Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 84/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 września 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący)
SSN Iwona Koper (sprawozdawca)
SSA Władysław Pawlak
w sprawie z powództwa M. .
przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w P. przy ul. D. 6
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 26 września 2012 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w P.
z dnia 7 października 2011 r.,
oddala skargę kasacyjną;
zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.800
(tysiąc osiemset) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Powód M. C. po ostatecznym sprecyzowaniu żądania domagał się
zasądzenia od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w P.
przy ul. D. 6 kwoty 68.900 zł tytułu wynagrodzenia za wykonane prace remontowe,
z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2009 r. oraz z tytułu skapitalizowanych
odsetek od kwoty 281.100 zł za okres od dnia 11 maja 2009 r. do dnia 8 czerwca
2009 r. kwoty 2.903,42 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 czerwca 2009 r. do
dnia zapłaty.
Sąd Rejonowy oddalił powództwo w oparciu o następujące ustalenia
faktyczne:
W dniu 14 sierpnia 2008 r. strony zawarły umowę o roboty budowlane,
na podstawie której powód prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Ogólnobudowlany M. C., zobowiązał się do wykonania remontu budynku
wielorodzinnego przy ul D. 6 w P. Zgodnie z umową zakres robót obejmował
wymianę pokrycia dachu wraz obróbkami blacharskimi, ocieplenie dachu,
przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie instalacji odgromowej,
wykonanie komunikacji kominiarskiej na dachu (§ 1 ust. 2). Powód zobowiązał się
(§ 3 ust. 1) do rozpoczęcia remontu najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2008 r i jego
zakończenia w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r. Strony ustaliły, że termin
końcowy będzie dochowany o ile przed jego upływem strony sporządzą
stosowny protokół stwierdzający kompletne i zgodne z umową wykonanie remontu
(§ 3 ust. 2). W wypadku wystąpienia uciążliwych warunków atmosferycznych strony
przewidziały możliwość przesunięcia terminu końcowego o tyle dni, w ilu wystąpiły
uciążliwości. Fakt ich wystąpienia miał być odnotowany w dzienniku budowy lub
zgłoszony na piśmie zamawiającemu wraz z pisemnym potwierdzeniem lokalnej
jednostki meteorologicznej. Zamawiający po zapoznaniu się z treścią potwierdzenia
mógł ustalić nowy termin końcowy (§ 3 ust. 3). Wynagrodzenie za kompletnie
i prawidłowo wykonane prace ustalono na 530.000 zł (§ 8 ust. 1). Rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy miało się odbywać na podstawie faktur częściowych,
płatnych w kwotach: 170.000 zł brutto po wykonaniu i odbiorze ich ¼ zakresu
3
i 360.000 zł brutto po zakończeniu kompletnego remontu i jego odbiorze. Podstawą
wystawienia faktury końcowej miał być protokół końcowego odbioru robót
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, potwierdzający prawidłowe
i bezusterkowe wykonanie wszystkich robót (§ 9 ust. 4 i 5). Termin zapłaty faktury
został określony na 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
i doręczenia faktury zamawiającemu (§ 9 pkt 7). Strony ustaliły następujące odbiory
przedmiotu umowy: częściowy po zakończeniu etapu robót i końcowy, ostateczny
(pogwarancyjny). Postanowiły, że odbiór końcowy przeprowadzą przedstawiciele
obu stron sporządzając z tej czynności protokół (§ 10 ust. 2). Powód zobowiązał się
do zapłaty kary umownej za opóźnienie w terminowym wykonaniu prac
w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia (§ 13 ust. 2 pkt 1 lit.).
Umowa został przygotowana przez stronę pozwaną. Strony ustaliły, że prace będą
wykonywane metodą sukcesywnego rozbierania części kominów i dachu.
Teren budowy został przekazany powodowi w dniu 27 sierpnia 2008 r. W trakcie
prac wyniknęły problemy z przebudową głowic czterech kominów. W odniesieniu do
trzech kominów, z uwagi na stwierdzony brak ścianki działowej, konieczne stało się
ich przebudowanie, co zostało odnotowane w dzienniku budowy przez
przedstawiciela wspólnoty. Ostateczny wynik tych prac nie był zadawalający pod
względem estetycznym w związku z czym strony uzgodniły obniżenie
wynagrodzenia powoda o 10.000 zł. Kierownik budowy i inspektor nadzoru
odnotowali ogółem 16 dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały
prowadzenie prac budowlanych. Powód wystąpił w związku z tym o przedłużenie
terminu wykonania umowy. Strona pozwana przygotowała projekt aneksu do
umowy przedłużający ją o 17 dni kalendarzowych jednak powód nie wyraził na taką
zmianę zgody. W dniu 23 października 2008 r. strony dokonały częściowego
odbioru technicznego prac określając stopień ich zaawansowania na 40%,
co stanowiło podstawę wypłaty powodowi części wynagrodzenia w kwocie 170.000
zł. Całość prac objętych umową nie została wykonana w umówionym terminie.
