odszkodowanie w kwocie 10 338 578 zł. Obecnie funkcjonujący
nowoczesny zakład z tzw. „megaukładem” powstał wyłącznie staraniem
przedsiębiorstwa państwowego, zakład przemysłowy i osiedle mieszkaniowe
wybudowano w latach 50-tych, w późniejszych latach dokonywano dalszych
nakładów. Przedwojenne budynki znajdowały się na innych działkach niż objęte
pozwem grunty, stanowiące w dacie nacjonalizacji niezabudowane nieużytki rolne.
Wartość dokonanej zabudowy znacznie przekracza wartość tych gruntów, co
stanowi spełnienie kolejnej przesłanki określonej w art. 231 § 1 k.c.
Wyrok powyższy zaskarżyła pozwana skargą kasacyjną opartą na obu
podstawach określonych w art.. 3983
§ 1 k.p.c.
W ramach pierwszej podstawy skargi kasacyjnej skarżąca zarzuciła
naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie: art. 17, 18
i 300 § 2 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo rzeczowe (Dz. U. z 1946 r.
Nr 57, poz. 319), art. 13 dekretu z dnia 11 października 1946 r. Prawo o księgach
6
wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 320), art. 5,6 i 7 w związku z art. 231 § 1
k.c. a nadto art. 117 k.c. w związku z art. 231 § 1 k.c. i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.
W ramach drugiej podstawy skargi kasacyjnej zarzuciła naruszenie art. 232
zd. 2 k.p.c.
Wskazując na powyższe podstawy zaskarżenia skarżąca wniosła o uchylenie
zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,
ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz orzeczenie co do istoty sprawy
poprzez oddalenie powództwa.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną powódka wniosła o jej oddalenie
i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Nie można uwzględnić zarzutu naruszenia art. 117 § 2 i 3 k.c. w związku
z art. 231 § 1 k.c. W wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r. skład siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego, dokonując wykładni tych przepisów, wskazał, że roszczenie o wykup
gruntu nie podlega przedawnieniu. Wykładnia ta, dokonana w niniejszej sprawie,
wiązała zarówno Sąd Apelacyjny jak i Sąd Najwyższy przy kolejnym jej
rozpoznawaniu (art. 39820
k.p.c.). Kwestię tę należy uznać za przesądzoną, zatem
dalsza polemika w tym zakresie jest bezprzedmiotowa. Sąd Najwyższy przesądził
też, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy poprzednik prawny powódki mógł
być uważany za posiadacza samoistnego, a powódka, jako jego następca prawny
pod tytułem ogólnym, nabyła roszczenie z art. 231 § 1 k.c. Z uzasadnienia skargi
kasacyjnej wynika, że skarżąca tej wykładni prawa nie podziela i nie przyjmuje do
wiadomości, co jednak nie stanowi podstawy do odstąpienia od niej przez Sąd
Najwyższy przy kolejnym rozpoznaniu skargi kasacyjnej.
Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia istnienia bądź braku dobrej wiary po
stronie poprzednika prawnego powódki, nie budzi przy tym wątpliwości, że dla tej
oceny miarodajna jest chwila wzniesienia budynku (por. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 30 marca 1983 r., I CR 44/83 oraz z dnia 13 marca 2002 r.,
III CKN 981/99, nie publ.). Zarzuty skarżącej w tym zakresie opierają się na
założeniu, że przyjęcie dobrej wiary wykluczał fakt, że aż do listopada 1967 r.
w księdze wieczystej jako właściciel spornych gruntów wpisany był jej poprzednik
7
prawny, to jest Huta Szkła C. w T. Wzniesienie zatem jakichkolwiek budowli w tym
okresie nie upoważniało posiadacza do wystąpienia z roszczeniem z art. 231 § 1
k.c. Skarżąca powołała się na art. 300 § 2 oraz art. 18 dekretu o prawie rzeczowym
z dnia 11 października 1946 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 319; dalej – pr. rzecz.), a także
art. 13 dekretu z tej samej daty Prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz.
