Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 107/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 18 lutego 2015 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)
SSN Barbara Myszka
SSA Jacek Grela (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa J. S. i B. S.
przeciwko H. Spółce z o.o. w likwidacji w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 18 lutego 2015 r.,
skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]z dnia 3
października 2013 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę
do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu,
pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie
o kosztach postępowania kasacyjnego.
2
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 7 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od
pozwanej na rzecz powodów kwotę 270 000 zł. Ustalił, że w dniu 22 grudnia 2006 r.
strony zawarły umowę, na podstawie której pozwana zobowiązała się do
wybudowania, na posiadanej przez siebie działce gruntu, domu i sprzedaży go
powodom w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia inwestycji. Termin
zakończenia prac strony określiły na dzień 30 lipca 2007 r., a za chwilę
zakończenia inwestycji przyjęły datę, w której decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
budynku stanie się ostateczna. Strony umówiły się, że zapłata ceny w kwocie
900.000 zł będzie następować częściami po odbiorze poszczególnych etapów prac,
potwierdzonych przez powołanego przez powodów inspektora nadzoru – Z. G.
Strony przewidziały możliwość odstąpienia od umowy przez każdą z nich po
spełnieniu odpowiednich warunków. Uzgodniły także, że powodowie mogą wnosić
o dokonanie zmian w projekcie, a pozwana zrealizuje je, jeżeli nie będzie to miało
wpływu na terminy wykonania poszczególnych etapów robót.
W dniu 1 czerwca 2007 r. zostały zakończone prace przewidziane dla
III etapu inwestycji. Przy odbiorze ustalono istnienie wad, których termin usunięcia
wyznaczono na dzień 5 czerwca 2007 r. W dniu 3 sierpnia 2007 r. Z. G. stwierdził,
że nie zostały zakończone w terminie prace IV etapu, a nadto pozwana nie usunęła
usterek stwierdzonych przy odbiorze III etapu. W tej sytuacji powodowie odmówili
zapłaty wynagrodzenia. Pismem z dnia 12 września 2007 r. pozwana odstąpiła od
umowy, powołując się na brak zapłaty. Poinformowała również, że zwróci powodom
wpłaconą dotychczas kwotę pomniejszoną o naliczoną karę umowną. Pismem z
dnia 15 listopada 2007 r. powodowie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy i
wezwali pozwaną do zwrotu uiszczonej kwoty 476.830 zł oraz do zapłaty kwoty
180.000 zł tytułem kary umownej. Pozwana zapłaciła powodom kwotę 386.830 zł.
Prace budowlane zostały zakończone na przełomie września i października
2007 r., a budynek został oddany do użytkowania w dniu 15 stycznia 2008 r.
Sąd Okręgowy stwierdził, że ustanowiony przez powodów inspektor nadzoru
ustalił, iż część prac przewidzianych do wykonania w ramach IV etapu nie została
3
zakończona w terminie. Opóźnienie w ich wykonaniu przekraczało 90 dni, wobec
czego powodowie mieli podstawę do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary
umownej w wysokości 20% ceny oraz zwrotu kwoty 90 000 zł bezpodstawnie
potrąconej przez pozwaną.
W wyniku rozpoznania apelacji pozwanej, wyrokiem z dnia 3 października
2013 r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. Uznał, że
Sąd Okręgowy nie uwzględnił, iż zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (aktualnie tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. –
dalej: „prawo budowlane”), dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót. Korzysta zatem z domniemania prawdziwości. Ciężar wzruszenia tego
domniemania spoczywał na powodach, którzy nie sprostali temu obowiązkowi.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd pierwszej instancji niezasadnie oparł się na opinii
biegłego J. W., który bazował głównie na treści notatki Z. G. W rezultacie Sąd
Apelacyjny uznał, że powodowie nie zapłacili w terminie czwartej transzy
wynagrodzenia, co dało pozwanej podstawę do skutecznego odstąpienia od umowy.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego powodowie zarzucili
naruszenie art. 483 § 1 k.c., art. 65 § 2 k.c. w wz. z art. 636 § 1 k.c. i art. 354 § 1 i 2
k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie oraz obrazę art. 382 k.p.c. w zw. z art. 378
§ 1 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c., a także art. 244 § 1 i 2 k.p.c.
