Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II PK 109/10
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 listopada 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Zbigniew Korzeniowski
SSN Zbigniew Myszka
w sprawie z powództwa Jana D.
przeciwko N. Sp. z o.o. w P. poprzednio T. Sp. z o.o. w P.
o odprawę pieniężną,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych w dniu 4 listopada 2010 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych
z dnia 30 grudnia 2009 r.,
1. oddala skargę kasacyjną,
2. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.350
zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w
postępowaniu kasacyjnym.
Uzasadnienie
2
Sąd Rejonowy Sąd Pracy wyrokiem z dnia 8 października 2009 r. uwzględnił
powództwo Jana D. przeciwko N. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.
(uprzednio T. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.) o zapłatę
kwoty 52.500 zł z ustawowymi odsetkami tytułem rekompensaty za rozwiązanie
umowy o pracę z przyczyn niedotyczących powoda.
Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Powód Jan D. był
zatrudniony firmie V. SA w P. od 11 stycznia 1973 r. Dnia 1 maja 2007 r. T. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przejęła w trybie art. 231
kp. firmę V. SA
wraz z jej pracownikami, stając się również nowym pracodawcą powoda. W
pozwanej Spółce obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, według którego, w
przypadku dokonywania zwolnień pracowników przejętych z V. SA w P. z przyczyn
niedotyczących pracowników, stosowany będzie wobec nich program
dobrowolnych odejść z pracy przez okres 10 lat od daty przejęcia zakładu. Z
postanowień układu wynika, że powyższe zasady nie mają zastosowania w
przypadku redukcji zatrudnienia w wyniku kryzysu gospodarczego, co oznacza w
szczególności utratę klienta, zmniejszenie wielkości zamówień produkcyjnych,
zmianę technologii, utratę konkurencyjności lub inne przyczyny niezależne od
Spółki. Według załącznika nr 2 do wyżej wymienionego układu, przy rozwiązaniu
umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika,
pracodawca wypłaca pracownikom rekompensatę. W przypadku, gdy staż pracy
pracownika wynosi ponad 25 lat, rekompensata wynosi równowartość 24-
miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o odprawę pieniężną wypłaconą na
podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr
90, poz. 844 ze zm.) .
Dnia 14 stycznia 2009 r. związki zawodowe działające przy pozwanej Spółce
zostały powiadomione o kryzysie gospodarczym. Zarząd pozwanej Spółki
wskazywał na spadek zamówień i podawał, że utrzymanie stanu zatrudnienia na
obecnym poziomie nie jest dalej możliwe. Dnia 16 stycznia 2009 r. w formie
komunikatu poinformowano wszystkich pracowników o kryzysie gospodarczym i o
konieczności dostosowania wielkości i struktury zatrudnienia do zmniejszonych
3
potrzeb klientów.
W dniu 24 stycznia 2009 r. do wykonującego pracę powoda przyszedł prezes
pozwanej Spółki Zbigniew G. i oznajmił, że na terenie firmy syna powoda - Macieja
D. - znaleziono dwa pojemniki z aluminium o wadze około 7 ton, stanowiące
własność pozwanej Spółki. Prezes Zbigniew G. miał informacje od bezpośredniego
przełożonego powoda, że powód mieszka razem z synem Maciejem D., w związku
z czym podejrzewał, że powód wiedział o tym, że u jego syna znajduje się
„nielegalnie aluminium” należące do pozwanej Spółki. W trakcie rozmowy prezes
Spółki kazał powodowi opuścić zakład pracy. Przy kolejnej rozmowie z powodem
prezes Zbigniew G. powiedział, że mało prawdopodobne jest, aby powód nie
wiedział o tym, co robi jego syn. Następnie prezes polecił dyrektorowi
personalnemu Karolowi S., aby rozwiązał z powodem umowę o pracę w drodze
wypowiedzenia.
W końcu doszło do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z
dniem 31 stycznia 2009 r. z przyczyn niedotyczących pracownika. W porozumieniu
postanowiono, że powód otrzyma trzymiesięczną odprawę pieniężną, zgodnie z
ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która to
odprawa wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda względem pracodawcy. Dyrektor
Karol S. poinformował powoda, że rekompensata wynikająca z układu zbiorowego
pracy mu nie przysługuje, ponieważ jest kryzys gospodarczy, o czym zarząd
poinformował związki zawodowe pismem z dnia 14 stycznia 2009 r.