W dniu 24 lutego 2009 r. w dzienniku budowy odnotowano zakończenie prac
objętych umową, a w dniu 6 marca 2009 r. strony podpisały protokół odbioru
technicznego oznaczając dokument jako częściowy. W załącznikach do protokołu
odnotowano stwierdzone usterki wraz z terminem ich usunięcia. W dniu 26 maja
4
2009 r. sporządzony został przez strony protokół odbioru technicznego prac
wykonanych przez powoda na nieruchomości pozwanej, określony jako końcowy.
W protokole stwierdzono usunięcie szeregu poprzednio stwierdzonych usterek,
natomiast w związku z nieusunięciem części usterek (prace przy kominach) strony
uzgodniły obniżenie wynagrodzenia o 10.000 zł. W załączniku do tego protokołu
powód zakwestionował go jako protokół ostateczny, uznając za taki protokół
sporządzony w dniu 6 marca 2009 r. oraz zakwestionował stwierdzenie
nieusunięcia usterek (pkt 12 i 14 poprzedniego protokołu). Na poczet zapłaty
ostatniej części wynagrodzenia w kwocie brutto 345.000 zł powód wystawił fakturę
nr 15/2009 r. z datą 10 kwietnia 2009 r. W dniu 21 kwietnia 2009 r. przekazał
pozwanej komplet kluczy do pomieszczeń strychowych. Pismem z dnia 1 czerwca
2009 r. pozwana wezwała powoda do wystawienia faktury korygującej,
uwzględniającej obniżenie wynagrodzenia o 4.000 zł, zmianę terminu płatności
i terminu wystawienia faktury. Pismem tym pozwana dokonała nadto potrącenia
kwoty 68.900 zł z wierzytelnością wynikającą z faktury 15/2009 r. z tytułu kary
umownej naliczonej w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 1 umowy z dnia 14 sierpnia 2008 r.
za okres opóźnienia w wykonaniu remontu budynku od 3 stycznia 2009 r. do
8 marca 2009 r. oraz wezwała powoda do zapłaty dalszej kary umownej w kwocie
83.740 zł za okres opóźnienia od 9 marca do 26 maja 2009 r. Pismo to noszące
datę 1 czerwca 2009 r. zostało doręczone powodowi w dniu 5 czerwca 2009 r.
W odpowiedzi na nie powód podtrzymał stanowisko, że prace zakończył 24 lutego
2009 r. i zakwestionował zasadność naliczenia kary umownej. W dniu 8 czerwca
2009 r. pozwana zapłaciła powodowi z faktury 15/2009 kwotę 281.000 zł.
W ocenie prawnej przytoczonych ustaleń Sąd Rejonowy przyjął, że strony
łączyła umowa o dzieło zawierająca elementy umowy o roboty budowlane.
O tych ostatnich świadczą takie charakteryzujące przedmiotową umowę elementy
jak zobowiązanie wykonawcy do wykonania przedsięwzięcia w większych
rozmiarach, prowadzenie prac według projektu dostarczonego przez inwestora
i podporządkowanie prac zinstytucjonalizowanemu nadzorowi budowlanemu.
W zakresie istniejącego między stronami sporu Sąd Rejonowy uznał za kluczowe
dla jego rozstrzygnięcia określenie daty końcowego terminu realizacji umowy
i przyjął, że zgodnie z § 3 umowy, nastąpiło to w dniu 26 maja 2009 r. Nie podzielił
5
stanowiska powoda, że z uwagi na możliwość sporządzenia tylko jednego protokołu
częściowego po wykonaniu ¼ części prac, protokół z dnia 6 marca 2009 r. był
protokołem końcowym. Strony nie wyłączyły bowiem wyraźnie w umowie
możliwości sporządzania dalszych protokołów częściowych i równocześnie
precyzyjnie określiły w niej, że protokół końcowy zostanie sporządzony po
zakończeniu kompletnego remontu i jego odbiorze, a stwierdzone w dniu 6 marca
2009 r usterki trudno uznać za nieistotne w sytuacji, gdy w związku z niewłaściwym
wybudowaniem kominów wynagrodzenie powoda zostało obniżone o 10.000 zł.
