Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 30 listopada 1999 r.
II UKN 221/99
Niedbalstwo pracownika jako wyłączna przyczyna wypadku przy pracy
zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy miało charakter
rażący, a więc graniczyło z umyślnością (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca
1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).
Przewodniczący: SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN: Teresa Romer,
Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 1999 r. sprawy z wniosku
Andrzeja D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o rentę
inwalidzką w związku z wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej, na
skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18
lutego 1999 r. [...]
z m i e n i ł zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r. [...] w ten sposób, że
ustalił, iż wypadek, któremu uległ Andrzej D. w dniu 25 sierpnia 1994 r., nastąpił w
okolicznościach nie pozbawiających go prawa do świadczeń przewidzianych w art.
10 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46,
poz. 250 ze zm.).
U z a s a d n i e n i e
Sąd Wojewódzki w Lublinie wyrokiem z dnia 9 czerwca 1998 r. oddalił odwo-
łanie Andrzeja D. od decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. z dnia
27 lipca 1995 r. odmawiającej przyznania mu renty inwalidzkiej w związku z wypad-
kiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustalił, że wnioskodawca, prowa-
dzący działalność handlowo - usługową w ramach przedsiębiorstwa PPUH „A.” -
2
spółka cywilna w Z., jechał dnia 25 sierpnia 1994 r. samochodem Volkswagen BUS z
S. do Z. z transportem zabawek pluszowych ze Spółdzielni Pracy „M.” do magazynu,
z którego następnie miały być wysłane na Ukrainę. Samochód był podwyższonym
furgonem o dużej objętości i ciągnął przyczepę. Wnioskodawca wyjechał z S. około
godz. 1230
i jechał trasą przez Ł., a następnie znalazł się na drodze Ł. - K. Warunki
jazdy były dobre: sucho i słonecznie, temperatura powietrza wynosiła około 200
C.
Nawierzchnię drogi stanowił asfalt. Droga była równa, ale wąska. Jej szerokość wy-
nosiła 5,5 m. Pobocze drogi od strony, którą jechał powód, było porośnięte trawą,
miało około 2,5 m. szerokości i było obniżone w stosunku do jezdni asfaltowej.
Wnioskodawca jechał z prędkością 70-80 km/godz. W pewnej chwili zauważył jadący
z przeciwka z prędkością 50 km/godz. samochód ciężarowy TIR z przyczepą, który
zbliżał się do osi jezdni, a przyczepa, huśtając się (kołysząc), przekraczała tę oś. Za
samochodem ciężarowym jechał samochód ciężarowy marki ROBUR. Wnios-
kodawca, w obawie przed zaczepieniem jego samochodu przez samochód TIR, zje-
chał na swoją prawą stronę, a następnie prawymi kołami na pobocze, po czym zaraz
po wyminięciu samochodu ciężarowego próbował wjechać na asfalt pod kątem pros-
tym. Wówczas stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł w poślizg i uderzył w
nadjeżdżający z przeciwnej strony samochód ROBUR.
