Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 5 kwietnia 2000 r.
II UKN 467/99
Naruszenie obowiązków przez pracownika, który uległ wypadkowi, jeżeli
wystąpiło w okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), może być
podstawą do wyłączenia prawa do świadczeń należnych pracownikowi, nie od-
biera jednak zdarzeniu cech wypadku przy pracy, jeżeli związek z pracą nie zo-
stał zerwany (art. 6 ust. 1 tej ustawy).
Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar,
Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2000 r. sprawy z powódz-
twa Marka Z. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego w R. o sprostowanie protokołu powypadkowego, na skutek kasacji strony
pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie z dnia 21 grudnia 1998 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Powód Marek Z. wniósł o sprostowanie protokołu powypadkowego sporzą-
dzonego przez pozwane Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego w R. z dnia 18 listopada 1997 r. przez uznanie zdarzenia z dnia 14 listo-
pada 1997 r. za wypadek przy pracy. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.
Wyrokiem z dnia 16 września 1998 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Rado-
miu oddalił powództwo. Sąd ustalił, że powód był długoletnim pracownikiem pozwa-
nego. W dniu 14 listopada 1997 r. na polecenie kierownika wydziału miał wykonywać
pracę na frezarce polegająca na frezowaniu kotwy. Przed każdą operacją należało
włożyć dwie kotwy do gniazda prasy hydraulicznej, a gdy do niego weszły, należało
2
uruchomić mechanizm prasy. Nie należało uruchamiać prasy, gdy kotwy nie wcho-
dziły do gniazda, gdyż groziło to zgnieceniem palców. Powód wykonał operację nie-
prawidłowo. Jedna z kotw nie weszła do gniazda, a powód uruchomił prasę, która
przygniotła mu środkowy palec lewej ręki. Oceniając zdarzenie Sąd uznał, że było to
zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną jednak nie miało związku z
pracą. Powód miał świadomość, że narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, w zakresie których został przeszkolony i wykonywał czynność sprzecznie z
celem i istotą zleconej pracy. Jest to rażące niedbalstwo, wyłączające prawo do
świadczeń z mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr
30, poz. 144 ze zm.).
Na skutek apelacji powoda Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 21 grudnia 1998 r. [...] zmienił zaskarżony
wyrok i uznał zdarzenie z dnia 14 listopada 1997 r. za wypadek przy pracy. Zdaniem
Sądu Wojewódzkiego zdarzenie spełnia wszystkie trzy przesłanki wymienione w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. Nie można uznać, że nie występuje związek przyczy-
nowy pomiędzy wykonywaną pracą a zdarzeniem. Powód wykonywał pracę na pole-
cenie kierownika, w godzinach pracy, w interesie zakładu pracy. Gdyby nadzór nad
jego pracą był należyty nie doszłoby do wypadku. Powód nie dochodzi w tym proce-
sie świadczeń z ustawy wypadkowej, lecz sprostowania protokołu powypadkowego.
Takie powództwo o ustalenie jest dopuszczalne, gdyż powód ma w tym interes
prawny.
Wyrok ten zaskarżył kasacją pozwany i wskazując jako podstawy kasacji na-
ruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art.
6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych oraz naruszenie przepisów postępowania – art. 3931
pkt 2 w
związku z art. 368 pkt 3 KPC oraz 189 KPC - wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i
oddalenie apelacji ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Są-
dowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu ka-
sacji pozwany podniósł, że wypadek nie nastąpił przy wykonywaniu zleconych czyn-
ności, gdyż powodowi zlecono obrabianie kotw wyłącznie na frezarce, a nie na pra-
sie. Czynności na prasie powód wykonywał samowolnie, mając świadomość, że na-
rusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Działanie na szkodę zakładu pracy
3
wyklucza zdaniem pozwanego jedną z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1
ustawy wypadkowej, a mianowicie związek zdarzenia z pracą. Naruszenie przepisu
art. 3931
pkt 2 i 368 pkt 3 KPC polega na stworzeniu przez Sąd Okręgowy całkowicie
dowolnego stanu faktycznego nie mającego oparcia w dowodach z dokumentów i z
zeznań świadków. Wyrok ustalający narusza przepis art. 189 KPC, bowiem po-
wództwo powinno zostać oddalone wobec braku interesu prawnego w ustaleniu, że
zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Obowiązek wykazania interesu prawnego wy-
nika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1994 r., II PZP 1/94 (OSNAPiUS
1994 r. nr 6, poz. 96).
Sąd Najwyższy zważył, co następuje;
Nie jest uzasadniony zarzut naruszenia art. 189 KPC. Przepis ten stanowi, że
powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Przepis ten jest podstawą prawną żądania
przez pracownika ustalenia treści lub sprostowania protokołu powypadkowego w sy-
tuacji gdy pracownik nie dochodzi roszczeń odszkodowawczych bądź rentowych na
podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. Taka jest treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11
maja 1994 r., II PZP 1/94 (OSNAPiUS 1994 r. nr 6, poz. 96), w której stwierdzono, że
pracownik ma interes prawny w żądaniu ustaleń, jeżeli decydują one o jego prawach
i związanych z nimi ewentualnie w przyszłości roszczeniach. Uchwała ta stanowi od-
powiedź na pytanie prawne dotyczące wątpliwości co do podstawy prawnej żądania
sprostowania protokołu powypadkowego, powstałych wobec zmiany przepisów wy-
konawczych. W aktualnym stanie prawnym podstawą tą jest przepis art. 189 KPC,
który wymaga istnienia po stronie powoda interesu prawnego w ustaleniu stosunku
prawnego lub prawa.
