Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 610/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 czerwca 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)
SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)
SSN Krzysztof Pietrzykowski
w sprawie z powództwa Spółki Pracowniczej "F." Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w W.
przeciwko P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 25 czerwca 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 4 czerwca 2013 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Z dochodzonej w procesie przez powódkę, Spółkę Pracowniczą „F.” sp. z
o.o., od pozwanej „P.” sp. z o.o. kwoty 709.555,73 zł, Sąd Okręgowy w B. wyrokiem
z dnia 17 grudnia 2012 r. zasądził kwotę 50 zł, oddalił w pozostałej części
powództwo i orzekł o kosztach procesu. W motywach rozstrzygnięcia Sąd
Okręgowy ustalił, że strony w dniu 12 maja 2007 r. zawarły umowę „kupna
sprzedaży oraz wykonania robót montażowych”, której przedmiotem było
wykonanie przez spółkę „P." modernizacji tuczarni trzody chlewnej w W.,
obejmującej m.in. dostawę maszyn urządzeń i innych elementów wyposażenia,
montaż systemów żywienia i wentylacji, rozruch technologiczno-eksploatacyjny
systemu żywienia i wentylacji oraz nadzór nad montażem pozostałego
wyposażenia wykonywanego przez firmę budowlaną oraz koordynacja robót. W
umowie strony uzgodniły, że efektem modernizacji jest przekazanie „pod klucz”
obiektów budowlanych, linii technologicznych i wentylacji w chlewni o zdolności
produkcyjnej 7600 sztuk trzody chlewnej rocznie. Strony umówiły się, że
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynosić 880.199 zł. W
umowie spółka „P." zobowiązała się też do dostarczenia dokumentacji techniczno-
ruchowej wraz z wszelkimi instrukcjami w języku polskim. W dniu 8 października
2007 r. strony podpisały aneks do umowy, w którym uzgodniły m. in. że termin
oddania przedmiotu umowy do eksploatacji nastąpi w dniu 28 grudnia 2007 roku.
Integralną część umowy stanowiły załączniki, będące szczegółową ofertą
wyposażenia tuczami trzody chlewnej. Na modernizację i wyposażenie chlewni
powódka w dniu 30 kwietnia 2007 r. uzyskała kredyt.
Początkowo prace przebiegały bez zastrzeżeń. Pozwana nie dotrzymała
jednak umownego terminu ich zakończenia. W dniu 3 stycznia 2008 r. miała
miejsce rada budowy, podczas której potwierdzono, że brak jest projektu
technicznego i technologicznego, podczas gdy zaliczka na ten projekt została
wpłacona w grudniu 2006 r. Okoliczność, że projekt technologiczny nie został
sporządzony potwierdził przedstawiciel pozwanej G. K. W dniu 7 stycznia 2008 r.
powódka wystosowała do pozwanej pismo, w którym wskazała na brak projektu
technicznego oraz projektu technologicznego, domagając się ich dostarczenia do
15 stycznia 2008 r., a także zwróciła uwagę na wady montowanego systemu
3
żywienia polegające na tym, że zbiorniki stalowe przeznaczono do gromadzenia
śruty, a ta będzie się zawieszała doprowadzając do przestojów i awarii, wskazywała
na zbyt małą wydajność śrutownika, zamontowanie w niewłaściwym pomieszczeniu
urządzeń sterowniczych, wskazała na potrzebę przeznaczenia 4 zbiorników
stalowych na ziarno. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 14 stycznia 2008 r. pozwana
stwierdziła, że elementy wyposażenia chlewni zostały określone w umowie, a
sposób wykonania montażu poszczególnych elementów stanowi „know-how"
pozwanej i stanowi tajemnicę firmy. Zgodnie z umową pozwana odpowiada za
sprawne funkcjonowanie dostarczonego przez siebie wyposażenia, a dostosowanie
przedmiotu umowy do oczekiwań powódki jest możliwe w ramach dostarczonego
wyposażenia, przy czym wszelkie zmiany pociągające za sobą konieczność
dostarczenia elementów nie wymienionych w szczegółowej ofercie wyposażenia
wymagają dopłaty ze strony powódki. Pozwana wskazała także, że zbiorniki
stalowe są zbiornikami na komponenty paszowe, a nie na ziarno zbóż, a ich
ewentualne zawieszanie się w zbiornikach zależeć będzie od stopnia rozdrobnienia
i zanieczyszczenia komponentów, sposobu załadunku oraz stanu technicznego
silosów, podała, że śrutownik nie był objęty umową. W piśmie z dnia 27 stycznia
2008 r. powódka nie zgodziła się z tezami pozwanej, wskazała, że kierownictwo
budowy lekceważy jej zastrzeżenia realizując własną koncepcję modernizacji
tuczami trzody chlewnej. Wpisem do dziennika budowy z dnia 6 lutego 2008 r.
inspektor nadzoru poinformowała pozwaną, iż system wentylacji został wykonany
wadliwie, nie domykają się bowiem klapy wentylacyjne, źle wykonano także nawiew
powietrza. Zimne powietrze pobierane z zewnątrz kierowane jest na przebywającą
w pomieszczeniu trzodę, co powoduje zachorowania warchlaków na zapalenie płuc
i ich padnięcia. Wadliwie wykonane zostało też zaopatrzenie trzody w wodę do
picia, przeciekały wszystkie smoczki co powodowało także podtapianie posadzek, a
co za tym idzie, zwiększoną zachorowalność zwierząt. Wadliwy był również system
odprowadzenia wody, brak odpowiedniej ilości wsporników powodował pofalowanie
rury doprowadzającej wodę.