Sąd Wojewódzki, w celu wyjaśnienia sprawy przyczyn wypadku, zasięgnął
opinii dwóch biegłych z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego: Zyg-
munta B. oraz Wita K. i na tej podstawie ustalił, że przyczyną wypadku był błąd po-
pełniony przez wnioskodawcę w kierowaniu samochodem, polegający na wjechaniu
(powrocie) z pobocza na jezdnię przy znacznej prędkości i pod ostrym kątem na
podwyższoną krawędź jezdni. Wypadku można było uniknąć, gdyby wnioskodawca
zmniejszył prędkość i zjechał na pobocze w celu zapewnienia bezpiecznego odstępu
przy wymijaniu samochodu TIR, a następnie „nie szybko i nie pod ostrym kątem”
wrócił z pobocza na jezdnię (asfalt). Sąd Wojewódzki ustalił ponadto, że droga, którą
poruszały się wymienione samochody, była wąska (5,5 m) w stosunku do szerokości
samochodu wnioskodawcy wynoszącej 2,05 m i szerokości samochodu TIR, która
wynosiła 2,5 m. Mimo to, jeżeli jadący z przeciwka samochód przekroczył nagle oś
jezdni, wnioskodawca powinien dostosować prędkość swojego samochodu do pows-
tałych warunków. W konkluzji Sąd Wojewódzki stwierdził, że do wypadku drogowego
doszło z powodu nieostrożnej jazdy i błędów w technice prowadzenia pojazdu popeł-
nionych przez wnioskodawcę. Zatem „naruszył on zasady ruchu drogowego, chociaż
3
mógł i powinien był przewidzieć grożące mu niebezpieczeństwo”. Powyższe postę-
powanie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdro-
wia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, o którym stanowi
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze
zm.) i który stosownie do art. 10 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu
społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity
tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.) powoduje utratę prawa do renty inwa-
lidzkiej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 18 lutego 1999 r. oddalił apelację
powoda. Stwierdził, że Sąd pierwszej instancji przeprowadził starannie postępowanie
dowodowe, należycie wyjaśnił sprawę i prawidłowo ocenił materiał dowodowy. Z do-
konanych ustaleń wynikało, że wnioskodawca prowadził samochód z prędkością
przekraczającą 70 km/godz., podczas gdy dopuszczalna prędkość tego typu pojazdu
na obszarze zabudowanym wynosi 70 km. Zatem wnioskodawca świadomie naruszył
przepisy o ruchu drogowym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, „nadmierna szybkość daje
podstawę do szczególnie negatywnej oceny zachowania wnioskodawcy i zakwalifi-
kowania go jako rażącego niedbalstwa” w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12
czerwca 1975 r. i powoduje utratę prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy prowa-
dzeniu działalności gospodarczej.
W kasacji od powyższego wyroku wnioskodawca zarzucił naruszenie art. 233
§ 1 KPC w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, polegające na dowolnej
ocenie, że dopuścił się rażącego niedbalstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z
dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, gdyż jakoby miał pełną świadomość naruszenia przepisów o ruchu dro-
gowym i godził się na to. Ponadto zarzucił naruszenie art. 217 § 2 KPC, polegające
na niedopuszczeniu dowodu z opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych w K. oraz dowo-
du z kasety video przedstawiającej miejsce wypadku.
Zdaniem skarżącego, w języku polskim słowo „rażące” oznacza między innymi
takie zachowanie, które odbiega od przyjętej normy w sposób, który jest jej zaprze-
czeniem. Tak więc rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości ze strony wnios-
kodawcy byłoby wtedy, gdyby przekroczenie to wynosiło co najmniej kilkanaście ki-
lometrów powyżej normy. Jednak z ustaleń Sądów obu instancji okoliczność taka nie
wynika. Poza tym Sąd drugiej instancji nie rozważył tych fragmentów opinii biegłych,
4
zwłaszcza opinii dr Witolda K., które przemawiają na korzyść skarżącego, mianowi-
cie, że: „na zachowanie i reakcje Andrzeja D. duży wpływ miał czynnik ludzki i ele-
ment zaskoczenia i w takich warunkach Andrzej D. nie mógł uniknąć wypadku”.
Skarżący podniósł również, że Prokurator Rejonowy w Ł. postanowieniem z dnia 17
października 1996 r. umorzył dochodzenie w sprawie przedmiotowego wypadku,
opierając się na opinii biegłego Jana W., z której wynikało, że przyczyną wypadku
było zjechanie na lewą połowę jezdni przez kierowcę samochodu jadącego z prze-
ciwka i wywołanie tym sytuacji zaskoczenia dla wnioskodawcy, który nie mógł unik-
nąć wpadnięcia w poślizg i zjechania na lewą połowę jezdni. Zatem – wbrew ocenie
Sądu Apelacyjnego – opinie wszystkich biegłych nie są z sobą zgodne.