W dniu 4 lutego 2009 r. powód wysłał do zarządu Spółki pismo, w którym
oświadczył, że przy podpisywaniu porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 r. został
wprowadzony w błąd co do przysługujących mu świadczeń z tytułu rozwiązania
stosunku pracy. Powód stwierdził, że podczas rozmów i podpisywania
porozumienia pominięto postanowienia układu zbiorowego pracy, jaki obowiązuje u
pracodawcy, a w szczególności załącznik nr 2 określający „Program dobrowolnego
rozwiązywania stosunku pracy za porozumieniem stron". Wartość rekompensaty
określił na 52.500 zł. W odpowiedzi na to pismo pozwana Spółka poinformowała
powoda, że zgodnie z zawartym porozumieniem powodowi przyznano odprawę
pieniężną, która wyczerpuje wszystkie roszczenia wobec pracodawcy. Powód był
4
świadom konsekwencji zawarcia porozumienia, zatem brak jest podstaw do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego przez niego oświadczenia woli.
W dniu 13 lutego 2009 r. wystosowano do wszystkich pracowników Spółki
komunikat, w którym określono nowe zasady dobrowolnych rozwiązań stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W dniu 4 marca 2009 r. pozwana Spółka zawarła ze związkami zawodowymi
działającymi przy T. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. porozumienie w
sprawie odpraw dla pracowników uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych.
Oceniając stan faktyczny, Sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska
pozwanego, że z uwagi na kryzys gospodarczy postanowienia układu nie
obowiązywały w dacie rozwiązywania z powodem stosunku pracy. Powołał się na
przepis art. 24127
§ 1 k.p. stanowiący, że ze względu na sytuację finansową
pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o
zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, układu oraz
układu ponadzakładowego, bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Uznał, że układ może być zawieszony, ale w wyniku porozumienia stron układu, w
którym konkretnie określa się czy układ zawiesza się w całości, czy w części, a
jeżeli w części, to jakiej oraz na jaki okres. Stwierdził, że w toku prowadzonego
postępowania dowodowego strona pozwana nie wykazała, aby do zawarcia takiego
porozumienia doszło. Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, iż pracodawca
działający przez dyrektora personalnego istotnie wprowadził powoda w błąd
twierdząc, że występują okoliczności, w których nie musi stosować postanowień
programu dobrowolnego rozwiązywania stosunków pracy. Powód działał pod
wpływem błędu w rozumieniu art. 84 k.c. w związku z art. 300 k.p.
Strona pozwana zarzuciła w apelacji od powyższego wyroku naruszenie
przepisów postępowania, tj. art. 233 k.p.c. - poprzez sprzeczność istotnych ustaleń
sądu z treścią zebranego w sprawie materiału polegającą na przyjęciu, że
przyczyną rozwiązania umowy pracę była przyczyna niedotycząca pracownika, a
także naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe
zastosowanie: art. 65 k.c. - poprzez przyjęcie, że program dobrowolnych odejść ma
zastosowanie w przypadku, gdy inicjatywa zawarcia porozumienia o rozwiązaniu
stosunku pracy wyszła od pracownika i gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy
5
była przyczyna dotycząca pracownika; art. 24127
k.p. - poprzez przyjęcie, że
postanowienia układu zbiorowego pracy obowiązującego u pozwanego stanowiące,
że programu dobrowolnych odejść nie stosuje się w przypadku redukcji
zatrudnienia w wyniku kryzysu gospodarczego, stanowiły instytucję zawieszenia
części układu zbiorowego pracy i w tym zakresie podlegały warunkom
przewidzianym w art. 24127
k.p. oraz art. 8 k.p. - poprzez przyjęcie, że żądanie
zapłaty rekompensaty nie było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa i zasadami współżycia społecznego w sytuacji, w
której powód wiedział, że przesłanka warunkująca prawo nabycia rekompensaty, tj.
rozwiązanie umowy o pracę z przyczyny niedotyczącej pracownika nie była
rzeczywistą przyczyną rozwiązania umowy o pracę, a została wpisana do
porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy wyłącznie na prośbę powoda.
Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 30
grudnia 2009 r. uznał apelację za zasadną i zmienił zaskarżony wyrok w całości,
oddalając powództwo.