320). Z przepisów tych wynika domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 18 dekretu o pr.rzecz.), zasada
jawności ksiąg wieczystych (art. 13 dekretu prawo o księgach wieczystych), a także
zasada, że na domniemanie prawa, wynikające z posiadania, nie można się
powołać przeciwko domniemaniu prawa, wynikającemu z wpisu w księdze
wieczystej (art. 300 § 2 pr. rzecz.). Te pryncypialne zasady obowiązują również w
obecnym stanie prawnym (art. 3 i 4 u.k.w.h.). Nie znaczy to jednak, że w żadnym
wypadku samoistny posiadacz nieruchomości nie może dochodzić skutecznie
roszczenia z art. 231 § 1 k.c. (a także innych roszczeń wynikających z posiadania)
przeciwko właścicielowi wpisanemu do księgi wieczystej.
Sens domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym polega na tym, że w razie jego kolizji z domniemaniem
wynikającym z posiadania (domniemanie posiadania samoistnego, domniemanie
ciągłości posiadania, domniemanie zgodności posiadania z prawem, domniemanie
dobrej wiary), to pierwsze ma przewagę. Inaczej niż w przypadku pozostałych
domniemań prawnych, powołujący się na domniemanie wynikające z posiadania
nie jest zwolniony z obowiązku wykazania faktów stanowiących treść domniemania,
a ponadto na nim ciąży obowiązek obalenia domniemania wynikającego z jawnego
wpisu w księdze wieczystej. Domniemanie zgodności prawa jawnego z księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest bowiem domniemaniem
wzruszalnym; wpis prawa własności ma charakter deklaratywny i może zostać
obalony nie tylko w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym, ale także w każdym postępowaniu, w którym kwestia ta stanowi
przesłankę rozstrzygnięcia. Sam zatem wpis w księdze wieczystej nie ma zatem dla
oceny dobrej wiary przesądzającego znaczenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
7 lipca 2004 r., I CK 38/04 (nie publ.) wskazał, że nabywcę wpisanego jako
właściciel w księdze wieczystej można uznać za posiadacza w złej wierze, jeżeli
8
w chwili budowy znał niebudzące wątpliwości fakty jednoznacznie uzasadniające
stwierdzoną później ze skutkiem ex tunc nieważność decyzji administracyjnej
będącej podstawą wpisu. W rozpoznawanej sprawie zaś miała miejsce sytuacja
odwrotna, a okoliczność, że przy nabywaniu posiadania i w dacie wznoszenia
budowli posiadacz działał zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, nie może
pozostać bez znaczenia dla oceny dobrej lub złej wiary posiadacza (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., I CSK 265/08, nie
publ.).
Przedsiębiorstwo państwowe będące posiadaczem samoistnym
nieruchomości miało wszelkie podstawy do uznania, że wadliwy jest istniejący
w księdze wieczystej wpis własności innej osoby. Przejęcie przedwojennego
przedsiębiorstwa nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 stycznia
1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.), w sposób określony w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu
postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.U.
Nr 16, poz. 62, zm. Dz.U. z 1949 r. Nr 29, poz. 212). Wydane zostały właściwe
decyzje administracyjne, utworzono przedsiębiorstwo państwowe i wyposażono je
w przejęty majątek. Istniały zatem akty legalne uzasadniające przeświadczenie, że
Skarb Państwa zostałby wpisany do księgi wieczystej jako właściciel, gdyby o to
wystąpił, co oznaczałoby wykreślenie dotychczas wpisanego właściciela.
Okoliczności te uzasadniały zatem przyjęcie przez Sąd Apelacyjny dobrej wiary
posiadacza samoistnego, jakim było przedsiębiorstwo państwowe, także przed
listopadem 1967 r., kiedy to wykreślenie przedwojennego właściciela rzeczywiście
nastąpiło. Nie zmienia tej oceny fakt, że kilkadziesiąt lat później okazało się, że to
wpis Skarbu Państwa okazał się wadliwy, nie sposób bowiem przyjąć, aby w dacie
wznoszenia budowli można było rozsądnie zakładać, że tego rodzaju zmiana
nastąpi.