w zw. z art. 252 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. i art. 253 k.p.c. w zw. z art. 45 ust. 1
prawa budowlanego. W konkluzji domagali się uchylenia zaskarżonego
wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie orzeczenia
co do istoty sprawy i uwzględnienie powództwa.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 398³ § 3 k.p.c., podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być
zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Ze względu na omawianą
regulację nie można oprzeć skargi kasacyjnej na zarzucie naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 listopada 2005 r., III CSK 13/05,
OSNC 2006, nr 4, poz. 76; z dnia 26 kwietnia 2006 r., V CSK 11/06, niepubl.; z dnia
4
29 marca 2007 r., II PK 231/06, OSNP 2008, nr 9-10, poz. 124; z dnia 8 maja
2008 r., V CSK 579/07, niepubl.; z dnia 16 listopada 2012 r., III CSK 73/12, niepubl.;
z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 289/08, niepubl., z dnia 11 stycznia 2007 r.,
II CSK 400/06, niepubl.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r.,
II CSK 136/05, niepubl.; z dnia 16 listopada 2012 r., III CSK 73/12, niepubl.,
wyrok z dnia 12 czerwca 2013 r., II CSK 634/12, OSNC-ZD 2014 nr C poz. 54).
Wprawdzie skarżący wśród przepisów postępowania nie wymienili art. 233 § 1
k.p.c., ale uzasadniając naruszenie art. 382 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c.,
art. 391 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c., posłużyli się argumentacją nawiązującą do
oceny zebranego materiału dowodowego i czynienia na jego podstawie ustaleń
faktycznych. Z przytoczonych względów zarzut ten okazał się nieuzasadniony.
W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że do uzasadnienia wyroku
sądu drugiej instancji ma odpowiednie zastosowanie art. 328 § 2 k.p.c. Utrwalony
jest również pogląd, że obraza art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c.
może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy
uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera braki, uniemożliwiające kontrolę
kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego: z dnia 8 października 1997 r.,
I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN
11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN
121/01, niepublikowane oraz z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,
OSNC 1999, Nr 4, poz. 83). W niniejszej sprawie natomiast nie zachodzi taka
sytuacja, gdyż uzasadnienie zaskarżonego wyroku pozwala prześledzić tok
rozumowania Sądu Apelacyjnego.
W orzecznictwie wyrażono zapatrywanie, że art. 382 k.p.c., który ma
charakter ogólnej dyrektywy określającej istotę postępowania apelacyjnego, jako
kontynuację merytorycznego rozpoznania sprawy, może stanowić usprawiedliwioną
podstawę skargi kasacyjnej, jeżeli skarżący wykaże, że sąd drugiej instancji
bezpodstawnie pominął część zebranego materiału oraz że uchybienie to mogło
mieć wpływ na wynik sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia
2014 r., II CSK 384/13, niepublikowany). W niniejszej sprawie natomiast skarżący
nie wykazali, że Sąd Apelacyjny pominął część zebranego materiału. Sąd ten
posłużył się materiałem zebranym w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, z tym
5
że na jego podstawie poczynił odmienne ustalenia faktyczne, co było dopuszczalne,
sąd drugiej instancji bowiem może zmienić ustalenia faktyczne stanowiące
podstawę wyroku sądu pierwszej instancji bez przeprowadzenia postępowania
dowodowego uzasadniającego odmienne ustalenia (por. uchwała składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, nr
7-8, poz. 124, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2014 r., II CSK 187/13,
niepublikowany). Zatem zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c.
trzeba uznać za nieuzasadniony.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 prawa budowalnego dziennik budowy stanowi
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy
organ. Z kolei zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone
w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne
organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało
w nich urzędowo zaświadczone.
Pojęcie dokumentu, zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego materialnego,
jak i postępowania cywilnego, jest różnie definiowane. W literaturze przedmiotu
prezentowane jest trafne stanowisko, według którego niezależnie od kontekstu
w jakim używane jest pojęcie dokumentu na gruncie prawa cywilnego materialnego,
istotne jest, czy taki dokument uzyska rangę środka dowodowego w rozumieniu art.