W uzasadnieniu Sąd drugiej instancji wskazał, że ustalenia poczynione przez
Sąd Rejonowy, zawarte w części pisemnego uzasadnienia zaskarżonego wyroku
opisującej ustalony stan faktyczny, są w zasadzie prawidłowe, jednak Sąd ten przy
dokonywaniu oceny prawnej ustalonych faktów pominął pewne okoliczności mające
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Okręgowy zwrócił przede wszystkim
uwagę na motywy podjętej przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy
z powodem wynikające ze znalezienia na terenie firmy syna powoda
(dzierżawionym od strony pozwanej) pojemników z aluminium należącym do strony
pozwanej. Sąd wskazał, że bez względu na to, czy stanowisko pozwanego było
zasadne i czy podane okoliczności mogły być ocenione jako wystarczająco
uzasadniające wypowiedzenie powodowi umowy o pracę, nie sposób ocenić ich
jako przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca
2003 r. oraz obowiązującego u strony pozwanej zakładowego układu zbiorowego
pracy. Podkreślił również, że strona pozwana twierdziła, iż chociaż stanowisko
powoda nie miało być objęte restrukturyzacją i przed ujawnieniem wskazanych
okoliczności powodujących utratę zaufania do powoda nie planowano jego
zwolnienia, to ostatecznie zgodziła się na rozwiązanie umowy z powodem w innym
6
trybie na jego prośbę, mając na względzie jego długoletni staż pracy oraz nie chcąc
go pozbawiać możliwości uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Te
okoliczności faktyczne uznane zostały przez Sąd za przyznane przez powoda na
mocy art. 230 k.p.c. W tym kontekście Sąd drugiej instancji inaczej niż Sąd
pierwszej instancji ocenił zawarte przez strony porozumienie, w którym strony
ustaliły „najbardziej korzystny dla powoda tryb rozwiązania umowy o pracę - z
przyczyn niedotyczących pracownika - dający mu możliwość uzyskania
świadczenia przedemerytalnego, chociaż w istocie nie było ku temu żadnych
podstaw, a jednocześnie powód świadomie godził się na to, iż jedynym
świadczeniem finansowym, jakie w związku z tym otrzyma od pracodawcy, będzie
odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia”. W ocenie Sądu
Okręgowego, w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, nie ma
zatem podstaw do przyjęcia, iż powód zawarł wspomniane porozumienie pod
wpływem błędu, wywołanego przez pracodawcę. Sąd drugiej instancji wskazał, że
skoro powód godził się na rozwiązanie stosunku pracy, to zawarcie porozumienia w
istocie nie stawiało go w sytuacji gorszej niż w wypadku wypowiedzenia, a ponadto
wiedział on również, iż strona pozwana godzi się zawrzeć porozumienie tylko na
proponowanych warunkach i warunki te zaakceptował. Sąd przyznał także, że w
świetle art. 84 k.p. i orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego tego przepisu
powód nie mógłby skutecznie zrzec się prawa do rekompensaty w drodze
zawartego z pracodawcą porozumienia. Podkreślił jednak, że istotne znaczenie
mają względy, z jakich doszło do rozwiązania stosunku pracy. Nie były to przyczyny
niedotyczące pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za
wypowiedzeniem byłoby mniej korzystne dla powoda niż porozumienie stron.
Pozwany w zamian za szybkie rozwiązanie umowy o pracę umożliwił powodowi
skorzystanie ze świadczenia przedemerytalnego i wypłacił mu trzymiesięczną
odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych, a zatem Sąd przyjął, że strony
czyniły sobie wzajemne ustępstwa. Powód uzyskał możliwość otrzymania
dodatkowych świadczeń, które by mu nie przysługiwały, jeśliby doszło do
rozwiązania stosunku pracy przez pozwaną Spółkę za wypowiedzeniem – nawet
wtedy gdyby to wypowiedzenie skutecznie zakwestionował przed sądem. W tej
sytuacji Sąd uznał żądanie powoda za sprzeczne ze społeczno – gospodarczym
7
przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.).