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy zatem bezprzedmiotowe okazały
się alternatywne rozważania Sądu Apelacyjnego odnoszące się do ewentualnego
uwzględnienia roszczenia na podstawie art. 5 k.c., skoro za trafną należy uznać
ocenę spełnienia określonej w art. 231 § 1 k.c. przesłanki dobrej wiary posiadacza
9
samoistnego. Nie ma w tej sytuacji potrzeby odnoszenia się do kasacyjnych
zarzutów podważających zasadność poglądu dotyczącego art. 5 k.c., wyrażonego
niejako obiter dicta. Na marginesie jedynie należy wskazać, że w orzecznictwie
Sądu Najwyższego nie wykluczono możliwości stosowania art. 231 § 1 k.c.
w wypadkach, w których budowla została wzniesiona przez posiadacza
samoistnego w złej wierze, tj. takiego, który wiedział lub wiedzieć powinien, że nie
jest właścicielem, jeżeli zasady współżycia społecznego przemawiają, ze względu
na szczególne okoliczności sprawy, za traktowaniem tego posiadacza na równi
z posiadaczem w dobrej wierze (por. wyrok z dnia 22 lutego 2001 r., III CKN
297/00, nie publ.). W okolicznościach niniejszej sprawy odwoływanie się do zasad
współżycia społecznego nie było jednak potrzebne.
Kolejna grupa zarzutów kasacyjnych, podnoszonych w ramach obydwu
podstaw kasacyjnych, związana jest również z chwilą, w jakiej poprzednik prawny
powódki stał się posiadaczem samoistnym w dobrej wierze. Skarżąca wywodząc,
że o istnieniu dobrej wiary posiadacza można mówić dopiero od listopada 1967 r.,
kwestionowała spełnienie trzeciej przesłanki określonej w art. 231 § 1 k.c., to jest
dysproporcji wartości budowli i gruntu, na jakim je wzniesiono. Wywód ten
sprowadzał się do twierdzenia, że wszelkie nakłady dokonane przez samoistnego
posiadacza do listopada 1967 r., będącego do tego czasu w złej wierze, zwiększały
wartość gruntu. W rezultacie, po tej dacie inne budynki wznoszone były już na
gruncie zabudowanym, którego wartość nie była znacząco mniejsza niż wartość
nowych nakładów, a nawet mogła być wyższa. Na tę okoliczność wnoszono
o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, którego to wniosku Sąd Apelacyjny nie
uwzględnił, co także skarżąca zarzuciła w ramach drugiej podstawy kasacyjnej.
Zarzuty te nie zasługują na uwzględnienie. Jak wyżej wskazano, Sąd Najwyższy
nie podzielił zarzutu, że przed listopadem 1967 r. poprzednik prawny powódki był
posiadaczem w złej wierze. Dokonane ustalenia jednoznacznie wskazują, że nowy
zakład produkcyjny, osiedle mieszkaniowe i inne obiekty budowane przed tą datą
wznoszone były na gruncie niezabudowanym, stanowiącym nieużytki rolne
VI klasy, a ich wartość znacznie przewyższała wartość zajętego gruntu. Dalsze
inwestycje jedynie tę dysproporcję wartości zwielokrotniły. Wartość zarówno gruntu,
jak i budowli została prawidłowo ustalona według stanu z daty budowy i cen z daty
10
realizowania roszczenia o wykup, dopuszczanie zatem dowodu z opinii biegłego na
okoliczność wartości zabudowanego gruntu według stanu z listopada 1967 r. byłoby
zbędne, trafnie zatem wniosek ten został oddalony. Nie można też podzielić
argumentu, że w chwili wznoszenia nowych budynków grunt był już zabudowany,
bowiem istniał na nim przedwojenny zakład produkcyjny i inne budynki. Zarzut ten
w istocie zmierza do podważenia ustalonego w sprawie stanu faktycznego,
z ustaleń bowiem wynika, że przedwojenne budynki usytuowane były na innych
działkach, które nie są objęte żądaniem i które obecnie stanowią własność innej
osoby, budowle zaś wzniesione przez poprzednika prawnego skarżącej znajdują
się na gruncie uprzednio niezabudowanym.
Z powyższych względów orzeczono jak sentencji na podstawie art. 39814
k.p.c. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.