244 i 245 k.p.c., tj. czy będzie mógł być wykorzystany w ramach formalnego
postępowania dowodowego.
Przepis art. 244 k.p.c. przewiduje dwa rodzaje dokumentów urzędowych.
W paragrafie pierwszym chodzi o dokument sporządzony w przepisanej formie
przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe
w zakresie ich działania. Paragraf drugi dotyczy natomiast dokumentów
sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne
organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny
administracji publicznej. W piśmiennictwie wyróżnia się także takie dokumenty,
które nie są wprost dokumentami urzędowymi, nie dotyczą bowiem sfery
administracji publicznej i nie zostały sporządzone przez organy państwa, ale
6
z mocy ustawy przyznano im w postępowaniu dowodowym pozycję równorzędną
z dokumentami urzędowymi. Do tej grupy zalicza się dokumenty notarialne,
dokumenty bankowe i inne; ich cechą charakterystyczną jest ograniczony
tematycznie zakres oraz to, że nie zostały sporządzone przez organ władzy
publicznej, lecz nadano im moc dowodową równą dokumentom urzędowym. Należy
zauważyć, że w przypadku trzeciej kategorii dokumentów urzędowych
ustawodawca na ogół posługuje się zwrotem: „(…) ma moc dokumentu
urzędowego” (por. art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz.1529), art. 95 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1376 ze zm.), art. 194 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 157). Niekiedy wykorzystywana jest technika legislacyjna w postaci
zwrotu: „(…) mają charakter dokumentu urzędowego” (por. art. 2 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 164
ze zm.). We wszystkich wskazanych przykładach jednoznacznie określone są
podmioty, którym przysługuje kompetencja tworzenia dokumentów o mocy
dokumentu urzędowego. Zatem dokumenty, które korzystają z mocy dokumentów
urzędowych, muszą być – jako stanowiące wyjątek od reguły – ściśle określone pod
względem podmiotowym i przedmiotowym. Stosowane przez ustawodawcę techniki
legislacyjne jednoznacznie wskazują, że nie są to dokumenty urzędowe, ale o mocy
dokumentu urzędowego bądź posiadające charakter takiego dokumentu.
Z art. 45 ust. 1 prawa budowalnego wynika, że dziennik budowy stanowi
urzędowy dokument przebiegu określonego procesu budowlanego i jest wydawany
odpłatnie przez właściwy organ. Wstępna, semantyczna analiza przepisu prowadzi
do wniosku, że ustawodawca nie zastosował tu konstrukcji odwołującej się do
„mocy dokumentu urzędowego” bądź do „charakteru takiego dokumentu”.
Nie wskazał również podmiotu uprawnionego do wytworzenia dokumentu z punktu
widzenia jego treści. Użył wprost sformułowania, że dziennik budowy stanowi
urzędowy dokument przebiegu (…) i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
Tym samym został wskazany jedynie organ uprawniony do wydawania odpłatnie
dziennika budowy, rozumianego jako sformalizowanego druku (formularza, wzoru),
uzupełnianego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.). Trafnie podnosi
się w nauce prawa, że organ ten wydaje faktycznie jedynie odpowiednio
sporządzony wzorzec, który jest wypełniany treścią w toku budowy i na budowie.
Wpisów w dzienniku budowy dokonują takie podmioty jak inwestor, inspektor
nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót
budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne. Wszystkie te podmioty,
dokonując wpisów w dzienniku budowy, nie działają jako osoby publiczne
w rozumieniu art. 76 § 1 lub 2 k.p.a., lecz w związku z prywatną budową
prowadzoną przez inwestora. W żadnym razie zatem nie można twierdzić zasadnie,
że dziennik budowy stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 76 k.p.a.
Nie podważa tego okoliczność, że wpisu w nim dokonują także osoby urzędowe,
przykładowo pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach
dokonywanych czynności kontrolnych. Jednoznacznie określona rola tych wpisów,
jako ściśle związana z przeprowadzaną kontrolą, sprawia, że same wpisy osób
kontrolujących, wykonujących czynności w imieniu organów, nie mogą być
traktowane jako dokument urzędowy, o jakim mowa w art. 76 k.p.a.