W dniu 13 lutego 2008 r. przedstawiciele obu stron dokonali oględzin
wentylacji w tuczarni nr 1. Stwierdzono, że nie ma wlotów powietrza zimowego tylko
letnie, wloty powietrza zamknięte są na stałe, w pierwszym wentylatorze
4
wyciągowym klapki są otwarte maksymalnie, a w pozostałych trzech wentylatorach
klapki zamknięte są na stałe. Na suficie i ścianach wewnętrznych występuje wilgoć,
a w powietrzu wyczuwalne jest duże stężenie amoniaku. Wpisem do dziennika
budowy z dnia 14 lutego 2008 r. inspektor nadzoru poinformowała, że we
wszystkich obiektach przeciekają smoczki, a wpisem z dnia 26 lutego 2008 r.
informowała o wciąż cieknących zraszaczach na odchowalni, co powoduje wyciek
paszy.
W dniu 27 lutego 2008 r. z inicjatywy pozwanej odbyło się spotkanie,
którego celem miało być przekazanie przedmiotu umowy do użytkowania. Pozwana
chciała, aby powódka przyjęła do użytku przedmiot umowy w stanie, w jakim
znajdował się on w tym dniu, jednakże powódka odmówiła wskazując na
nieusunięte usterki stwierdzone protokołem z 13 lutego 2008 r., twierdziła,
że przedmiot umowy nie nadaje się do użytku. Wskazała na wady w postaci złej
wentylacji, cieknące smoczki, nieszczelną instalację wodociągową niedokończoną
izolację termiczną przewodów systemu żywienia. Podała, że silosy powinny być
przeznaczone na zboże, a nawiew powietrza powinien być wykonany systemem
kanałowo-podziemnym. Wskazała, że system żywieniowy powinien być
dostosowany do wykorzystywania kiszonki z ziarna kukurydzy i wysłodków
buraczanych oraz wywaru gorzelnianego. Pozwana nie zgodziła się ze
stanowiskiem powódki. Wskazała, że to czego nie obejmuje umowa zostanie
wykonane, jeżeli powódka dostarczy stosowane urządzenia. Zdaniem pozwanej
przedwczesne były obawy powódki co do zawieszania się śruty w silosach.
Ostatecznie powódka odmówiła formalnego przejęcia przedmiotu umowy.
Zaznaczyła jednak, że nie powinno to stanowić przeszkody w etapowym
uruchamianiu niektórych urządzeń.
Pismem z dnia 29 lutego 2008 r. pozwana zgłosiła zakończenie robót
montażowych systemu żywienia płynnego, żywienia suchego oraz wentylacji,
zgłaszając jednocześnie gotowość przeprowadzenia rozruchu i przekazania
obiektu w użytkowanie powódki oraz objęcia obiektu ochroną gwarancyjną.
Pismem z dnia 10 marca 2008 r. powódka poinformowała pozwaną, że system
żywienia nie został zakończony, zgłaszając po raz kolejny zastrzeżenia do
projektu. Podkreśliła, że system wentylacji wykonany jest wadliwie, co powoduje
5
padnięcia zwierząt, wadliwie działa system pojenia, ciekną smoczki i zraszacze,
brak jest projektu technicznego i technologicznego. W dniu 25 marca 2008 r.
pozwana zaoferowała powódce system pobierania paszy/zboża z silosów,
a wartość oferowanych towarów wyceniła na kwotę 22.360 zł netto. W odpowiedzi
powódka stwierdziła, że nie składała żadnych zamówień, a nadto zasugerowała,
że przedstawiona oferta obejmuje dostarczenie i montaż urządzeń niezbędnych do
sprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Zagroziła również rezygnacją
z dalszej współpracy oraz znalezieniem innego wykonawcy, który dokończy
inwestycję w przypadku gdy realizacja umowy przez pozwaną nie ulegnie
poprawie.
W piśmie z dnia 31 marca 2008 r. powódka poinformowała pozwaną
o ryzyku wiążącym się ze zmianą warunków kredytowania inwestycji, jeżeli
modernizacja nie zostanie ukończona w terminie i po raz kolejny zgłosiła
zastrzeżenia do projektu. Przestrzegła, że jeżeli realizacja umowy nie ulegnie
natychmiastowej poprawie, rozważy możliwość rezygnacji z dalszej współpracy
i poszuka solidniejszego wykonawczy, który dokończy inwestycję.