W sytuacji, gdy pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia,
które jego zdaniem było wypadkiem przy pracy, ma on z reguły interes prawny w
ustaleniu kwalifikacji tego zdarzenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 27 stycznia 1998 r., II UKN 471/97 (OSNAPiUS 1999 r. nr 2, poz.75),
stwierdzając, że powództwo o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypad-
kowego jest dopuszczalne na podstawie art. 189 KPC. W uzasadnieniu tego wyroku
Sąd Najwyższy zajął się kwestią dopuszczalności powództwa o ustalenie w sytuacji,
4
gdy możliwe jest wytoczenie powództwa o świadczenie, co mogłoby wykluczać ist-
nienie interesu prawnego. Ponieważ świadczenia z tytułu wypadków przy pracy mają
naturę i wysokość ustawowo określoną, uzależnioną jedynie od tego, czy strona jest
w ogóle uprawniona do świadczeń, względy celowości i ekonomii procesowej decy-
dują o dopuszczalności powództwa o ustalenie. Podzielając to stanowisko należało
uznać, że nie było podstaw do oddalenia powództwa z tej przyczyny, że nie został
wykazany interes prawny.
Kasacja nie zarzuca naruszenia innych przepisów postępowania poza omó-
wionym art. 189 KPC. Nie można uznać za taki zarzut powołanie się na przepis art.
3931
pkt 2 KPC, który określa jako podstawę kasacji naruszenie przepisów postępo-
wania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ogólnikowe
powołanie się na wady w ustaleniach faktycznych bez wskazania naruszenia kon-
kretnego przepisu postępowania nie jest usprawiedliwioną podstawą kasacji. Przepis
art. 368 KPC, który określa wymogi formalne apelacji, został w kasacji przytoczony
prawdopodobnie przez pomyłkę.
Podstawą oceny prawidłowości zastosowania prawa materialnego może być
tylko stan faktyczny ustalony w zaskarżonym wyroku. Sąd Okręgowy nie poczynił
zresztą odmiennych ustaleń faktycznych od ustaleń Sądu Rejonowego, a jedynie ina-
czej zakwalifikował ustalony stan faktyczny. Stan faktyczny był taki, że powód wyko-
nywał zleconą mu przez przełożonego pracę wadliwie, uruchamiając maszynę, której
w istniejących okolicznościach nie powinien używać. Wypadek nastąpił w wyniku ru-
chu tej maszyny. Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, jeżeli zawiera
wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 1 ustawy wypadkowej, a więc jest to zda-
rzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą,
między innymi podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych
czynności albo poleceń przełożonych. Wszystkie te elementy wystąpiły w przypadku
powoda. Zdarzenie nagłe nastąpiło podczas wykonywania przez powoda zwykłej
pracy zleconej mu przez przełożonego. Dla uznania związku zdarzenia z pracą nie
jest wymagane, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki w sposób nienaganny.
Naruszenie obowiązków przez pracownika, który uległ wypadkowi, jeżeli wystąpiło w
okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy, może być podstawą do
wyłączenia prawa do świadczeń należnych pracownikowi, nie odbiera jednak
zdarzeniu cech wypadku przy pracy, jeżeli związek z pracą nie został zerwany. O
zerwaniu związku z pracą pracownika, który przebywa na terenie zakładu pracy,
5
można mówić wówczas, gdy pracownik w ogóle nie wykonuje pracy lub gdy został
odsunięty od pracy przez przełożonego albo wykonuje prywatne czynności nie zwią-
zane z pracą. Sytuacja taka nie miała miejsca w przypadku powoda, który na swoim
stanowisku pracy wykonywał czynności należące do jego obowiązków. Kwestia, czy
przy wykonywaniu tych czynności stosował się ściśle do przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz poleceń przełożonych, nie wpływa na kwalifikację zdarzenia.
Ponieważ w protokole powypadkowym stwierdzono, że zdarzenie nie było wy-
padkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, żądanie pozwu dotyczyło
sprostowania protokołu tylko w tej kwestii. Okoliczności wyłączające na podstawie
art. 8 ust. 1 prawo do świadczeń pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, nie
mogły być przedmiotem ustaleń sądu, skoro nie było objęte żądaniem. Sąd pierwszej
instancji dopuścił się nieprawidłowości przyjmując, że istnienie okoliczności, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1, oznacza zerwanie związku przyczynowego między wypad-
kiem a pracą. Takie stanowisko sprzeczne jest z treścią art. 8 ust. 1. Stanowi on, że
świadczenia określone w ustawie nie przysługują pracownikowi, gdy wyłączną przy-
czyną wypadku przy pracy było udowodnione przez zakład pracy naruszenie przez
pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z określenia „przyczyna wypadku przy pracy” wy-
nika, że regulacja zawarta w tym przepisie dotyczy zdarzeń będących wypadkami
przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1. W pierwszej kolejności należy zatem ustalić,
czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Żądanie pozwu dotyczyło tylko tej kwestii i
została ona rozstrzygnięta zaskarżonym wyrokiem. Istnienie wszystkich przesłanek
pozwalających na zastosowanie art. 8 ust. 1 jest nadal kwestią sporną. Przepis art. 8
ust. 1 wyłącza prawo do świadczeń tylko pracownika poszkodowanego w wypadku
przy pracy natomiast nie wyłącza prawa członków jego rodziny w razie śmierci pra-
cownika w następstwie wypadku. Okoliczności, o których mowa w tym przepisie nie
mogą mieć wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiocie kwalifikacji zdarzenia jako wy-
padku przy pracy. Sąd Okręgowy orzekł prawidłowo pomijając te okoliczności, a za-
rzut naruszenia prawa materialnego okazał się nieuzasadniony.
Z tych przyczyn Sąd Najwyższy na zasadzie art. 39312
KPC oddalił kasację
jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw.
========================================