Z tych względów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przeka-
zanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania albo o
uchylenie wyroków Sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania Sądowi Okręgowemu w Lublinie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Kasacja okazała się zasadna, jednak nie z powodu zarzucanego naruszenia
istotnych przepisów postępowania, lecz ze względu na naruszenie prawa material-
nego. Wbrew stanowisku skarżącego, zebrany w sprawie materiał dowodowy był
wystarczający do rozstrzygnięcia sprawy i nie wymagał uzupełnienia przez dopusz-
czenie dowodu z opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych w K. oraz z kasety video
przedstawiającej miejsce wypadku. W dołączonych do sprawy aktach dochodzenia
[...] Prokuratury Rejonowej w Ł. znajdował się bowiem dostateczny materiał poglą-
dowy, w tym także zdjęcia fotograficzne i szkic miejsca wypadku, zaś na temat za-
chowania się skarżącego na jezdni w czasie bezpośrednio poprzedzającym wypadek
wypowiedzieli się dwaj biegli w opiniach, które Sądy przyjęły jako podstawę swoich
ustaleń . Uchybienie Sądu Apelacyjnego i wadliwość zaskarżonego wyroku polega
natomiast na niewłaściwym zastosowaniu prawa materialnego w ustalonym stanie
faktycznym sprawy. Taka zaś sytuacja odpowiada dyspozycji art. 39315
KPC i
uprawnia Sąd Najwyższy do zmiany wyroku sądu drugiej instancji i orzeczenia co do
istoty sprawy.
Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst:
5
Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.) stanowi, że renta inwalidzka i renta rodzinna
z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w razie choroby
zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych przepisami o świad-
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z kolei art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych(jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) przewi-
dują że świadczenia określone w ustawie nie przysługują pracownikowi, gdy wy-
łączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione przez zakład pracy naru-
szenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodo-
wane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wyrażenie „rażące
niedbalstwo” nie zostało jednak zdefiniowane w ustawie. Zresztą prawo pracy nie ma
również własnego pojęcia winy. Nie definiuje też takich pojęć, jak umyślność, lekko-
myślność, niedbalstwo. W związku z tym dla wyjaśnienia ich znaczenia należy się
odwołać do terminologii prawa karnego.
Według art. 9 § 1 KK (w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Dz.U. Nr 88, poz. 553) czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca
ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość
jego popełnienia, na to się godzi. W myśl natomiast art. 9 § 2 tego Kodeksu czyn za-
broniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popeł-
nienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w da-
nych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo
mógł przewidzieć. Jak nietrudno zauważyć, różnica między umyślnością i nieumyśl-
nością wynika z istnienia lub braku zamiaru sprawcy popełnienia czynu zabronione-
go. W pojęciu winy umyślnej zawarty jest zawsze zamiar popełnienia czynu, a więc
element świadomości sprawcy, a ponadto element jego woli skierowanej na popeł-
nienie tego czynu („chce popełnić”) lub chociażby godzenia się na jego popełnienie –
przy jednoczesnym przewidywaniu możliwości tego popełnienia. Istota nieumyślności
polega zaś na braku zamiaru popełnienia czynu, lecz mimo to na jego popełnieniu
wskutek niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.
Przytoczone uwagi nie rozwiązują wszakże w całości problemu występującego w
sprawie. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. przewiduje bowiem
utratę prawa do świadczeń nie tylko w razie „umyślnego” naruszenia przez pracowni-
ka przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, ale także w razie ich naruszenia
spowodowanego” wskutek rażącego niedbalstwa”.
