Pełny tekst orzeczenia

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. III CZP 60/11
Sędzia SN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Mirosław Bączyk
Sędzia SN Marta Romańska
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "J.W.C.H." S.A. w Z. przeciwko "K.R.",
sp. z o.o. w K. i Skarbowi Państwa-Staroście N. o uzgodnienie treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na
posiedzeniu jawnym w dniu 25 listopada 2011 r. zagadnienia prawnego
przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 14
czerwca 2011 r.:
"Czy budynek wzniesiony przez dzierżawcę na gruncie oddanym w
użytkowanie wieczyste stanowi własność wieczystego użytkownika?"
podjął uchwałę:
Budynek wzniesiony przez dzierżawcę na gruncie oddanym w
użytkowanie wieczyste stanowi własność wieczystego użytkownika.
Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w Muszynie wyrokiem z dnia 12 lipca 2010 r. uzgodnił treść
księgi wieczystej nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym w ten sposób, że nakazał
ujawnienie powódki w dziale II jako wieczystego użytkownika działki nr 23 oraz
właściciela budynku karczmy regionalnej "C.P.", stanowiącego odrębną
nieruchomość, w miejsce "K.R.", spółki z o.o. w K. Stwierdził, że umowa
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego opisanej działki oraz prawa
własności posadowionego na niej budynku, przysługujących "C.P." S.A., na
podstawie której "K.R.", spółka z o.o. w K. została ujawniona w księdze wieczystej
jako użytkownik wieczysty i właściciel budynku, jest bezwzględnie nieważna. W
konsekwencji uznał, że użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku
pozostaje powódka, będąca następcą prawnym "C.P." S.A.
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przy rozpoznawaniu apelacji strony pozwanej
zwrócił uwagę na bezsporny fakt, że budynek usytuowany na działce nr 23 został
wzniesiony nie przez użytkownika wieczystego, lecz przez dzierżawcę gruntu. W
związku z tym powziął poważne wątpliwości, którym dał wyraz w zagadnieniu
prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia na podstawie
art. 390 § 1 k.p.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Wątpliwości Sądu Okręgowego dotyczą statusu prawnego budynku, który nie
został wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste bezpośrednio
przez wieczystego użytkownika, lecz przez osobę będącą – na podstawie umowy z
użytkownikiem wieczystym – dzierżawcą gruntu. Źródłem tych wątpliwości jest
niejednolite stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie wykładni art. 235 § 1 k.c.
Zgodnie z tym przepisem, budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu
Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność; to samo dotyczy
budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z
właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste.
W uchwale z dnia 11 lipca 1983 r., III CZP 27/83 (OSNCP 1984, nr 2-3, poz.
24) Sąd Najwyższy przyjął, że osoba trzecia, która wzniosła wspólnie z wieczystym
użytkownikiem dom mieszkalny, nie staje się przez to współwłaścicielem tego
domu. Osobie tej przysługuje natomiast – przy zachowaniu przesłanek określonych
w art. 231 § 1 k.c. – prawo domagania się przeniesienia na nią udziału w
wieczystym użytkowaniu oraz przeniesienia własności do części budynku. Sąd
Najwyższy podkreślił, że między użytkowaniem wieczystym a odrębną własnością
budynku wzniesionego przez użytkownika wieczystego zachodzi ścisły związek i
okoliczność, że budynek w całości lub w części wzniosła osoba trzecia tego
związku nie rozrywa, budynek bowiem, jak również grunt oddany w użytkowanie
wieczyste, nie mogą być przedmiotem odrębnego, dla każdego z nich, obrotu
prawnego. Jeżeli więc osoba trzecia nie odpowiada warunkom przewidzianym w
art. 231 § 1 k.c. do domagania się przeniesienia na nią udziału w prawie
użytkowania wieczystego oraz udziału w prawie własności budynków lub też w
całości obu tych praw, pozostaje jej tylko roszczenie o zwrot nakładów dokonanych
na cudzej nieruchomości. Przytoczona wypowiedź została niewątpliwie oparta na
założeniu, że budynek wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
przez osobę trzecią staje się własnością użytkownika wieczystego.