W piśmie z dnia 1 kwietnia 2008 r. pozwana wskazała, że jej urządzenia są
przystosowane do karmienia zwierząt paszą zgodną z obowiązującymi w Polsce
normami żywienia świń, system żywienia został ukończony, a główną przyczyną
cieknących smoczków są zanieczyszczenia mechaniczne, podkreśliła,
że zmodernizowane pomieszczenia zostały przekazane powódce w lutym 2008 r.
Następnie pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. pozwana zaproponowała powódce
podpisanie porozumienia, w ramach którego powódka potwierdziłaby wykonanie
przez pozwaną umowy, proponując dodatkowe porozumienie, w tym dostarczenie
śrutownika za dodatkową odpłatnością. Powódka nie przystała na warunki
porozumienia i w piśmie z dnia 12 kwietnia 2008 r. wskazała, że oczekuje od
pozwanej realizacji umowy, zgodnie z zobowiązaniem określonym - „pod klucz”.
Domagała się także zainstalowania wszelkich urządzeń niezbędnych do
osiągnięcia tego celu, w ramach umownego wynagrodzenia, bez żadnych dopłat.
W dniu 17 kwietnia 2008 r. pozwana dostarczyła przenośnik ślimakowy
z podwoziem, w dniu 25 kwietnia 2008 r. uruchomiła karmienie macior na
6
porodówce, w dniu 5 maja 2008 r. uruchomiono karmienie w centrum krycia
i tuczami nr 1, a w dniu 21 maja 2008 r. uruchomiono pompy do serwatki
i włączono serwatkę do żywienia na mokro. Maciory nie mogły jednak korzystać ze
smoczków z uwagi na zły kąt ustawienia. W dniu 23 maja 2008 r. w tuczarni nr 1
i odchowalni pojawiły się problemy związane z przestawieniem sterowania
wentylacją, spowodowane działaniem pracownika pozwanego.
W dniu 6 maja 2008 r. powódka wyznaczyła termin wykonania przedmiotu
umowy na dzień 15 maja 2008 roku z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego
upływie skorzysta z usług innego wykonawcy. W dniu 15 maja 2008 r. pozwana
ponownie zaproponowała zawarcie porozumienia o treści zbieżnej z treścią
porozumienia proponowanego 10 kwietnia 2008 r. W czerwcu 2008 r. ujawniły się
kolejne wady instalacji w postaci wycieku paszy dla tuczników z mieszalnika na
mokro, a brak czerpni powietrza na poddasze powodował, :iż w chlewniach
wzrastała temperatura powietrza, a włączenie wentylacji nie obniżało temperatury
ale powodowało przeciągi.
W dniu 2 lipca 2008 r. pozwana usunęła wyciek paszy z mieszalnika ma
mokro, w dniu 3 lipca uruchomiła karmienie na mokro w tuczami nr 2, w dniu
17 lipca uruchomiła karmienie macior na mokro na chlewni nr 1.
Na zlecenie pozwanej i w wyniku dokonanych oględzin, rzeczoznawcy
Zespołu Usług Technicznych w B. sporządzili w dniu 7 lipca 2008 r. opinię
techniczną dotyczącą funkcjonowania istniejącej wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Rzeczoznawcy stwierdzili, że wentylacja zrealizowana w chlewni nie odpowiada
warunkom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz
odpowiednich warunków pracy obsługi. Wskazali, że poważnym uchybieniem
przepisom i zasadom współczesnej wiedzy technicznej była realizacja wentylacji
bez projektu technologicznego i projektu technicznego oraz nieuwzględnianie przez
wykonawcę uwag i zapisów w dzienniku budowy.
W dniu 5 sierpnia 2008 r. powołana przez pozwaną komisja odmówiła
odbioru prac wskazując na szereg wad, które ujęto w dwóch załącznikach do
protokołu. Załącznik nr 2 wskazywał dokumenty, które pozwana powinna była
przekazać powódce. Odmawiając dokonania odbioru, powódka wyznaczyła
7
pozwanej termin na ustosunkowanie się do zarzutów oraz zadeklarowanie sposobu
usunięcia wad i usterek do dnia 19 sierpnia 2008 r. W dniu 19 sierpnia 2008 r.
powódka ponownie odmówiła odbioru przedmiotu umowy wskazując, że pozwana
nie zastosowała się do zaleceń komisji.
W dalszym okresie powódka wielokrotnie zgłaszała istnienie wad
i nieprawidłowości w działaniu całości systemu, jak również jego liczne awarie,
które zmuszały ją do ręcznego żywienia zwierząt. W drugiej połowie 2007 r. i na
początku 2008 r. zwiększyła się liczba padnięć trzody chlewnej. Główną przyczyną
padnięć było zapalenie płuc. Zwiększenie zachorowań zbiegło się w czasie
z wykonaniem przez pozwaną systemu wentylacji. W październiku 2008 r.
powódka zleciła innym podmiotom naprawę systemu wentylacji i systemu żywienia,
ponosząc z tego tytułu koszty w kwocie 281.161 zł.