6
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się w sposób zgodny, że rażące niedbal-
stwo jest zachowaniem graniczącym z umyślnością, a zarazem takim, które daje
podstawę do "„szczególnie negatywnej oceny postępowania” pracownika (por. wyrok
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 1993 r., III AUr 411/93, PS 1994
r. nr 4, poz. 14 wkładka i wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 1996
r., III AUr 102/96, OSA 1998 r. nr 3, poz. 8). Powyższe rozumienie tego pojęcia za-
początkował Trybunał Ubezpieczeń Społecznych, który w wyroku z dnia 20 września
1973 r. , III TO 84/73 (PiZS 1975 r. nr 1, s. 74) wyjaśnił, że niedbalstwo pracownika
jako wyłączna przyczyna wypadku przy pracy zwalnia zakład pracy od odpowiedzial-
ności tylko wtedy, jeżeli miało charakter rażący, „a więc graniczyło z umyślnością”.
Podobny pogląd w omawianej kwestii wyraził także J. Pasternak. Jego zdaniem, ra-
żące niedbalstwo polega na naruszeniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i
spowodowaniu tym szkody nie przewidzianej przez sprawcę wskutek graniczącego z
umyślnością „niedołożenia należytej uwagi i staranności” („Przydatność dawnego
orzecznictwa w ocenie wypadku jako wypadku przy pracy”, PiZS 1976 r. nr 10, s. 45
– 57). Gdy chodzi o stanowisko Sądu Najwyższego, to ukształtowało się ono w głów-
nej mierze pod wpływem wyroku z dnia 6 sierpnia 1976 r., III PRN 19/76 (OSNCP
1977 r. z. 3, poz. 55). Sąd Najwyższy przyjął w nim, że przez działanie z rażącym
niedbalstwem należy rozumieć między innymi sytuacje, w których poszkodowany
pracownik zdaje sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, gdyż zwykle ono
występuje w danych okolicznościach faktycznych, tak że każdy człowiek o przecięt-
nej przezorności ocenia je jako ewidentne – a mimo to, z naruszeniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, naraża się na to niebezpieczeństwo, ignorując nas-
tępstwa własnego zachowania się.
Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że w czasie poprzedzającym wypa-
dek skarżący poruszał się samochodem osobowo-ciężarowym Volkswagen BUS,
szerokość 2,05 m. po prawej, tj. właściwej, stronie jezdni pokrytej asfaltem, mającej
szerokości 5,5 m. Nie ma jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że samochód skar-
żącego był niesprawny, bądź że on sam był niedoświadczonym kierowcą. Na-
wierzchnia drogi była równa, a pobocze o szerokości 2,5 m., obniżone w stosunku do
jezdni asfaltowej, porośnięte trawą. Istniały sprzyjające warunki jazdy: sucho i sło-
necznie, temperatura powietrza około 200
C, widoczność dobra – zarówno ze
względu na owe warunki atmosferyczne, jak i porę dnia (wczesne godziny popołud-
niowe). Samochód prowadzony przez powoda poruszał się z prędkością 70-80
7
km/godz., podczas gdy na tym odcinku drogi dozwolona prędkość wynosiła 70
km/godz. Jednak nie prędkość pojazdu sama w sobie była przyczyną wypadku, lecz
błąd w technice prowadzenia pojazdu. Polegał on na tym, że skarżący, zmuszony do
zjechania prawymi kołami samochodu na pobocze na czas potrzebny do wyminięcia
jadącego z przeciwnej strony samochodu ciężarowego – którego przyczepa,
kołysząc się, przekraczała oś jezdni – próbował po wyminięciu tej przeszkody wje-
chać (wrócić) z pobocza na jezdnię przy znacznej prędkości pod kątem zbyt ostrym.