Sąd drugiej instancji nie podzielił także stanowiska Sądu pierwszej instancji
w przedmiocie wykładni i zastosowania art. 24127
§ 1 k.p. Uznał, że umieszczenie w
zakładowym układzie zbiorowym pracy postanowienia, że program dobrowolnych
odejść z pracy, gwarantujący pracownikom rozwiązującym umowy o pracę za
porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika stosowne
rekompensaty, nie będzie stosowany w przypadku redukcji zatrudnienia na skutek
kryzysu gospodarczego, było skuteczne i stanowiło negatywną przesłankę
stosowania tego programu. Zdaniem Sądu Okręgowego, umieszczenie takiego
postanowienia w porozumieniu zbiorowym było dopuszczalne i niesprzeczne z art.
24127
§ 1 k.p. Skoro zachodziła przesłanka uzasadniające niestosowanie programu
dobrowolnych odejść z pracy, to powód i tak nie nabyłby prawa do rekompensaty.
Powód w skardze kasacyjnej od powyższego wyroku zarzucił błędną
wykładnię prawa materialnego, tj. art. 65 k.c. w związku z art. 300 k.p., art. 1 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych fasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także
art. 30 § 1 k.p., art. 84 k.p., art. 24127
§ 1 k.p. w związku z postanowieniami
zawartymi w załączniku nr 2 z 2004 r. do zakładowego układu zbiorowego pracy -
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w firmie V. S.A. oraz postanowieniami
porozumienia z dnia 16 marca 2007 r., a także naruszenie art. 9 § 1 k.p. - poprzez
jego niezastosowanie do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy, a
zwłaszcza zawartego przez pozwanego z związkami zawodowymi porozumienia z
dnia 4 marca 2009 r. w sprawie odpraw dla pracowników uprawnionych do
świadczeń przedemerytalnych. Skarżący zarzucił także naruszenie przepisów
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 230 k.p.c.
W uzasadnieniu skarżący podniósł, że ocena Sądu drugiej instancji, zgodnie
z którą porozumienie z dnia 30 stycznia 2009 r. jest jedynie formalnym
uzewnętrznieniem uzgodnień stron, a prawdziwą przyczyną rozwiązania umowy o
pracę jest przyczyna dotycząca pracownika, narusza prawo materialne - poprzez
błędne zastosowanie art. 65 k.c. w związku z art. 300 k.p. oraz art. 1 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i art. 30 §
8
1 pkt 1 k.p., gdyż doprowadza do stwierdzenia, iż pomimo zawarcia przez
pracodawcę porozumienia z pracownikiem z inicjatywy oraz przyczyn zależnych od
pracownika (jak w niniejszej sprawie Sąd drugiej instancji ustalił) dopuszczalne jest
zastosowanie przez pracodawcę ustawy z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników z uwagi na ustępstwa, jakie strony
względem siebie czynią.
Ponadto, zdaniem skarżącego, Sąd drugiej instancji nie tylko przyjął inny, niż
rzeczywisty sposób rozwiązania umowy o pracę, ale też zmodyfikował oraz
połączył dwa różne sposoby — porozumienia stron z art. 30 § 1 pkt 1 k.p. oraz
porozumienia stron z „przyczyn niedotyczących pracowników", o którym mowa w
art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, co jest sprzeczne z postanowieniem art. 30 k.p., który zawiera
katalog zamknięty i nie dopuszcza modyfikacji sposobów rozwiązania umów tam
wskazanych.
Skarżący wywiódł także, że powinien otrzymać odprawę z tytułu
porozumienia zawartego przez pozwaną ze związkami zawodowymi w dniu 4
marca 2009 r. w sprawie odpraw dla pracowników uprawnionych do świadczeń
przedemerytalnych Zgodnie bowiem z postanowieniami porozumienia zawartego
pomiędzy pozwaną a T. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, T. GmbH oraz
związkami zawodowymi V. SA, w przypadku redukcji w trakcie kryzysu
gospodarczego „taka redukcja zatrudnienia będzie przedmiotem dalszej dyskusji i
negocjacji ze związkami zawodowymi”. Wynikiem tego było porozumienie z dnia 4
marca 2009 r., które (jako źródło prawa pracy- art. 9 § 1 k.p.) powinno objąć także
powoda.