Czyniąc powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy umowę łączącą strony
zakwalifikował jako umowę o dzieło i uznał, że pozwana dzieło wykonała. Pomimo,
że strony nie dokonały formalnego odbioru dzieła, powódka korzystała z efektów
prący pozwanej, przejęła je na własność i zarządzała nimi, zapłaciła umówione
wynagrodzenie. Sąd ocenił, że obiekt faktycznie został wydany w użytkowanie
powódce w dniu 21 maja 2008 r.
Zgłoszone przez powódkę żądanie zapłaty, na które składało się kilkanaście
różnych pozycji, Sąd oceniał w płaszczyźnie odpowiedzialności kontraktowej, jako
roszczenie odszkodowawcze. Ostatecznie, kolejno, w odniesieniu do
poszczególnych pozycji wywiódł, że albo powódka nie wykazała związku
przyczynowego każdego z tych roszczeń z nienależytym wykonaniem umowy przez
pozwaną albo nie wykazała wysokości szkody. W odniesieniu do żądania zapłaty
związanego z wadami samego przedmiotu umowy, Sąd, wykorzystując opinie
biegłych stwierdził, że na ich podstawie, biorąc pod uwagę, że powódka dokonała
w przedmiocie umowy zmian, nie da się dokładnie ustalić zakresu wadliwie
wykonanej przez pozwaną umowy. Wskazał, że ponieważ powódka nie wnosiła
o dopuszczenie dowodu z opinii innych biegłych, tym samym nie było podstaw do
uwzględnienia powództwa, poza kwotą 50 zł z tytułu kosztów związanych ze
8
zmianą warunków umowy kredytu spowodowaną nieterminowym wykonaniem
umowy przez pozwaną.
Wyrok ten zaskarżyły obie strony. Powódka w apelacji kwestionującej
oddalenie powództwo o zapłatę dalszej kwoty 392.148 zł podważała prawidłowość
oddalenia żądania zapłaty następujących kwot: 281.161 zł stanowiącej
wynagrodzenie zapłacone przez nią firmie, która poprawiła dzieło wykonywane
przez pozwaną, 30.224,30 zł tytułem różnicy wynikającej z braku dostawy urządzeń
i wyposażenia przewidzianego umową, 10.240 zł z tytułu braku zainstalowania
śrutownika o wydajności 2t/g, 14.701,42 zł z tytułu konieczności zapłacenia odsetek
od kredytu naliczonych z powodu nieterminowego wykonania umowy przez
pozwaną spółkę oraz 55.872 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia zapalenia płuc
i zwierząt i kosztów utylizacji padłych zwierząt. Powódka dowodziła wadliwości
ustalenia sądu, że obiekt został jej wydany w dniu 21 maja 2008 r., że pozwany
wykonał umowę w sytuacji, gdy przedmiot tej umowy nie został przez pozwanego
dokończony, a powódka na bieżąco zgłaszała wszelkie usterki domagając się ich
usunięcia i wobec wykonywania dzieła w sposób sprzeczny z umową była
uprawniona do powierzenia poprawienia i dokończenia dzieła innym wykonawcom.
Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje.
Odnosząc się do zarzutów apelacji powódki wskazał, że dla ustalenia wykonania
przez pozwaną w całości przedmiotu umowy i daty oddania tego przedmiotu
powódce wiążące znaczenie ma wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 29
października 2009 r., sygn. akt VII GC …/09. Wyrokiem tym sąd zasądził od
powódki na rzecz „Pe.” w Y. (Finlandia) kwotę 264.059,70 zł z odsetkami od 19
sierpnia 2008 r. Zasądzona kwota stanowiła brakującą część wynagrodzenia za
wykonanie przez spółkę „P.” przedmiotu umowy z dnia 12 maja 2007 r. Zgodnie z
aneksem do umowy z dnia 12 maja 2007 r. tę cześć wynagrodzenia powódka w
sprawie niniejszej, a pozwana w sprawie VII GC …/09, to jest Spółka Pracownicza
„F.”, zobowiązała się zapłacić spółce „Pe.”, co Sąd we wskazanej sprawie
zakwalifikował jako stosunek prawny przewidziany w art. 393 k.c. W ocenie Sądu
Apelacyjnego wyrok w sprawie VII GC …/09, pomimo że dotyczył spółki „Pe.”,
wiązał go na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. w sprawie rozpoznawanej, ponieważ
dotyczył tego samego stosunku prawnego. W aneksie z 12 maja 2007 r.
9
przewidującym świadczenie na rzecz spółki „Pe.”, Spółka Pracownicza „F.”
zobowiązała się do zapłaty tej części wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty
końcowego odbioru i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy. Zasądzenie więc
tej kwoty na rzecz spółki w Finlandii, uwarunkowane było wykonaniem przez „P.” w
całości przedmiotu umowy i oddaniem tego przedmiotu Spółce Pracowniczej „F”.