Dziennik budowy jest więc szczególnego rodzaju dokumentem, jednym
z najistotniejszych w procesie budowlanym. Zastrzeżenia natomiast budzi zawarte
w art. 45 ust. 1 prawa budowlanego sformułowanie, że jest to „dokument urzędowy",
skoro poza tym, że formularz tego dokumentu wydawany jest inwestorowi przez
właściwy organ za odpłatnością , nie ma on nic więcej wspólnego z „urzędowością".
W istocie wpisów w dzienniku budowy dokonują podmioty wymienione w § 9
ust. 1 cytowanego rozporządzenia. Wśród nich znajduje się m.in. inwestor.
Zatem w konkretnym przypadku należałoby przyjąć - uznając dziennik budowy za
dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 k.p.c., bądź przynajmniej o charakterze
takiego dokumentu - że wpis inwestora własnej budowy zaświadczałby
i korzystałby z domniemania prawdziwości. Trudno zaakceptować taki punkt
widzenia. Należy zauważyć, że nawet ci przedstawiciele nauki, którzy twierdzą,
że dziennik budowy stanowi dowód tego, co zostało w nim zaświadczone oraz że
8
jego treść korzysta z domniemania prawdziwości zawartych tam danych (art. 76 § 1
k.p.a.), jednocześnie dodają, że w świetle przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego nie można za dokument urzędowy uznać zapisów w dzienniku
budowy dokonanych przez inwestora, a także inspektora nadzoru budowlanego,
kierownika robót budowlanych i projektanta, jeżeli wpisy te nie zostały dokonane
w zakresie powierzonych im przez ustawę zadań z zakresu administracji publicznej.
Przytoczona wypowiedź w istocie potwierdza tezę, że dziennik budowy
pozbawiony jest cech dokumentu urzędowego, nie tylko w rozumieniu art. 244 k.p.c.
czy art. 76 § 1 k.p.a., ale także jako posiadającego moc takiego dokumentu.
Wpisów w nim dokonują co do zasady podmioty, które nie wykonują zadań
z zakresu administracji publicznej. Wpisy pracowników organów nadzoru
budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów
na budowie również nie mogą być traktowane jako dokument urzędowy.
W judykaturze sądów powszechnych i administracyjnych wyrażono
zapatrywanie, że dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, jednakże
bez bliższego wyjaśnienia tego problemu, bazując na literalnym brzmieniu art. 45
ust. 1 prawa budowlanego (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia
30 maja 2014 r., I ACa 1326/13, niepubl., wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 8 marca 2013 r., V ACa 782/12, niepubl., wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 stycznia 2011 r., II SA/Go
653/10, niepubl.).
Podsumowując stwierdzić należy, że dziennik budowy wskazany w art. 45
ust. 1 prawa budowalnego co do zasady nie stanowi dokumentu urzędowego
w rozumieniu art. 244 k.p.c.; nie korzysta również z mocy dowodowej takiego
dokumentu. Urzędowy charakter dziennika budowy przejawia się tylko w tym,
że właściwy organ wydaje inwestorowi odpowiednio przygotowany i sformalizowany
wzorzec tego dokumentu, który jest wypełniany treścią w toku procesu
budowlanego.
Zaprezentowany punkt widzenia rodzi dalsze konsekwencje prawne.
Po pierwsze, wpisy w dzienniku budowy stanowią dokument prywatny, który –
w myśl art. 245 k.p.c. - stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła
9
oświadczenie zawarte w dokumencie. Korzysta zatem tylko z domniemania
autentyczności, czyli domniemania, że wpisy w nim dokonane pochodzą od
określonych podmiotów. Po drugie, jeżeli wpisy pochodzą od osób trzecich,
w stosunku do stron procesu, to zgodnie z art. 253 zd. 2 k.p.c., prawdziwość
dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego skorzystać. W rezultacie
trafny okazał się zarzut naruszenia art. 244 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 252 k.p.c.
w zw. z art. 232 k.p.c. i art. 253 k.p.c. w zw. z art. 45 ust. 1 prawa budowlanego.