Za dopuszczalne uznał takie określenie terminu końcowego (poświadczonego
przez redakcję stosownego protokołu), jakie wynika z łączącej strony umowy.
Podkreślił, że powód jest profesjonalnym przedsiębiorca, który sam przyjął
zobowiązanie o treści określonej w umowie. Wykonanie umowy w określonym
w umowie stron terminie ocenił jako realne i podniósł, że zgodnie z jej treścią samo
wystąpienie złych warunków atmosferycznych, na co powoływał się powód,
nie powodowało automatycznie przedłużenia terminu jej wykonania. Termin
15 grudnia 2008 r. był więc ostateczny i wiązał strony. Pozwana zasadnie wyliczyła
opóźnienie powoda w oddaniu zamówionych robót jako trwające do 26 maja 2009 r.
tj. na 162 dni, co po przeliczeniu mnożnikiem 0,2% za jeden dzień dało kwotę
171.720 zł. Za okres opóźnienia od 3 stycznia do 8 marca 2009 r. tj. 64 dni
pozwanej należy się - licząc po 1060 zł za dzień opóźnienia - kara umowna
w kwocie 67.840 zł. Sąd Rejonowy ocenił przy tym, że brak jest podstaw prawnych
do uznania za bezskuteczne zastrzeżenia kary umownej za samo jedynie
opóźnienie, a nie za zwłokę. Nie dopatrzył się okoliczności uzasadniających
miarkowanie kary umownej, a to z uwagi na znaczne, bo trwające prawie
trzy miesiące opóźnienie się powoda z oddaniem prac i to z usterkami, przy
jednoczesnym braku z jego strony zarzutów, że stało się to z przyczyn leżących
po stronie pozwanej. Sąd Rejonowy podzielił stanowisko pozwanej, że należność
powoda z faktury nr 15/2009 stała się wymagalna dnia 25 czerwca 2009 r.
tj. po upływie 30 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego w dniu 26 maja
2009 r. i na tej podstawie oddalił żądanie zasądzenia skapitalizowanych odsetek
za opóźnienie w jej zapłacie.
6
Wyrokiem z dnia 7 października 2011 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił apelację
powoda od wyroku Sądu Rejonowego, podzielając przyjęte za jego podstawę
ustalenia faktyczne oraz ocenę tego Sądu, że zasadnicze znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy ma kwestia ustalenia końcowego terminu wykonania
prac przez powoda. W związku licznymi z zarzutami apelacji Sąd Okręgowy
po usystematyzowaniu ich ze względu na przedmiot, którego dotyczą rozważył
kwestie dotyczące: usterek w wykonaniu remontu przez powoda pod kątem ich
istotności i wpływu ich wystąpienia na ustalenie daty zakończenia robót oraz
dopuszczalności uznania opóźnienia w wykonaniu robót za wystarczającą
podstawę do naliczenia kary umownej, oraz dalsze wiążące się ze sporządzeniem
kolejnych protokołów odbioru i charakterem prawnym umowy.
W wyniku tego uznał, że ustalony w umowie termin zakończenia robót na
dzień 15 grudnia 2008 r. był dla powoda wiążący. Podkreślił, że powód jako
profesjonalista w swojej dziedzinie, obciążony powinnością starannego działania,
wykonujący podobne prace od szeregu lat miał istotną - w kontekście ustalania
terminu zakończenia robót, których wykonania się podjął - świadomość ich wagi
i skali. Jako pozbawioną znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu ocenił Sąd Okręgowy
kwestię wpływu warunków atmosferycznych na termin wykonania umowy,
albowiem pozwana uznała zasadność przedłużenia z tej przyczyny terminu jej
wykonania do dnia 3 stycznia 2009 r. Od tej też daty pozwana naliczyła, sporną
między stronami, karę umowną za opóźnienie. Uznał, że w świetle postanowień
umowy bez znaczenia dla określenia daty wykonania umowy pozostaje wpis
o zakończeniu prac remontowych w dzienniku budowy. Wskazał, że w protokole
z dnia 6 marca 2009 r. nazwanym protokołem częściowym strony zgodnie
stwierdziły, że zakres prac objętych umową został wykonany, a nadto określony
został w nim zakres usterek do usunięcia przez powoda. Sąd Okręgowy
nie podzielił stanowiska powoda, że umowa przewidywała jedynie jeden protokół
częściowy, co definitywnie wyłączało większą liczbę takich protokołów.