Ponieważ powołanym wyrokiem zasądzono odsetki od kwoty wynagrodzenia od
dnia 19 sierpnia 2008 r., to, w ocenie Sądu Apelacyjnego, w sprawie niniejszej nie
można było przyjąć, iż oddanie przedmiotu umowy nastąpiło później niż w dniu 5
sierpnia 2008 r. Wobec przesądzenia wyrokiem wydanym w sprawie VII GC …/09,
że pozwana wykonała w całości przedmiot umowy i oddała go powódce nie później
niż w dniu 5 sierpnia 2008 r., żądanie zapłaty kwoty 281.160,25 zł wydatkowanej
przez powódkę na dokończenie i poprawienie przedmiotu umowy nie mogło być
uwzględnione. Zgodnie bowiem z art. 636 § 1 k.c. powierzenie dokończenia lub
poprawienia dzieła dopuszczalne jest do chwili odebrania dzieła. Tymczasem
powierzenie poprawienie dzieła nastąpiło w okresie od października 2008 r., a więc
po odebraniu dzieła. Ponadto Sąd wskazał, że prace, które wykonały na zlecenie
powódki inne osoby, były pracami zupełnie innymi niż objęte umową z 12 maja
2007 r. Żądanie zapłaty kwoty 281.160,05 zł nie mogło być również uwzględnione
na podstawie art. 471 k.c. ponieważ biegły nie był w stanie ustalić precyzyjnie
zakresu wad systemu wentylacyjnego i kosztów ich usunięcia z powodu braku
dokumentacji i dokonanych przeróbek. W zakresie systemu żywienia sąd wskazał,
że nieprawidłowe jego działanie było spowodowane również stosowanymi przez
powódkę mieszankami pasz, a ponadto wady tego systemu jak i systemu wentylacji
nie zostały skonkretyzowane i nie wiadomo jakie były koszty ich usunięcia.
Powódka domagała się dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego, ale w
ocenie Sądu Apelacyjnego wniosek ten sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił.
Odnosząc się do pozostałych żądań, Sąd Apelacyjny również ocenił je jako
prawidłowo oddalone. W zakresie kosztów leczenia i utylizacji padłych zwierząt
wskazał, że niezbędna była opinia biegłego, ale powódka takiego wniosku nie
złożyła, zatem należało przyjąć, że nie udowodniła, iż pozwany ponosi
odpowiedzialność za tę szkodę. Powódka „nie wykazała” również szkód objętych
10
pozostałymi kwotami: 10.240 zł, 30.224,30 zł i 14.701,42 zł, co ostatecznie
prowadziło do oddalenia jej apelacji w całości.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, opartej na obu
podstawach z art. 3983
§ 1 k.p.c. powódka, zaskarżając wyrok w części oddalającej
jej apelację co do kwoty 377.497 zł i orzekającej o kosztach procesu, powołała obie
podstawy kasacyjne z art. 3983
§ 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia prawa
materialnego zarzuciła naruszenie art. 636 § 1 w związku z art. 354 § 1 k.c. i art.
643 k.c. przez błędne ich zastosowanie, podczas gdy wobec wykonywania przez
pozwanego dzieła wadliwie, niesporządzenia przez niego projektu technicznego
i niedostarczenia dokumentacji techniczno - ruchowej, była uprawniona do
powierzenia poprawienia dzieła innym wykonawcom, żądanie zatem zapłaty kwoty
281.161 zł zostało oddalone wadliwie. Ponadto zarzucając naruszenie art. 471 k.c.
powódka zakwestionowała prawidłowość stanowiska Sądu co do braku podstaw do
zasądzenia kwot: 30.224,30 zł z tytułu różnicy wynikającej z niedostarczenia
urządzeń i wyposażenia przewidzianego umową, 10.240 zł z tytułu
niezainstalowania śrutownika i 55.872 zł z tytułu kosztów leczenia i utylizacji
padłych zwierząt.
W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania w sposób mogący
mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, skarżąca zarzuciła naruszenie art. 365 § 1
w związku z art. 76 k.p.c. i art. 393 k.c. przez ich błędne zastosowanie i uznanie,
że wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 29 października 2009 r. jest wiążący w
niniejszym postępowaniu.