Zdaniem skarżącego, błędny jest także pogląd Sądu drugiej instancji, że
umieszczenie w zakładowym układzie zbiorowym pracy postanowienia, iż program
dobrowolnych odejść z pracy, gwarantujący pracownikom rozwiązującym umowy o
pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika stosowne
rekompensaty, nie będzie stosowany w przypadku redukcji zatrudnienia na skutek
kryzysu gospodarczego, było skuteczne i stanowiło negatywną przesłankę
9
stosowania tego programu. Powołał się w tej kwestii na uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 22 lutego 2009 r., I PZP 12/07 (OSNP 2008 nr 19-20, poz.
279) i stwierdził, że zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy
może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy układ ten
przewiduje możliwość uchylenia zasad wypłacania świadczenia płacowego na
skutek niezadowalającej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 230 k.p.c., skarżący stwierdził, że Sąd,
uznając za przyznane przez powoda okoliczności podnoszone przez pozwaną
przed Sądem pierwszej instancji, naruszył ten przepis. Nie pouczył bowiem
powoda, działającego bez profesjonalnego pełnomocnika, że fakt, co do którego się
nie wypowiedział, posłuży na równi z wynikami dowodów do poczynienia ustaleń
faktycznych, co miał obowiązek uczynić (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19
października 2005 r., V CK 260/05).
W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwany wniósł o jej oddalenie jako
bezzasadnej oraz o zasądzenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zasadniczą i decydują kwestię w niniejszej sprawie stanowi przyczyna
rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia zawartego między stronami w
dniu 30 stycznia 2009 r. Jedynie bowiem uznanie, że były nią przyczyny
niedotyczące pracownika, czyniłoby koniecznym rozważanie postawionych w
skardze zarzutów naruszenia art. 24127
§ 1 k.p., - co do mocy wiążącej
postanowień układu zbiorowego pracy zawieszających „program dobrowolnych
odejść z pracy”, art. 84 k.p. - co do możliwości zrzeczenia się rekompensaty w
zawartym przez strony porozumieniu, a także art. 9 § 1 k.p. - co do objęcia powoda
postanowieniami porozumienia pozwanej ze związkami zawodowymi z dnia 4
marca 2009 r. w sprawie odpraw dla pracowników uprawnionych do świadczeń
przedemerytalnych.
Podkreślić należy, że „rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z
przyczyn niedotyczących pracownika” - z punktu widzenia sposobu ustania
stosunku pracy - jest niczym innym niż jego rozwiązaniem w wyniku zgodnych
10
oświadczeń woli jego stron, a więc stanowi jeden z przypadków przewidzianych w
art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Nie jest ono natomiast jakąś odrębną kategorią prawną
określającą sposób (tryb) rozwiązania stosunku pracy. Stąd też oświadczenia woli
stron porozumienia obejmują rozwiązanie stosunku pracy, ale nie przyczyny, z
powodu których do rozwiązania doszło. Podanie zatem tej przyczyny w
porozumieniu rozwiązującym może mieć jedynie znaczenie w sferze dowodowej.
Nie można zatem oceniać treści porozumienia dotyczącego tej kwestii w oparciu o
przepis art. 65 k.c., który odnosi się do oświadczeń woli. Innymi słowy, przepis ten
ma zastosowanie wyłącznie przy ocenie samego rozwiązania umowy o pracę na
mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 k.p., w konsekwencji zatem
strony nie mogą objąć porozumieniem przyczyn rozwiązania stosunku pracy.
Przyczyny niedotyczące pracownika, o jakich mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, istnieją bowiem obiektywnie i
wywołują skutki prawne niezależnie od woli i zamiaru stron czynności prawnej.
Oznacza to, że przyczyny te nie mogą być objęte oświadczeniem woli stron, bo są
elementem obiektywnie istniejącej rzeczywistości, nie kształtuje ich wola stron (por.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., I PKN 475/00, OSNP 2003 nr
8, poz. 204). Z tego względu nie można przyjąć, że Sąd, ustalając rzeczywiste
przyczyny rozwiązania stosunku pracy (inne niż podane w porozumieniu),
ingerował w oświadczenia woli stron i dokonał modyfikacji sposobu rozwiązania
stosunku pracy.
W związku z powyższym stanowiskiem rozstrzygnięcie niniejszej sprawy
zależało od poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych co do powodów, które
doprowadziły do zawarcia porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 r. Uznał on, że
rzeczywistą przyczynę rozwiązania stosunku pracy stanowiły przyczyny leżące po
stronie pracownika, a mianowicie utrata zaufania pracodawcy do powoda. Tak
ustalona podstawa faktyczna zaskarżonego wyroku nie została skutecznie
podważona przez powoda.