Nie stwierdził naruszenia przez Sąd Rejonowy art. 654 k.c., gdyż jego względnie
obowiązujący charakter pozwalał na przyjęcie, że strony mogły zamieścić
w umowie postanowienia odmienne od zawartego w nim unormowania.
Umowa stron nie zawierała przy tym postanowienia wykluczającego możliwość
7
modyfikowania jego treści. W ocenie Sądu Okręgowego, odmiennej od
prezentowanej w tym względzie przez powoda, zastrzeżenie w protokole
z dnia 6 marca 2009 r., że ma on charakter częściowy było uzasadnione w sytuacji,
gdy strony ustaliły, iż protokół końcowy będzie sporządzony po usunięciu usterek.
W tym zaś stanie rzeczy kwestia istotności usterek miała charakter drugorzędny,
zbędne było więc prowadzenie na tę okoliczność wnioskowanego przez powoda
dowodu z opinii biegłego. Powyższe rozważania doprowadziły Sąd Okręgowy
do zgodnego ze stanowiskiem zaskarżonego apelacją powoda wyroku wniosku,
że stronie pozwanej należała się kara umowna za okres opóźnienia w wykonaniu
umowy od dnia 3 stycznia 2009 r. do 26 maja 2009 r. tj. za 143 dni. Sąd Okręgowy
zaakceptował stanowisko Sądu Rejonowego, że przewidziana w art. 483 k.c.
regulacja kary umownej nie wyklucza zastrzeżenia jej na wypadek opóźnienia, a nie
tylko zwłoki w wykonaniu świadczenia. Podzielił także ocenę tego Sądu,
że w sprawie nie wystąpiły określone w art. 484 § 2 k.c. okoliczności uzasadniające
miarkowanie kary umownej w postaci wykonania zobowiązania w znacznej części
czy jej rażącego wygórowania. Odnosząc się do zarzutu naruszenia tego przepisu
wskazał, że wysokość kary jest pochodną postępowania powoda i negatywnych
skutków wynikłych ze znacznego opóźnienia w zakończeniu prac remontowych
i nie osiągnięcia zakładanego w umowie celu polegającego na zakończeniu
remontu przed zima, tak by uniknąć zbędnych ubytków ciepła i zalania
pomieszczeń na poddaszu. Sąd Okręgowy oddalił zarzut powoda nieuwzględnienia
przez Sąd Rejonowy, że pozwana przedstawiła zarzut potrącenia wierzytelności
z tytułu kary umownej w stosunku do wierzytelności powoda o zapłatę
wynagrodzenia, która nie była jeszcze wymagalna wskazując, iż zarzut potracenia,
pierwotnie zgłoszony w piśmie z 1 czerwca 2009 r. został następnie ponowiony
na rozprawie, już po uzyskaniu przez wierzytelność powoda przymiotu
wymagalności. Podzielając stanowisko Sądu pierwszej instancji, że wierzytelność
powoda z faktury nr 15/2009 stała się wymagalna, stosownie do § 9 pkt 7 umowy,
po upływie 30 dni od podpisania protokołu odbioru z dnia 26 maja 2009 r.
i doręczania faktury pozwanej tj. z dniem 26 czerwca 2009 r. uznał, że pozwana
nie pozostawała w okresie od 11 maja 2009 r. do 8 czerwca 2009 r. w opóźnieniu
8
z zapłata kwoty 281.100 zł, a co za tym idzie bezzasadne jest żądanie powoda
zasądzenia odsetek z tego tytułu.
Wyrok Sądu Okręgowego powód zaskarżył skargą kasacyjną opartą na obu
ustawowych podstawach zarzucając naruszenie:
1) art. 646, art. 658 i art. 647 k.c. w zw. z art. 3 pkt 7 i 8, art. 29 ust. 2 pkt 1,
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst. jedn.
Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., - dalej jako pr. bud.) przez przyjęcie,
że roszczenie powoda wywodzi się z umowy o dzieło, a nie umowy o roboty
budowlane i w konsekwencji przyjęcie, że inwestor nie miał obowiązku odbioru
obiektu budowlanego przy istnieniu wad, nawet jeśli został on wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego oraz przez
przyjęcie że strony uzależniły wypłatę wynagrodzenia wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek,
2) art. 65 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie i swobodne uznanie,
że końcowy odbiór miał miejsce w dacie bezusterkowego odbioru robót i że w tej
dacie konkretyzował się obowiązek zapłaty, prowadzące do nieuwzględnienia celu
umowy i zamiaru stron oraz pominięcia ogólnych dyrektyw wykładni umów
i nieuwzględnienie zastrzeżeń składanych do protokołów,
3) art. 647 w zw. z art. 654 k.c. przez niewłaściwą wykładnię i art. 642 k.c.
przez niezastosowanie i uznanie, ze faktyczny odbiór robót budowlanych
wykonywanych przez powoda nastąpił 26 maja 2009 r., podczas gdy od 6 marca
2009 r. nastąpiło faktycznie usuwanie wad, mimo że wyznacznikiem dochowania
terminu był zgodnie z § 3 ust. 2 umowy protokół z 6 marca 2009 r. stwierdzający
wykonanie kompletne i zgodne z umową remontu,
4) art. 483 i 484 k.c. przez niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że kara
umowna może być uzależniona od opóźnienia w terminowym zakończeniu
remontu, niezależnie od przyczyn,
5) art. 328 § 2 w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. przez niewłaściwe zastosowanie,
art. 231 w zw. z art. 233 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny
dowodów i uznanie za udowodnione, że usterki ujawnione 3 marca 2009 r. trudno
uznać za nieistotne bez dowodu opinii biegłego, art. 233 § 1 w zw. z art. 247 k.p.c.
9
i art. 65 k.c., art. 647 k.c. i 658 k.c. przez brak wszechstronnego rozważenia
materiału dowodowego, naruszenie reguł doświadczenia życiowego, sprzeczność
ustaleń faktycznych z treścią materiału dowodowego.
We wnioskach skargi powód domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku
i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania lub
uchylenia wyroku Sądu Rejonowego i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania przez ten Sąd albo uchylenia wyroku Sądu Rejonowego i Sądu
Okręgowego oraz orzeczenie co do istoty sprawy i w każdym razie zasądzenia
kosztów postępowania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Ostatecznie sprecyzowane po modyfikacjach żądanie powoda opiewało
na zapłatę kwoty 68.900 zł z tytułu reszty należnego wynagrodzenia, którego
kwota odpowiada potrąconej z tej wierzytelności powoda przez pozwaną
karze umownej za opóźnienie w terminowym wykonaniu remontu, naliczonej
za okres od 3 stycznia 2009 r. do 8 marca 2009 r. Nadto powód domagał się kwoty
2.903,42 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od kwoty wynagrodzenia
wynoszącej 281.100 zł zapłaconego w dniu 8 czerwca 2009 r. - jak twierdził powód
- z opóźnieniem. Na kwotę 71.804,00 zł stanowiącą sumę obu tych należności
określona została też w skardze kasacyjnej wartość przedmiotu zaskarżenia.
Przedmiot rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy sprawy nie
obejmował natomiast kary umownej za dalszy okres w kwocie 83.740 zł, do zapłaty
której pozwana wezwała powoda.
W niekwestionowanym w tym zakresie przez skarżącego stanie sprawy
zostało ustalone, że końcowy termin robót strony określiły wiążąco na 15 grudnia
2008 r., a powód niewątpliwie spóźnił się z wykonaniem remontu aż do marca
2009 r, kiedy to strona pozwana dokonała końcowego - w jego ocenie - odbioru
obiektu po zakończonym remoncie.
Nieuzasadniona jest przytoczona w skardze podstawa naruszenia przepisów
postępowania. Zgodnie z treścią art. 3983
§ 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie
mogą być oparte na przepisie art. 233 k.p.c. zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub
oceny dowodów. Bez znaczenia z punktu widzenia tej zasady pozostaje
10
kwalifikowanie naruszenia tego przepisu w związku z dalszymi przepisami
postępowania i prawa materialnego, jeżeli jego przedmiotem jest przekroczenie
granic swobodnej oceny dowodów i brak wszechstronnego i wnikliwego rozważenia
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez sąd apelacyjny, gdyż
kwestie te nie są objęta kognicją Sądu Najwyższego w postępowaniu kasacyjnym.