We wnioskach kasacyjnych skarżąca domagała się uchylenia w zaskarżonej
przez nią części wyroku Sądu drugiej instancji i w takim zakresie poprzedzającego
go wyroku Sądu pierwszej instancji, i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu
w tej części do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności rozważenia wymaga prawidłowość stanowiska Sądu
Apelacyjnego co do związania wyrokiem wydanym w sprawie VII GC …/09, a to
wobec treści art. 365 k.p.c. Powołany przepis stanowi, że orzeczenie prawomocne
wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy
11
państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie
przewidzianych także inne osoby. Wyrażona w tym przepis moc wiążąca
prawomocnego orzeczenia sądu charakteryzuje się dwoma aspektami. Pierwszy
odnosi się do faktu istnienia prawomocnego orzeczenia, drugi przejawia się w mocy
wiążącej rozstrzygnięcia zawartego w treści orzeczenia. Stąd też orzeczenie
prawomocne pociąga za sobą tę konsekwencję, że nikt nie może negować faktu
istnienia orzeczenia i jego określonej treści, bez względu na to, czy był czy też nie
był stroną w postępowaniu, w wyniku którego zostało wydane to orzeczenie. Żaden
zatem sąd i organ nie mogą kwestionować faktu wydania orzeczenia, istnieje
bowiem obowiązek poszanowania prawomocnego orzeczenia przez wszystkie sądy
i organy państwowe co nie pozwala tymże organom na bezpośrednią jego zmianę
lub uchylenie przy okazji rozpoznawania innych spraw. Natomiast moc wiążąca
rozstrzygnięcia zawartego w treści orzeczenia aktualizuje się w innym
postępowaniu niż to, w którym wydane zostało orzeczenie, wówczas gdy w tym
innym postępowaniu występują te same strony (chociażby w odmiennych rolach
procesowych), ale inny jest przedmiot drugiego procesu. Wówczas sąd
rozpoznający między tymi samymi stronami kolejną sprawę musi przyjąć, że dana
kwestia prawna kształtuje się tak jak przyjęto to wcześniej w prawomocnym wyroku.
Ustalenia przedmiotowych granic mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia
dokonywać należy według reguł przyjętych w art. 366 k.p.c. w odniesieniu do
przedmiotowych granic powagi rzeczy osądzonej (por. m.in. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r. II CSK 452/06, OSNC-ZD 2008/1/20, z dnia
16 lipca 2009 r. I CSK 456/08 i z dnia 23 sierpnia 2012 r. II CSK 740/11, niepubl.).
Prowadzi to do wniosku, że moc wiążącą, z perspektywy kolejnych postępowań,
uzyskują jedynie ustalenia dotyczące tego, o czym orzeczono w związku
z podstawą sporu, a więc rozstrzygnięcie o żądaniu w połączeniu z jego podstawą
faktyczną. Moc wiążąca orzeczenia nie rozciąga się natomiast na kwestie
prejudycjalne, które sąd przesądził dążąc do rozstrzygnięcia o żądaniu i których
rozstrzygnięcie znajduje się poza sentencją. Treść uzasadnienia, podobnie jak
w przypadku powagi rzeczy osądzonej, może służyć jedynie sprecyzowaniu
rozstrzygnięcia zawartego w sentencji (por. wyrok SN z dnia 8 czerwca 2005 r.,
V CK 702/04). Nie mają zatem mocy wiążącej ani poglądy prawne wyrażone
12
w uzasadnieniu orzeczenia (wyrok SN z dnia 13 marca 2008 r., III CSK 284/07),
ani motywy i ustalenia faktyczne zawarte w uzasadnieniu (wyrok SN z dnia
15 listopada 2007 r., II CSK 347/07, wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., IV CSK
63/67).
Nie może budzić wątpliwości, że stronami w sprawie niniejszej są inne
podmioty niż w sprawie w sprawie VII GC …/09. Identyczność jednego z nich
tj. Spółki Pracowniczej „F.”, nie była wystarczająca. Bez znaczenia jest tu
okoliczność, że spółka „P.” w sprawie VII GC …/09 brała udział w charakterze
interwenienta ubocznego po stronie powodowej. Status strony przypisuje się
powodowi i pozwanemu, a objęcie interwenienta ubocznego rozszerzoną
prawomocnością odnosi się tylko do interwencji samoistnej, a takiego charakteru
nie miała interwencja uboczna spółki „P.” (art. 81 k.p.c.), o czym niżej. Skoro, jak
wskazano, zasadą jest, że związanie rozstrzygnięciem określonej kwestii w innej
sprawie, różniącej się przedmiotem, występuje tylko granicach podmiotowych
prawomocności, czyli w sprawie, w której występują te same strony lub osoby
objęte prawomocnością rozszerzoną na podstawie przepisu szczególnego, to nie
budzi wątpliwości, że brak tożsamości podmiotowej w obu sprawach, niezależnie
od zagadnienia zakresu ewentualnego związania przedmiotowego, stanowisko
Sądu Apelacyjnego czyni nieprawidłowym. W braku tożsamości podmiotowej,
rozstrzygnięcie określonego zagadnienia przy orzekaniu w jednej sprawie nie
wyłącza dopuszczalności jego badania i oceny w innej sprawie. (zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011, Nr 2, poz.
16). Powyższe w zasadzie wyczerpuje zagadnienie, które powstało w związku z
powołaniem się przez Sąd Apelacyjny na treść art. 365 § 1 k.p.c.