Nieuzasadniony okazał się zarzut naruszenia art. 483 § 1 k.c. Słuszne co do
zasady jest stanowisko skarżących, że dodatkowe zastrzeżenie umowne w postaci
kary umownej zabezpiecza naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Jednakże pominęli oni,
że w orzecznictwie dopuszcza się możliwość skutecznego zastrzeżenia kary
umownej również na wypadek odstąpienia od umowy, bez względu na charakter
świadczeń, do jakich zobowiązały się strony umowy, od której się odstępuje.
Wówczas z chwilą odstąpienia od umowy powstaje - ex lege - między stronami
dotychczasowej umowy zobowiązanie, o którym mowa w art. 494 k.c.
(zob. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia
6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69 oraz wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 154/06, OSNC 2007, nr 7-8,
poz. 117, z dnia 13 czerwca 2008 r., I CSK 13/08, niepubl. i z dnia 21 maja 2014 r.,
II CSK 529/13, niepubl.). Strony zastrzegły kary umowne na wypadek odstąpienia
od umowy, dlatego też norma zawarta w art. 483 § 1 k.c. nie została naruszona.
Strony wprowadziły do treści umowy postanowienie, zgodnie z którym
płatność za poszczególne etapy inwestycji miała następować po odbiorze
potwierdzonym przez powołanego przez powodów inspektora nadzoru – Z. G.
Zgodnie z art. 17 prawa budowalnego, uczestnikami procesu budowlanego, w
rozumieniu ustawy, są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant
i kierownik budowy lub kierownik robót. Wymienione podmioty należą do
grona ustawowych uczestników tego procesu. Nie powinno być jednak wątpliwości,
że w obrębie danej inwestycji mogą funkcjonować inni, niewymienieni powyżej,
uczestnicy procesu budowalnego. Źródłem ich powołania nie będzie wówczas
ustawa. O ich udziale, statusie, prawach i obowiązkach będą decydowały określone
10
postanowienia umowne. Strony umowy mogą sprecyzować kompetencje takiego
uczestnika procesu inwestycyjnego w bardzo szerokim zakresie. Nie ma przeszkód
aby działał on np. w imieniu inwestora. W judykaturze został wyrażony pogląd,
wprawdzie dotyczący inspektora nadzoru inwestorskiego, ale wskazujący na to,
że nawet w sposób dorozumiany określony uczestnik procesu inwestycyjnego,
może być uznany za reprezentanta inwestora (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
24 października 2003 r., III CK 57/02, niepubl.).
Rola powołanego przez stronę powodową inspektora nadzoru zyskuje tym
bardziej na znaczeniu, że powodowie nie byli bezpośrednimi uczestnikami procesu
budowalnego. Inwestorem była pozwana, a nie powodowie. Zatem ustanowiony
inspektor nadzoru inwestorskiego – do czego nawiązał Sąd drugiej instancji –
w istocie reprezentował tylko interesy pozwanej. Sąd odwoławczy błędnie
zinterpretował postanowienia umowy określające zakres praw i obowiązków Z. G.
Wbrew stanowisku Sądu, dokonywane przez niego potwierdzenia odbioru
poszczególnych etapów, nie zmierzały do wstrzymania procesu inwestycyjnego z
uwagi na zaistniałe wady, ale stanowiły podstawę określenia wymagalności
kolejnych transz. W związku z tym, słuszny okazał się zarzut naruszenia art. 65 § 2
k.c. i art. 636 § 1 k.c. w zw. z § 6 łączącej strony umowy.
Zgodnie z treścią art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać
zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi
społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją
w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
W myśl § 2, w taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu
zobowiązania wierzyciel. Sąd drugiej instancji błędnie wywiódł, że powodowie nie
współdziałali z pozwaną przy wykonywaniu zobowiązania. Podstawą takiego
wniosku była niewłaściwa ocena roli Z. G. w procesie inwestycyjnym.
Brak współdziałania nie wynikał również z tego, że powodowie zgłaszali zmiany do
projektu. W tym wypadku bowiem umowa jednoznacznie dawała im taką możliwość,
a pozwana mogła je uwzględnić, jeżeli nie miało to wpływu na bieg ustalonych
terminów. Skoro pozwana akceptowała propozycje powodów, to przyjmowała w ten
sposób ryzyko nieukończenia inwestycji w terminie.
11
Z tych względów na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw.
z art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.