Z kolei naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. może być usprawiedliwioną podstawę skargi
kasacyjnej, jeżeli treść uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji uniemożliwia
odtworzenie i ocenę wywodu, który doprowadził do wydania orzeczenia a także
wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie ma wszystkich koniecznych
elementów, co także uniemożliwia kontrolę kasacyjną. Tylko takie naruszenie tego
przepisu – które jednak w odniesieniu do zaskarżonego wyroku nie zachodzi -
może być oceniane jako mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w znaczeniu
użytym w art. 3983
pkt 2 k.p.c.
Na tle przytoczonych obszernie motywów zaskarżonego wyroku
bezpodstawne jest twierdzenie skarżącego, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał
zarzutów jego apelacji.
Zagadnienie właściwej kwalifikacji prawnej łączącej strony umowy,
bezskutecznie podnoszone w ramach podstawy naruszenia przepisów
postępowania, sytuuje skarżący równocześnie w podstawie naruszenia prawa
materialnego w ramach zarzutu błędnej subsumcji przepisów art. 646, 658 i 647
k.c. w zw. z art. 3 pkt i 8, art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud. Trafne
są przytoczone w uzasadnieniu tej podstawy wywody charakteryzujące umowę
o roboty budowlane, w tym zgodny ze stanowiskiem utrwalonym w orzecznictwie
(np. wyroki SN z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 207,
z dnia 7 grudnia 2005 r., V CK 423/05, Lex nr 269751, z dnia 18 maja 2007 r.,
I CSK 51/07 nie publ.) pogląd, że zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy
o dzieło i umowy roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do
wymagań prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 pr. bud. pojęcie robót
budowlanych obejmuje nie tylko budowę, ale także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, którym jest
budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca
całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, lub obiekt małej
11
architektury. Remont w znaczeniu wynikającym z art. 3 pkt 8 pr. bud. polega na
odtworzeniu stanu pierwotnego istniejącego budynku. Określony w art. 17 pr. bud.
krąg osób uczestniczących w procesie remontowym obejmuje inwestora,
wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy. Podstawą do
wykonania robot budowlanych jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
wymagane przez prawo budowlane (art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).
Kwestia dopełnienia warunków formalnych w tym zakresie, wynikających z prawa
budowlanego, jako niesporna w sprawie nie była przedmiotem omówienia Sądów
orzekających. Przebieg procesu budowlanego powinien być udokumentowany
w sposób przewidziany prawem budowlanym. Umowa o roboty budowlane dotyczy
większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych
i użytkowych, którym co do zasady towarzyszy projektowanie, przy czym
dokumentację projektową powinien dostarczyć inwestor, chyba że podjął się tego
wykonawca i zinstytucjonalizowany nadzór. Umowa o roboty budowlane powinna
być zawarta na piśmie.
Ustalony stan faktyczny pozwala stwierdzić, że - jak zasadnie podnosi
skarżący - że przedmiotowa umowa spełnia wymogi konieczne do zakwalifikowania
jej jako umowy o roboty budowlane.
Obowiązkiem wykonawcy jako strony umowy o roboty budowlane jest
wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacja projektową, z zasadami wiedzy
technicznej, z obowiązującymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi,
a następnie oddanie gotowego obiektu do użytku - w zależności od umowy -
w całości lub części, w określonym w umowie terminie. Korelatem tego obowiązku
jest obowiązek zamawiającego odebrania gotowego obiektu lub robót i zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy. Takie same obowiązki ciążą na stronach umowy
o wykonanie remontu budynków i budowli, a mająca je za przedmiot umowa, jeżeli
spełnia wyżej wymienione kryteria, jest umową o roboty budowlane (wyrok SN
z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC, Nr 12, poz. 207).
Obowiązkiem zamawiającego zarówno w przypadku umowy o dzieło jak
i w przypadku umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru dzieła czy robót.
Jak jednak przejmuje się w judykaturze (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca
12
1997 r. II CKN 28/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 90, którego teza spotkała się
piśmiennictwie krytyką m.in. w glosie J. Naworskiego, R. Pr. 1998, nr 5)
w przypadku umowy o roboty budowlane zamawiający inwestor nie może odmówić
odbioru nawet w razie stwierdzenia wad, a jego obowiązek jest niezależny od
aprobaty świadczenia. Zgodnie z przeciwnym poglądem odwołującym się do treści
art. 643 i 647 k.c. obowiązek odbioru zarówno dzieła jak i robót budowlanych
powstaje wówczas jedynie jeżeli świadczenie wykonawcy odpowiada treści
zobowiązania. Jeżeli więc wykonawca robót budowlanych zgłasza do odbioru
obiekt wykonany niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, a więc
wadliwy to zamawiający może przede wszystkim odmówić jego odbioru.