Wówczas stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w nadjeżdża-
jący z przeciwnej strony samochód ciężarowy ROBUR. Zdaniem biegłych z dziedziny
techniki samochodowej i ruchu drogowego mgr Zygmunta B. i dr Wita K., wypadku
można było uniknąć, gdyby skarżący zmniejszył prędkość i zjechał całkowicie na po-
bocze, a następnie „nie szybko i nie pod kątem ostrym” wrócił z pobocza na podwyż-
szoną krawędź jezdni. Obydwaj biegli, wypowiadając się na temat przyczyn wypad-
ku, zgodnie ocenili zachowanie się skarżącego jako „błąd w kierowaniu samocho-
dem” (biegły mgr Zygmunt B.) bądź też jako „błąd w technice prowadzenia pojazdu”
(biegły dr Wit K.), polegający na „gwałtownym, nieumiejętnym powrocie na jezdnię”.
Sąd Wojewódzki podzielił te oceny, przytaczając je w uzasadnieniu jako elementy
ustalonego stanu faktycznego, podobnie jak i inny fragment opinii biegłego dr. Wita
K., mianowicie ten, z którego wynikało, że błędem wnioskodawcy było także „panicz-
ne i błędne reagowanie wtedy, gdy samochód był prawymi kołami na poboczu” oraz
że jeżeli samochód jadący z przeciwka przekroczył oś jezdni w odległości około 100
m przed samochodem skarżącego, to skarżący miał tylko 2, 8 sekundy na podjęcie
manewrów obronnych, tj. przyhamowanie i świadome zjechanie na pobocze. Osta-
tecznie skarżący w warunkach, które zaistniały, nie mógł uniknąć wypadku”.
Sąd Wojewódzki przeniósł również do swoich ustaleń te fragmenty opinii bie-
głych, z których wynikało, że prędkość samochodu kierowanego przez skarżącego w
chwili wracania na jezdnię „była rzędu 80 km/godz, tj. nieco większa niż formalnie
dozwolona” oraz że gdyby samochód ciężarowy TIR z przyczepą jechał swoją prawą
stroną, to wnioskodawca mógł wyminąć się z nim nie zjeżdżając w ogóle na pobo-
cze. Jeżeli natomiast samochód ten przekroczył oś jezdni, a co więcej – jeżeli przy-
czepa zmieniła tor ruchu lub też samochód ciężarowy systematycznie zjeżdżał w
lewo, to skarżący powinien zjechać na pobocze dla zapewnienia bezpiecznego ods-
tępu przy wymijaniu. Zjechanie na pobocze kołami jednej strony samochodu niczym
nie groziło. Decydującym błędem w istniejących warunkach była próba natychmias-
8
towego powrotu prawymi kołami na jednię. W innym miejscu swojej opinii biegły dr
Wit K. stwierdził, że „gdyby wnioskodawca nie popełnił błędów technicznych wraca-
jąc na jezdnię, nie byłoby wypadku” oraz że zachowanie się wnioskodawcy nie było
naruszeniem przepisów, tylko brakiem umiejętności „kojarzenia faktów”.
Mimo dokonania przedstawionych ustaleń Sąd Wojewódzki przyjął, że ma w
sprawie zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r., gdyż wypadek
został spowodowany przez samego skarżącego jego „nieostrożną jazdą (nadmierna
prędkość)” oraz „błędem w technice prowadzenia samochodu”. Wprawdzie Sąd Wo-
jewódzki nie wyjaśnił, dlaczego ocenił zachowanie wnioskodawcy jako rażące nie-
dbalstwo, skoro jednak powołał wymieniony przepis, to znaczy, że na jego podstawie
oddalił odwołanie od decyzji organu rentowego, odmawiającej przyznania skarżące-
mu renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Gdy chodzi o Sąd Apelacyjny, to przyjął on jako własne ustalenia Sądu Wojewódz-
kiego i zaakceptował jego wnioski wypływające z ustaleń, a ponadto podkreślił, że
skarżący świadomie naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym, gdyż kierował sa-
mochodem Volkswagen BUS z prędkością przekraczającą 70 km/godz. „Nadmierna
szybkość dawała zaś podstawę do szczególnie negatywnej oceny zachowania
wnioskodawcy i zakwalifikowania go jako rażącego niedbalstwa”. Działanie rażąco
niedbałe wynikało zaś stąd, że skarżący „miał pełną świadomość naruszenia przepi-
sów drogowych i godził się na to”.