Odmienny pogląd Sąd Najwyższy wyraził w uzasadnieniu postanowienia z
dnia 25 marca 1998 r., II CKN 635/97 (nie publ.), uznając, że budynki i urządzenia
znajdujące się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, których użytkownik
nie wzniósł ani nie nabył przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste, nie stanowią jego własności i nie są objęte prawem własności
związanym z użytkowaniem wieczystym. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit,
stanowią one część składową nieruchomości, jeżeli są trwale z nią związane i
dzielą los prawny nieruchomości. Przewidziany w art. 235 k.c. wyjątek od zasady
wyrażonej w art. 48 k.c. nie podlega wykładni rozszerzającej, co wyłącza wykładnię,
przyznającą użytkownikowi wieczystemu prawo własności budynków i urządzeń
znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w innych
wypadkach niż wskazane w tym przepisie.
Podobna rozbieżność stanowisk zarysowała się w piśmiennictwie. W nowszej
literaturze przewagę zyskuje jednak zapatrywanie, że własnością użytkownika
wieczystego stają się wszystkie budynki i urządzenia znajdujące się na gruncie
oddanym w użytkowanie wieczyste, niezależnie od tego, przez kogo zostały – po
ustanowieniu użytkowania wieczystego – wzniesione. Pogląd ten – w ocenie składu
orzekającego – należy uznać za przekonywający. Zasadniczym argumentem
zwolenników stanowiska przeciwnego jest wynik wykładni językowej art. 235 § 1
k.c., w którym ustawodawca jednoznacznie określił kryterium wyznaczające status
prawny budynku wzniesionego po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste,
wskazując, że decyduje o tym okoliczność, czy budynek został wzniesiony przez
użytkownika wieczystego.
W istocie jednak nie jest jasne, kiedy można uznać, że określony budynek
został wzniesiony przez użytkownika wieczystego. Niewątpliwie nie chodzi tu
wyłącznie o samodzielne wzniesienie budynku przez użytkownika wieczystego,
gdyż zdarza się to wyjątkowo, ale również o przypadki, w których powierzył on
budowę innym osobom. O takim powierzeniu z pewnością można mówić wtedy, gdy
budynek został wzniesiony przez dzierżyciela władającego gruntem za użytkownika
wieczystego w zakresie potrzebnym do wzniesienia budynku. Tak samo należy
ocenić wzniesienie budynku przez osobę, której użytkownik wieczysty oddał grunt w
posiadanie zależne (np. dzierżawcę). Z punktu widzenia relacji między właścicielem
gruntu a użytkownikiem wieczystym, posiadacz zależny, który swoje prawo do
władania gruntem wywodzi od użytkownika wieczystego, podejmuje działania na
jego rachunek. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że obowiązkowi
użytkownika wieczystego wzniesienia budynków lub innych urządzeń, określonemu
w umowie, czyni zadość wzniesienie ich przez posiadacza zależnego. „Na
rachunek” użytkownika wieczystego następuje również np. naruszenie przez
dzierżawcę obowiązku utrzymania budynków w należytym stanie, z ewentualnym
skutkiem wskazanym w art. 240 k.c. Trzeba również zauważyć, że użytkownik
wieczysty, oddając grunt w posiadanie zależne, nie przestaje być jego posiadaczem
(art. 337 k.c.), dlatego też działania podjęte przez posiadacza zależnego, w tym
wzniesienie budynku, mogą być traktowane – w relacji do właściciela – jakby
zostały podjęte przez użytkownika wieczystego. Można zatem zasadnie traktować
budynek wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przez
dzierżawcę wywodzącego swoje prawa od użytkownika wieczystego jako
wzniesiony – w rozumieniu art. 235 § 1 zdanie pierwsze k.c. – przez tego
użytkownika.
W literaturze wskazuje się nawet, że wszystkie przypadki wzniesienia budynku
na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, powinny być oceniane – w
kontekście art. 235 § 1 zdanie pierwsze k.c. – jakby budynek został wzniesiony
przez użytkownika wieczystego. Za taką szeroką interpretacją przemawia
okoliczność, że w stosunku do właściciela użytkownik wieczysty odpowiada za
wszelkie działania podejmowane na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste,
na które wyraził zgodę albo którym nie przeciwstawił się, choć mógł i powinien.
Jeżeli za zgodą użytkownika albo nawet bez tej zgody osoba trzecia wzniosła na
gruncie budynek, do którego wzniesienia zobowiązany był użytkownik wieczysty,
należałoby uznać, że właściciel nie mógłby – wbrew wykładni literalnej art. 240 k.c.
– żądać skutecznie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
powołując się na to, że użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub
urządzeń. Z drugiej strony, jeżeli wskutek biernej postawy użytkownika wieczystego
osoba trzecia korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
określonym w umowie, właściciel mógłby skorzystać z art. 240 k.c., choć w tym
przepisie jest mowa wprost tylko o sprzecznym z przeznaczeniem gruntu
korzystaniu przez użytkownika wieczystego, trudno zaś wyobrazić sobie sytuację, w
której wzniesienie budynku na gruncie nastąpiło bez zgody użytkownika
wieczystego albo bez jego zaniedbań.