To uprawnie zamawiającego i konstrukcja warunkowego wstępnego odbioru jest
uzasadniana tym, że w razie dokonania odbioru obiektu, mimo znajomości wady na
podstawie art. 557 § 2 k.c., stosowanym z odesłania art. 656 § 1 w zw. z art. 638
k.c. wyłączona jest odpowiedzialność za te wady.
W stanie faktycznym sprawy i przy uwzględnieniu określonego
podstawami wniesionej skargi kasacyjnej zakresu kontroli kasacyjnej, ocena
podniesionych w niej zarzutów nie wymaga szerszego ponad samo ich
przedstawienie odnoszenia się do istniejącej na tym tle różnicy poglądów, do
której skarżący nawiązuje w uzasadnieniu zarzutu błędnej wykładni art. 647 k.c.
Strony przedmiotowej umowy wprowadzając bowiem do niej konstrukcję
warunkowego wstępnego odbioru postanowiły, że podstawą wystawienia
faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru końcowego potwierdzający
prawidłowe i bezusterkowe wykonanie wszystkich robót (§ 9 pkt 5 umowy). Z tego
zaś - jak przyjął Sąd Okręgowy - wynika, że odbiór końcowy nastąpi w razie
bezusterkowego wykonania robót, a gdy wady i usterki wystąpią, dopiero po ich
usunięciu. Dopiero tak określony odbiór końcowy był zgodnie z wolą stron umowy
odbiorem w znaczeniu prawnym, powodującym powstanie obowiązku zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy. Odstępując od zasady jednoczesności świadczeń
(art. 488 k.c.) nakazującej spełnić zamawiającemu świadczenie na rzecz
wykonawcy jednocześnie z jego świadczeniem, strony ustaliły termin jego
spełnienia po upływie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego i doręczenia
pozwanej faktury końcowej.
13
Krytyka przyjętej przez Sąd Okręgowy wykładni umowy w oparciu o zarzut
naruszenia art. 65 § 2 k.c., którego uzasadnienie ogranicza się do przytoczenia
treści tego przepisu i wyrażenia w tym zakresie własnego, stanowiska, odmiennego
niż przyjęte przez Sąd nie stanowi dostatecznej podstawy do oceny zasadności
zarzutu, a tym więcej do jego uwzględnienia.
Skarga kasacyjna nie podnosi równocześnie w swoich podstawach, którymi
Sąd Najwyższy pozostaje przy jej rozpoznawaniu związany, zarzutu naruszenia art.
3531
k.c. właściwego dla oceny ważności postanowień umowy (w tym zawartego
w jej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a postanowienia ustanawiającego obowiązek zapłaty przez
powoda kary umownej za opóźnienie w terminowym zakończeniu remontu) pod
kątem określonych w tym przepisie przesłanek, do których skarżący nawiązuje
w uzasadnieniu skargi.
Ubocznie więc jedynie w związku z zarzutem naruszenia art. 483 i 484 k.c.
pozostaje wskazać, że kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem
ex contractu, co ma ten skutek, że przesłanki jej wymagalności określają ogólne
przesłanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Ta ogólna regulacja
ma charakter dyspozytywny (art. 361 § 2 i 472 i nast. k.c.), co uzasadnia uznanie,
że dopuszczalne jest w oparciu o art. 473 § 1 k.c. i w granicach art. 473 § 2 k.c.,
modyfikowanie odpowiedzialności dłużnika (zob. wyroki SN z dnia 27 czerwca
2000 r., I CKN 791/98, Lex 50891, z dnia 8 lipca 2004 r. IV CKN 583/03,
Lex 137571) przez określenie przesłanek naprawienia szkody w sposób odmienny,
niż wynika to z art. 472 i 474 k.c. Poza wynikającym a contrario z art. 483 § 1 k.c.
wyłączeniem możliwości ustanowienia kary umownej w związku z zobowiązaniem
pieniężnym ustawa nie ogranicza dyspozycyjności stron.
Z tych przyczyn wniesiona skarga podlegała oddaleniu stosownie do art.
39814
k.p.c. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98
§ 1 i 3 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c.
jw