Sąd Najwyższy uznał, że w ustalonym stanie faktycznym sprawy nie można
zakwalifikować zachowania się wnioskodawcy jako rażącego niedbalstwa z nastę-
pujących względów.
Z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych wynika, że okolicznością wyłączającą prawo do świadczeń jest „udo-
wodnione przez zakład pracy” naruszenie przez pracownika „przepisów dotyczących
ochrony życia i zdrowia” spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa, jeżeli było wyłączną przyczyną wypadku. Konstrukcja przepisu jest więc
taka, że jeżeli określone zdarzenie spełnia wszystkie warunki wypadku przy pracy –
w rozpoznawanej sprawie: wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej, to
osobie zainteresowanej przysługują świadczenia przewidziane w ustawie, chyba że
zakład pracy (organ rentowy) udowodni naruszenie przez pracownika przepisów do-
tyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane w sposób określony w ustawie.
Oznacza to, że zakład pracy jest obowiązany udowodnić naruszenie przez pracowni-
9
ka określonych przepisów, a nie pracownik ma wykazywać, że żadnych przepisów
nie naruszył. Pomijając wszakże kwestię zupełnej bierności strony pozwanej w pro-
cesie, to żaden z Sądów orzekających w sprawie nie wskazał, jakie przepisy wnios-
kodawca naruszył swoim zachowaniem jako kierujący pojazdem i użytkownik drogi,
chociaż Sąd Wojewódzki wspomniał o naruszeniu przez skarżącego zasad ruchu
drogowego, zaś Sąd Apelacyjny stwierdził w uzasadnieniu, że przepisami dotyczą-
cymi ochrony życia i zdrowia są także przepisy o ruchu drogowym oraz że skarżący
takie przepisy naruszył. Należy też podkreślić, że żaden z biegłych wydających opi-
nię w sprawie nie podał przepisów, które miałyby być naruszone przez wnioskodaw-
cę, chociaż Sąd Wojewódzki zlecając biegłym sporządzenie opinii wyraźnie zazna-
czył, że opinia powinna odpowiadać między innymi na pytanie, czy skarżący „naru-
szył zasady i przepisy ruchu drogowego i jakie”. Co więcej, w ustnym uzupełnieniu
opinii biegły dr Wit K. stwierdził, że zachowanie się skarżącego w chwili zetknięcia
się z przeszkodą w postaci nadjeżdżającego z przeciwka i zajmującego całą połowę
szerokości jezdni samochodu ciężarowego, którego przyczepa kołysała się (”huśtała
się”) i przekraczała oś jezdni, „nie było naruszeniem przepisów”, lecz brakiem umie-
jętności ”kojarzenia faktów” i „kwalifikacji nabytych w drodze doświadczenia”.
Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że przyczyną wypadku był błąd skar-
żącego w technice prowadzenia pojazdu w chwili podjęcia próby powrotu prawymi
kołami z pobocza na jezdnię po wyminięciu przeszkody, tj. samochodu ciężarowego
TIR z przyczepą. Skarżący bowiem powinien jeszcze przez jakiś czas kontynuować
jazdę poboczem i dopiero potem, przy mniejszej prędkości pojazdu i pod większym
kątem, powrócić (wjechać) prawymi kołami na jezdnię. Tymczasem skarżący wyko-
nał ten manewr za szybko i pod zbyt ostrym kątem, wskutek czego przy obniżeniu
pobocza w stosunku do jezdni wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem.