Skarżący w ramach drugiej podstawy kasacyjnej powołał się na naruszenie
art. 230 k.p.c., nie wskazał jednak, czy i jaki wpływ miało ono na wynik sprawy.
Tymczasem, stosownie do treści art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c., skargę kasacyjną można
11
oprzeć na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć
istotny wpływ na wynik sprawy. Do skarżącego zatem należy - dla skuteczności
podniesionego zarzutu - przedstawienie wywodu, z którego wynikałoby, że gdyby
nie podnoszona wadliwość postępowania nie doszłoby do wydania wyroku o
określonej treści. Zasadniczo zatem już z tego powodu omawiany zarzut nie może
wywrzeć zamierzonego skutku.
Jeśli zaś chodzi o dopuszczalność powoływania się w skardze kasacyjnej na
przepis art. 230 k.p.c., to – biorąc pod uwagę stanowisko wyrażone w odpowiedzi
na skargę, negujące taką możliwość i prezentowane także chociażby w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r. II CSK 289/08 (LEX nr 560550) - Sąd
Najwyższy wyraża pogląd, że może on wypełniać drugą jej podstawę. Zarzut taki
jest uprawniony np. w sytuacji, w której sąd na podstawie art. 230 k.p.c. uznał za
przyznany nie określony fakt, ale jego ocenę prawną (zob. wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 19 kwietnia 2001 r., IV CKN 323/00, LEX nr 453653, z dnia 9
października 2002 r., IV CKN 496/01, niepublikowany, z dnia 27 listopada 2003 r., I
CK 301/02, niepublikowany, z dnia 18 czerwca 2004 r., II CK 293/03, LEX nr
174169, z dnia 24 stycznia 2007 r., III CSK 280/06, LEX nr 457703, z dnia 29
marca 2007 r., II PK 224/06, LEX nr 375697 i z dnia 15 maja 2009 r., II CSK
680/08, LEX nr 519278). Przywołane wyżej wyroki Sądu Najwyższego, w których
rozpoznawana była skarga kasacyjna (III CSK 280/06, II PK 224/06, i II CSK
680/08), wskazują także na to, że Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości co od
możliwości powołania się w drugiej podstawie kasacyjnej na naruszenie art. 230
k.p.c. Niewątpliwie należy opowiedzieć się za ścisłą wykładnią art. 3983
§ 3 k.p.c.
zmierzającą do eliminacji tylko tych zarzutów, które bezpośrednio dotyczą
podstawy faktycznej wyrokowania; natomiast nadal jest możliwe powoływanie się
na takie naruszenie przepisów postępowania, których ostateczną konsekwencją
jest błędne ustalenie stanu faktycznego, a które nie należą ani do kategorii błędnej
oceny dowodów, ani też błędnego wnioskowania (zob. wyrok z dnia 7 listopada
2008 r. II CSK 289/08). Kwestionowanie możliwości zastosowania tego przepisu
przez sąd - bez pouczenia strony, że fakt, co do którego się nie wypowiedziała,
posłuży na równi z wynikami dowodów do poczynienia ustaleń faktycznych (zob.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2005 r., V CK 260/05, LEX nr
12
187090) - nie stanowi ingerencji w ocenę dowodów i wnioskowań, a to dlatego, że
podstawę takiego zarzutu nie może stanowić wyłącznie przepis art. 230 k.p.c. Nie
wynika z niego bowiem jakakolwiek powinność sądu dotycząca udzielania
niezbędnych pouczeń. Tej treści zarzut powinien być natomiast odniesiony przede
wszystkim do art. 5 k.p.c., który również nie może być samodzielną podstawą
skargi kasacyjnej, lecz wymaga stosownej konkretyzacji przez przytoczenie
przepisu postępowania (innego niż art. 5 k.p.c.), który został przez sąd naruszony w
wyniku braku pouczenia strony (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 12
września 2000 r., II UKN 753/99, Prawo Pracy i Prawo Socjalne - Przegląd
Orzecznictwa 2002, nr 3, s. 69).
Przywołana zatem argumentacja wymagała sformułowania zarzutu
naruszenia art. 5 k.p.c. w związku z art. 230 k.p.c., czego w skardze nie uczyniono.