Na potrzebę szerszej wykładni art. 235 § 1 k.c. wskazuje pośrednio
unormowanie zawarte w art. 31 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. – dalej:
"u.g.n."), zgodnie z którym oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej
nieruchomości budynków i innych urządzeń. Stanowcze brzmienie tego przepisu
wyraża zamiar ustawodawcy uniknięcia sytuacji, w której na gruncie oddanym w
użytkowanie wieczyste znajdowałyby się budynki lub inne urządzenia
niestanowiące własności użytkownika wieczystego, lecz część składową gruntu.
Przyjęcie takiego rozwiązania zostało podyktowane wolą zapobieżenia
komplikacjom związanym z tym, że użytkownikowi wieczystemu nie przysługiwałaby
pełnia uprawnień do budynków (innych urządzeń), ponieważ musiałby się on liczyć
z własnością właściciela gruntu. Podobne argumenty są przytaczane w doktrynie
dla objaśnienia rationis legis art. 235 k.c. i sensu przewidzianego w tym przepisie
odstępstwa od zasady superficies solo cedit. Wykładnia art. 31 u.g.n. i art. 235 k.c.
przemawia zatem za poglądem, że wszystkie przypadki wzniesienia budynku na
gruncie oddanym w użytkowanie wieczystego powinny być w kontekście art. 235 §
1 zdanie pierwsze k.c. oceniane tak, jakby wzniesienia dokonał sam użytkownik
wieczysty.
Przyjęcie tego poglądu nie tylko wyjaśnia stosunki między użytkownikiem
wieczystym a właścicielem – także w zakresie aktualizacji opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste – ale pozwala również uznać, że wszystkie rozliczenia z
tytułu wzniesienia budynku przez osobę trzecią powinny być dokonywane między tą
osobą a użytkownikiem wieczystym. Jest to uzasadnione tym bardziej, że w wielu
przypadkach rozliczenia te są regulowane umową między tymi stronami.
Rozwiązanie takie jest korzystne również dla właściciela, który do czasu
wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu
nakładów na grunt.
Zalety tego poglądu uwidaczniają się także w kontekście zasługującego na
aprobatę stanowiska, przeważającego w doktrynie i orzecznictwie, że na podstawie
analogicznie zastosowanego art. 231 k.c. posiadaczowi gruntu oddanego w
użytkowanie wieczyste, który jest posiadaczem samoistnym albo włada rzeczą jak
użytkownik wieczysty – choć nim nie jest – i wzniósł na gruncie budynek, może
przysługiwać względem użytkownika wieczystego roszczenie o przeniesienie
użytkowania wieczystego
Uznanie, że budynki wzniesione przez takiego posiadacza stają się częścią
składową gruntu i własnością jego właściciela oznaczałoby, że posiadacz mógłby
żądać od użytkownika wieczystego jedynie przeniesienia użytkowania wieczystego
gruntu bez przeniesienia własności budynków. Prowadziłoby to do sytuacji, w której
uprawnienia do budynku byłyby podzielone między użytkownika wieczystego gruntu
(jego prawem byłyby objęte również budynki, jako części składowe gruntu) i
właściciela gruntu (jego prawo rozciągałoby się na budynek, jako część składową
gruntu), a takiej sytuacji – jak już podniesiono – ustawodawca starał się zapobiec.
Za szerszym ujęciem wyjątku od zasady superficies solo cedit,
przewidzianego w art. 235 k.c., przemawia tekże zasada, zgodnie z którą księgi
wieczyste powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan prawny nieruchomości.
Stosownie do § 28 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
(Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.), w wypadku, gdy odrębna własność budynku i
innego urządzenia powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę
ich oznaczenia stanowi wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub
wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający
usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące
dane dotyczące budynku co do liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej,
materiału, z którego został wybudowany (murowany, drewniany itp.), oraz dane co
do przeznaczenia budynku, jeżeli z wymienionych dokumentów dane te nie
wynikają. W unormowaniu tym nie zamieszczono nawet wzmianki o potrzebie
wskazania, przez kogo budynek został wzniesiony. Jest to zrozumiałe tylko przy
założeniu, że okoliczność ta nie jest istotna dla określenia statusu budynków
posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.
Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. orzekł, jak na
wstępie.