Sąd Wojewódzki prowadził postępowanie dowodowe w sposób dociekliwy i staranny,
jednak nie zdołał ustalić nic ponad to, że skarżącemu można przypisać jedynie błąd
w technice prowadzenia pojazdu. Ustalenie powyższe – co wynika z wcześniejszych
uwag – było następstwem stanowiska biegłych, którzy choć zdecydowanie uznali
zachowanie się skarżącego za przyczynę wypadku, to jednak nie ocenili tego zacho-
wania w kategoriach rażącego naruszenia zasad ruchu drogowego. Wprawdzie jest
niewątpliwe, że skarżący w chwili zauważenia na drodze przeszkody prowadził sa-
mochód z prędkością przekraczającą 70 km/godz, która choć nieco większa niż for-
malnie dozwolona okazała się w powstałej sytuacji prędkością nadmierną, to jednak
10
prędkość ta nie miałaby wpływu na powstanie wypadku, gdyby skarżący jechał nadal
prawymi kołami po poboczu. Tymczasem skarżący popełnił błąd techniczny w kiero-
waniu samochodem, gdyż zbyt gwałtowanie i nieumiejętnie usiłował powrócić pra-
wymi kołami na jezdnię. Ten fakt był bezpośrednią i decydującą przyczyną wypadku.
Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika ponadto, że reakcja skarżącego była
reakcją spowodowaną paniką, jakiej uległ w obliczu zaistniałej sytuacji. Ustalenie to
jest dopełnieniem stwierdzenia biegłego dr Wita K., że na zachowanie i reakcje skar-
żącego miał wpływ, „i to duży”, „czynnik ludzki i element zaskoczenia.”
W świetle przedstawionych wyżej i ustalonych w sprawie okoliczności faktycz-
nych nie ma podstaw do przypisania wnioskodawcy naruszenia przepisów lub zasad
ruchu drogowego wskutek rażącego niedbalstwa. Nie można bowiem sformułować
szczególnie negatywnej oceny pod adresem jego zachowania się ani też uznać, że
graniczyło ono z umyślnością. Nic bowiem nie wskazywało na to, że skarżący zdawał
sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego mu wskutek podjęcia próby powrotu
prawymi kołami samochodu na jezdnię i zignorował je, czyli godził się na wynikające
stąd następstwa. Zachowanie się wnioskodawcy w czasie bezpośrednio poprzedza-
jącym wypadek odpowiada definicji nieumyślności zawartej w art. 9 § 2 KK, wprowa-
dzonej zresztą do tego Kodeksu dopiero ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Definicja ta
łączy wyraźnie nieumyślność z brakiem zamiaru popełnienia czynu zabronionego – z
jednej strony i z niezachowaniem przez sprawcę ostrożności wymaganej w danych
okolicznościach – z drugiej strony.
Jak z przytoczonych uwag i rozważań wynika, Sąd Apelacyjny wydał zaskar-
żony wyrok na podstawie wyczerpujących ustaleń Sądu Wojewódzkiego dotyczących
przyczyn wypadku i udziału wnioskodawcy w jego powstaniu, jednak z naruszeniem
art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych uznał, że jego wyłączną przyczyną było naruszenie przez skarżącego przepi-
sów o ruchu drogowym wskutek jego rażącego niedbalstwa. Ponadto Sąd Apelacyjny
błędnie ocenił rolę prędkości pojazdu w powstaniu wypadku, przyjmując, że dawała
ona podstawę do „szczególnie negatywnej oceny zachowania wnioskodawcy i za-
kwalifikowania go jako rażącego niedbalstwa”. Tymczasem z ustalonego stanu fak-
tycznego wynikało, że nie prędkość samochodu kierowanego przez skarżącego była
bezpośrednią i decydującą przyczyną wypadku, lecz błąd popełniony przez niego w
technice prowadzenia pojazdu podczas powrotu z pobocza na jezdnię. Słusznie za-
tem skarżący zarzucił w kasacji naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniach z
11
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, gdyż przepis ten w stanie faktycz-
nym sprawy nie miał zastosowania.
Z tych przyczyn i stosownie do art. 39315
KPC Sąd Najwyższy orzekł jak w
sentencji wyroku.
========================================