Stosownie do art. 39813
§ 1 k.p.c., Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w
granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze
jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Stąd też brak powołania
odpowiedniego przepisu w drugiej podstawie kasacyjnej uniemożliwia poddanie tak
sformułowanego zarzutu pod kontrolę Sądu Najwyższego.
Ubocznie należy jedynie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 5 k.p.c, w
brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804),
która weszła w życie dnia 5 lutego 2005 r., "W razie uzasadnionej potrzeby sąd
może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności
procesowych". Zmiana ta zdecydowanie ograniczyła działanie sądu z urzędu
zgodnie z zasadą równości i równouprawnienia stron w procesie (wyrażoną w
licznych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 32 ust. 1
Konstytucji RP) oraz zasadą rozpoznawania spraw przez właściwy, niezależny,
bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Każdy przypadek
pouczenia strony co do czynności procesowych mógłby bowiem być oceniany jako
faworyzowanie jednej ze stron postępowania i naruszenie bezstronności sądu.
Dlatego stosowanie art. 5 k.p.c. wymaga wykazania "uzasadnionej potrzeby" (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lutego 2006 r., III CZ 140/05 (LEX nr
13
515421). Zatem aktualnie przepis ten jedynie uprawnia, a nie zobowiązuje sąd do
udzielenia stronom procesu występującym bez fachowego pełnomocnika
stosownych pouczeń co do czynności procesowych i to tylko wtedy, kiedy zachodzi
po temu uzasadniona potrzeba (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca
2006 r., I UK 220/05, Monitor Prawa Pracy 2006, nr 9, s. 495). Obecnie zatem tylko
w sytuacjach zupełnie wyjątkowych można przyjąć naruszenie art. 5 k.p.c. i jego
wpływ na wynik sprawy. Przykładowo, w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., II UK 271/04
(OSNP 2006, nr 5-6, poz. 95) Sąd Najwyższy uznał, że naruszenie art. 5 k.p.c.
przez niepouczenie osoby głęboko chorej psychicznie o konieczności ustanowienia
pełnomocnika w procesie nie powoduje nieważności postępowania, lecz może być
uchybieniem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. W innym wyroku Sąd
Najwyższy stwierdził, że sam fakt występowania strony bez profesjonalnego
pełnomocnika nie uzasadnia, w świetle art. 212 zdania 2 k.p.c., domniemania
istnienia potrzeby udzielenia jej pouczeń. Natomiast potrzebę taką uzasadnia
przejawiająca się w postępowaniu nieporadność strony (wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 14 lutego 2007 r., II CSK 436/06, LEX nr 358777). Powoływany zaś przez
skarżącego wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2005 r., V CK 260/05
zapadł na gruncie uprzedniego brzmienia art. 5 k.p.c. (Sąd powinien udzielać
stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub
radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz
pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań), stąd też
zawarta w nim kategoryczna teza o obowiązku sądu (przewodniczącego
posiedzenia) uprzedzenia strony o konsekwencjach zaniechania wypowiedzenia się
co do określonego faktu, który może zostać przyjęty za przyznany, straciła na
aktualności.
W związku z tym, że z miarodajnych dla Sądu Najwyższego (art. 39813
§ 2
k.p.c.) ustaleń Sądu drugiej instancji wynika, że do rozwiązania stosunku pracy za
porozumieniem stron nie doszło z przyczyn niedotyczących pracownika, powoda
nie dotyczą postanowienia układu zbiorowego pracy o rekompensacie wynikającej
z programu dobrowolnych odejść z pracy. W konsekwencji bezprzedmiotowe jest
jego żądanie przyznania odprawy z tytułu porozumienia zawartego przez pozwaną
ze związkami zawodowymi w dniu 4 marca 2009 r. w sprawie odpraw dla
14
pracowników uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, ponieważ i ono
dotyczyło pracowników rozwiązujących umowę o pracę na mocy porozumienia
stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Ostatecznie też w porozumieniu
rozwiązującym stosunek pracy nie doszło do zrzeczenia przez powoda należnych
mu świadczeń.
Mając na uwadze powyższe Sąd Najwyższy na mocy art. 39814
k.p.c. orzekł
jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto po myśli art.
102 k.p.c. w związku z § 6 pkt 6 w związku § 12 ust. 4 pkt 1 Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.
1349 ze zm.).