Wobec jednak zwrócenia przez Sąd Apelacyjny uwagi na fakt, że w obu
procesach chodzi o ten sam stosunek prawny, można rozważyć czy z uwagi na ów
stosunek nie doszło do związania stron sprawy niniejszej wyrokiem wydanym
w sprawie VII GC …/09 (pomijając na chwilę zakres związania przedmiotowego),
co oznaczałoby związanie nim nie tylko stron tamtego procesu ale i innych osób.
Związanie innych osób prawomocnym wyrokiem może mieć miejsce wówczas gdy,
jak stanowi art. 365 § 1 k.p.c., wynika to z ustawy (np. art. 435, art. 452 k.p.c., art.
254 § 1 k.s.h., art. 42 § 9 pr. spółdzielczego). Związanie innych osób określane jest
13
jako stan rozszerzonej prawomocności. W literaturze i orzecznictwie przyjmuje się
jednak, że rozszerzona prawomocność wyroku, a więc jego oddziaływanie
w stosunku do osób, które nie były stronami procesu może wynikać nie tylko
z ustawy, ale również z istoty występującego między nimi stosunku prawnego. Tę
istotę stosunku prawnego należy rozumieć w ten sposób, że wyraża się ona
koniecznością jednolitego rozstrzygnięcia w stosunku do wszystkich podmiotów
tego stosunku, jego współuczestników (por. art. 73 § 2 i art. 81 k.p.c.). Jeżeli więc
z rozpatrywanego stosunku prawnego wynika konieczność jednolitego
rozstrzygnięcia wobec współuczestników, wówczas moc wiążąca prawomocnego
orzeczenia rozciąga się na wszystkich współuczestników jednolitych, także tych,
którzy nie uczestniczyli w sprawie i nie zostali wymienieni w wyroku (postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1999 r. III 48/99, niepubl.). Badając relacje
pomiędzy podmiotami wwiązanymi w węzeł prawny zakwalifikowany przez Sąd
w sprawie VII GC …/09 jako umowa na rzecz osoby trzeciej, zauważa się, że jest
ona uważana za dodatkowe zastrzeżenie w umowie podstawowej dłużnika
i wierzyciela. Zastrzeżenie, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej
rodzi obowiązek dłużnika spełnienia świadczenie na rzecz tej osoby, a korelatem
tego obowiązku jest uprawnienie osoby trzeciej do domagania się wprost od
dłużnika by ten świadczenie spełnił na jej rzecz. Osoba trzecia uzyskuje więc
pozycję wierzyciela w ramach stosunku obligacyjnego powstałego wskutek
zawarcia umowy podstawowej wraz z pacto in favorem tretii. Z chwilą oświadczenia
przez osobę trzecią, że chce przyjąć zastrzeżone dla niej świadczenie, dłużnik ma
obowiązek spełnić świadczenie wyłącznie na rzecz osoby trzeciej i z tą też chwilą
wierzyciel nie może domagać się spełnienia świadczenia na swoją rzecz. Osoba
trzecia wytaczając powództwo o wykonanie zobowiązania nie może pozywać
jednocześnie wierzyciela jeżeli żądanie opiera na pactum in favorem tertii.
Dłużnikowi przysługują przeciwko osobie trzeciej zarzuty z umowy (art. 393 § 3 k.c.),
ale też i zarzuty osobiste, które mogą wynikać z odrębnie zawartej umowy
modyfikującej treść stosunku zapłaty. Tak więc materialnoprawna konstrukcja
umowy na rzecz osoby trzeciej nie pozwala przyjąć, iż z istoty tego stosunku
prawnego wynika konieczność jednolitego rozstrzygnięcia o żądaniu, wyrok nie
odnosi tu bowiem skutku do wszystkich współuczestników stosunku prawnego
14
niepodzielnie. Stąd też interwencja uboczna spółki „P.” nie mogła mieć cech
interwencji samoistnej (art. 81 k.p.c.). Nawet jednak przyjęcie, jak nietrafnie uczynił
to Sąd Apelacyjny, że z istoty opisanego stosunku prawnego wynikała rozszerzona
na spółkę „P.” prawomocność wyroku wydanego w sprawie VII GC …/09, to i tak
nie było podstawy do wnioskowania o związaniu ustaleniem co do odbioru dzieła.
Związanie bowiem odnieść można byłoby do tego co było przedmiotem sporu w
tamtej sprawie, a przedmiotem sporu i rozstrzygnięcia było wynagrodzenie za
wykonane przez spółkę „P.” dzieło i wynagrodzenie to zostało zasądzone
z odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2008 r. Sąd zatem, gdyby istotnie
był związany, jak nietrafnie przyjął Sąd Apelacyjny, treścią wyroku wydanego we
wskazanej sprawie, to związanie obejmowałoby to czego dotyczyła sentencja
wyroku w sprawie VII GC …/09, czyli wynagrodzenia z odsetkami za opóźnienie,
a nie faktu odbioru dzieła i daty tego odbioru. Jak już wyżej wskazano, powołując
orzecznictwo Sądu Najwyższego, ustalenia faktyczne poczynione w uzasadnieniu
wyroku, nawet jeżeli ich poczynienie było niezbędne, nie korzystają z mocy
wiążącej w późniejszym procesie.
Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na
koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Z treści powołanego
przepisu wynika, że uprawnienie zamawiającego do powierzenia dalszego
wykonania dzieła lub jego poprawienia innej osobie trwa w toku wykonywania
dzieła, do chwili odbioru dzieła. Obowiązek odbioru powstaje po stronie
zamawiającego wówczas gdy przyjmujący zamówienie oddaje mu dzieło, oddanie
zaś dzieła ma miejsce gdy przyjmujący zamówienie wydaje je zgodnie z treścią
swego zobowiązania. Wygaśnięcie uprawnienia, o którym stanowi art. 636 § 1 k.c.
powoduje dopiero odbiór dzieła, w rozumieniu podanym (wyroki SN: z dnia
4 kwietnia 1997 r. II CKN 65/97, niepubl. i z dnia 3 listopada 2000 r. IV CKN 152/00,
OSNC z 2001 r., nr 4, poz. 63).
15
Jak z powyższego wynika, istotne w okolicznościach sprawy staje się
ustalenie czy nastąpił odbiór dzieła w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
regulujących umowę o dzieło. Przepisy kodeksu cywilnego regulujące te umowę
posługują się nadto pojęciami wydania i oddania dzieła. Oba te pojęcia
w orzecznictwie i literaturze zwykle się utożsamia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
12 maja 1981 r. II CR 136/81, OSNC z 1982 r., nr 1, poz.10); chodzi tu
o rzeczywiste, faktyczne wydanie dzieła przez przyjmującego zamówienie, są one
jednak niezależne od odebrania dzieła. Obowiązkowi wydania dzieła przez
przyjmującego zamówienie odpowiada wyrażony w art. 643 k.c. obowiązek
zamawiającego dokonania jego odbioru. Odbiorem jest jednostronna czynności
zamawiającego z dorozumianym przejawem woli przyjęcia dzieła i uznania
świadczenia za wykonane. Z art. 643 k.c. wynika jednak obowiązek odbioru dzieła
jedynie wówczas gdy przyjmujący zamówienie wydaje (oddaje) dzieło zgodnie ze
swym zobowiązaniem. Obowiązek odbioru nie powstaje gdy wydane dzieło ma
wady, a więc jest wykonane niezgodnie z treścią zobowiązania. Z ustaleń Sądów
wynikało, że wykonawca oddał (wydał) dzieło uważając je za wykonane, jednakże
powódka nie dokonała odbioru uważając je za wykonane niezgodnie z treścią
zobowiązania, wadliwe. Okoliczność, że powódka korzystała z systemów żywienia
i wentylacji samo przez się nie uzasadniało przyjęcia, że takie czynności faktyczne
oznaczają odbiór, skoro korzystanie spowodowane było sytuacją faktyczną:
systemy były zamontowane w zabudowaniach zlokalizowanych na nieruchomości
powódki i prowadziła ona nieprzerwanie hodowlę. W takiej sytuacji faktyczne
korzystanie z dzieła nie jest równoznaczne z odbiorem.
Odmowa dokonania przez powódkę odbioru wobec oferowania (oddania)
przez pozwaną dzieła wadliwego pozwala stwierdzić, że powódka nie utraciła
uprawnienia z art. 636 § 1 k.c., to jest powierzenia innej osobie poprawienia dzieła,
na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jakkolwiek ustalenia
Sądu co do wad dzieła nie są spójne, ponieważ wynika z nich zarówno, że wady
istniały jak i że nie jest jasne jakie to były wady, co niewątpliwie wymaga
stanowczych ustaleń, to nie było sporne, że pozwana nie dostarczyła umówionej
dokumentacji technicznej. Ten brak z kolei, jak trafnie zarzuca skarżąca w skardze
kasacyjnej, uniemożliwił poprawienie zamontowanych systemów z uwzględnieniem
16
koncepcji pozwanej, bo ta nie znalazła materialnego wyrazu w dokumentacji
technicznej. Poprawienie zatem dzieła w sposób, który odbiegał od koncepcji
pozwanej nie może być okolicznością obciążającą powódkę. Brak przewidzianej
w umowie dokumentacji technicznej, która pozwoliłaby zarówno ustalić jak dzieło
powinno być wykonane jak i ocenić czy wykonane dzieło jest zgodne wymaganiami
technicznymi, stanowi wadę istotną dzieła (por. wyrok SN z dnia18 stycznia 2012 r.
II CSK 213/11, OSNC-ZD z 2013 r., nr 2, poz.31).
Trafność zarzutów skargi kasacyjnej skutkowała uchyleniem zaskarżonego
wyroku i przekazaniem sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania,
co orzeczono na podstawie art. 39815
k.p.c.
O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 2
w związku z art. 39821
k.p.c.